1.1 Сущность сделок РЕПО как вида банковского кредитования
Постепенное
развитие рыночных отношений приводит к совершенствованию существующих и
появлению качественно новых институтов, обеспечивающих осуществление
предпринимательской деятельности. Рынок, как совокупность хозяйствующих
субъектов, стремится устранить препятствия и сгладить противоречия,
затрудняющие взаимоотношения между его участниками.
В
процессе развития рыночные отношения принимают все более сложные формы. Если
первоначально товарообменные операции носили разовый и случайный характер,
совершались и исполнялись одновременно, не оценивались с помощью всеобщего
эквивалента стоимости, то с течением времени операции по товарному обмену
усложнялись. Появились деньги, торговые действия вместо единичных случаев
приобрели постоянный характер, совершение и исполнение торговых операций
перестало совпадать во времени, а сами торговые операции совершались в
специализированных местах - биржах.
Появление
и широкое распространение сделок РЕПО, на мой взгляд, является закономерным
этапом развития рыночной экономики. Случайный и разовый характер торговли,
характерный для ярмарок и базаров, уступил место более организованным формам:
товарным, а затем фьючерсным и опционным биржам. Данная трансформация подробно
описана в экономической литературе, я отмечу лишь те обстоятельства, которые
повлияли на использование и распространение сделок РЕПО.
Торговля
с помощью бирж, помимо выполнения чисто экономических функций по определению
оптимальных цен на товары и сведению вместе продавцов и покупателей,
способствовала уменьшению риска от неблагоприятного изменения цен и облегчала
реализацию товаров. Вследствие этого при совершении на бирже сделок по
купле-продаже момент совершения и исполнения обязательств по сделке часто не
совпадал, что порой приводило к продаже товаров, отсутствующих у продавцов в
момент совершения сделки. Кроме того, совершение большого количества однотипных
сделок вызывает унификацию и стандартизацию основных условий договора.
Положения, касающиеся предмета, количества, качества, ассортимента и т.д.
определены заранее, и сторонам нет необходимости при заключении конкретного
договора согласовывать такие условия каждый раз. Исключение составляет только
условие о цене.
Таким
образом, стремление участников рынка уменьшить риск причинения убытков и
получить прибыль, а также общий рост производительных сил и прогресс во многих
областях деятельности человека способствовали образованию новых форм
организации хозяйственных связей. Одной из таких форм являются срочные сделки
РЕПО, совершаемые, как правило, на бирже, либо непосредственно между субъектами
предпринимательской деятельности - как правило, банками и иными финансовыми
институтами. Именно на биржах происходила разработка и широко внедрялись
конкретные способы и приемы опосредования отношений сторон, которые
впоследствии были отнесены к срочным сделкам РЕПО.
Хотя
сделки РЕПО имеют длительную историю, массовое распространение и постоянное
увеличение объемов торгов характерно только для последнего времени.
За
период с 1986 по 1993 г. в стоимостном выражении объем совершаемых на бирже
сделок вырос с 618.8 млрд. до 7.8 трлн. долларов. Лидирующие позиции в данной
области занимают США, на долю которых приходится 55% от общего объема стоимости
срочных сделок.
Сделки
РЕПО получили широкое распространение на российском рынке ценных бумаг, и их
объемы продолжают ежемесячно увеличиваться. На сегодняшний день ежедневный
объем сделок биржевого РЕПО с корпоративными бумагами - облигациями и акциями
на ММВБ составляет 1,5 - 2 млрд рублей.
Данные
процессы не проходят незамеченными, и в юридической и экономической литературе
отчетливо прослеживается интерес к изучению всех аспектов, возникающих при
совершении срочных сделок. Новизна данных отношений, отсутствие в ряде случаев
отечественных аналогов и стремительность распространения срочных сделок в
деловой практике способствовали возникновению некоторой терминологической
путаницы. В этой связи представляется необходимым исследовать смысловое
значение понятий РЕПО и прежде всего - рассмотреть, что понимают под
вышеуказанными срочными сделками представители юридической и экономической науки,
отметив существующие смысловые противоречия, и в общих чертах определить
понятия РЕПО.
Согласно
постановлению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ,
"сделка РЕПО это сделка по продаже (покупке) ценных бумаг с обязательством
последующего выкупа (продажи) через определенный срок по заранее оговоренной
цене". Сделка РЕПО состоит из кассовой и срочной частей: сделок прямой и
обратной купли-продажи.
Центральным
банком было предложено следующее определение сделки РЕПО: это "соглашения
о покупке-продаже ценных бумаг с последующей обязательной продажей/покупкой по
цене, определяемой в момент покупки-продажи. Называются также соглашениями об
обратной покупке-продаже.
Подобное
же определение было дано в Положении ЦБР "О порядке заключения и исполнения
сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации":
«под сделкой РЕПО понимается двусторонняя сделка по продаже (покупке) Облигаций
(далее - первая часть сделки РЕПО ) с обязательством обратной покупки (продажи)
Облигаций того же выпуска в том же количестве (далее - вторая часть сделки РЕПО
) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями
такой сделки цене».
Включаются
и так называемые "истинные РЕПО", и РЕПО типа "продажи обратной
покупки" ("покупки обратной продажи"). В отличие от РЕПО типа
"продажи обратной покупки" "истинные РЕПО" совершаются
сторонами только при наличии генерального соглашения между ними об
осуществлении сделок РЕПО. Такое соглашение четко определяет права,
ответственность сторон и порядок расчетов между ними по сделкам. В
"истинном РЕПО" процентный доход по сделке явно выделяется.
"Истинные РЕПО" охватывают как сделки с поставкой ценных бумаг, так и
сделки без поставки ценных бумаг, обычно называемые РЕПО "у своего
депозитария".
Для
кредитора (покупателя имущества) использование сделок РЕПО удобно потому, что
он становится не залогодержателем этого имущества (как при классическом
кредитовании под залог), а полноправным собственником такого имущества.
Поэтому, если заемщик откажется выкупать имущество, кредитор сможет продать его
по рыночной цене без дополнительных согласований с должником и покрыть из
полученных средств свои издержки. Кроме того, ему не придется отслеживать
кредитоспособность и ликвидность заемщика. Единственный риск кредитора связан с
возможным снижением ликвидности полученного "залога".
Поскольку
при использовании сделок РЕПО кредитор автоматически освобождается от целого
ряда традиционных проблем классического кредитования (анализ
кредитоспособности, оценка бизнес-плана заемщика), а заемщик лишается выгод от
владения залогом (например, дивидендов и процентов по ценным бумагам), то и
ставки по сделкам РЕПО, как правило, ниже ставок по кредитам на такой же срок
под аналогичное обеспечение.
К
тому же с помощью сделок РЕПО кредит могут получить заемщики, не
удовлетворяющие традиционным требованиям банков к кредитоспособности или
имеющие короткую кредитную историю. Главное - обладать ликвидным
"залогом" (ценными бумагами или другим имуществом).
Однако
иногда преимущества заключения сделки РЕПО могут обернуться для кредитора или
заемщика недостатком, если в договоре не будут установлены санкции за нарушение
условий сделки. Например, в случае если рыночная стоимость имущества,
являющегося предметом сделки РЕПО, значительно повысится, кредитор -
собственник этого имущества может продать его и получить дополнительный доход.
И наоборот, при определенных обстоятельствах (например, снижение стоимости или
не ликвидность имущества) выкуп имущества может быть невыгоден заемщику. Поэтому
обычно договор РЕПО предусматривает штрафы, которые обязана будет заплатить
сторона, отказывающаяся от исполнения своих обязательств. Штрафы рассчитываются
таким образом, чтобы кредитору было безразлично, кому продавать
"залог" - заемщику по оговоренной стоимости или на рынке по рыночной
цене, а заемщику было невыгодно отказываться от выкупа своего имущества.
Сделки
РЕПО возникли как биржевые операция и известны с 19 века. По словам Г.Ф.
Шершеневича "Репорт является средством продлить биржевую спекуляцию, не
оправдавшуюся в ближайший срок, но в верности которой спекулирующий
уверен".4 "Подобные сделки,- по словам Л.Н. Красавиной,- известны со
времен средневековья, когда итальянские банкиры проводили операции с векселями;
позднее они получили развитие в форме Репортных и депортных операций".
Операции
Репорта (т.е. покупка на наличные и продажа на срок) и депорта (т.е. продажа на
наличные и покупка на срок) отличаются друг от друга различной направленностью
действий сторон в каждом из договоров. Если предметом операции Репорт и депорт
являются только ценные бумаги, а сами эти операции в большей мере свойственны
для биржевого фондового рынка, то предметом операций своп выступает, как
правило, валюта или процентные платежи по облигациям. Кроме того, в отличие от
операций Репорт и депорт при совершении свопа может иметь место только один
договор- это договор мены, в соответствии с которым стороны обязуются
произвести обмен товарами и (или) имущественными правами. Так же в отличие от
Репорта операция своп совершается преимущественно банками или иными финансовыми
организациями между собой вне биржи.
Признаться,
выделение в качестве самостоятельного предмета исследования правовой природы
операций Репорт и депорт казалось излишним, поскольку не должна вызывать серьезных
затруднений правовая квалификация действий сторон по одновременному заключению
двух договоров купли-продажи с разными сроками исполнения. Но в литературе
встречается иная позиция, в основе которой лежит признание операций Репорт и
депорт договором займа под залог ценных бумаг. В связи с этим нельзя не
остановится на кратком рассмотрении сущности операций Репорт и депорт и
проанализировать основные положения последней точки зрения.
Общеизвестно,
что, заключая договор купли-продажи, стороны принимают на себя обязательства по
передаче в собственность одной из сторон товара и уплатой другой стороной
денежных средств за передаваемый товар (ст. 454 ГК РФ). Условие о сроке
исполнения обязательств по передаче товара и денежных средств определяется
сторонами самостоятельно и ничто не мешает закрепить в договоре положение о
совершение данных действий к определенному сроку в будущем (ст. 314; п.2 455 ГК
РФ). Одновременное заключение двух договоров купли-продажи, в каждом их которых
одна из сторон выступает в роли или продавца или покупателя, не может быть
расценено как притворность действий сторон договора, так как стороны
самостоятельно определяют порядок возникновения и осуществления своих прав и
обязанностей и свободны в установление условий договора. Совершаемые для этого
в каждом договоре купли-продажи действия сторон связаны с передачей в
собственность товара и уплатой за него денежных средств.
В
противоположность изложенному, ряд авторов при анализе операций Репо исходят из
экономического основания возникновения данных отношений, видя в них договор
займа под залог ценных бумаг. Возникающая дискуссия очень напоминает уже
имевший место спор по точно такому же вопросу в России в конце 19 века. Как и
раньше доводы о наличии договора займа под залог ценных бумаг выдвигаются
юристами- практиками, видимо, испытывающим затруднения при объяснения факта
того, что цена товара по договору купли-продажи с исполнением в будущем может
быть выше цены того же самого товара по договору купли-продажи, исполняемому в
момент заключения. Соответственно юридический анализ подменяется экономическим
и, невзирая на намерения сторон совершить два разно направленных действия по
передаче товара в собственность друг другу, в отношениях сторон усматривается
договор займа под залог ценных бумаг. "Формально,- считает Г.Адамович, -
сделка Репо - совокупность двух договоров купли-продажи, но если анализировать
ее сущность исходя не только из буквального толкования текста договора, но и из
целей, которые преследовались сторонами, можно обнаружить, что целью сделки
была не продажа имущества (торговая операция), а временное предоставление
финансовых средств под уступку права собственности на имущество или
"залог" имущества." Столь странное стремление доказать наличие
договора займа под залог ценных бумаг объясняется желанием обойти запрет
заниматься торговой деятельностью, установленный в ст.5 Федерального закона от
3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР
"О банках и банковской деятельности в РСФСР" , так как в действиях
кредитной организации по заключению двух договоров купли-продажи усматривается
занятие торговой деятельностью. Представляется, что предлагаемое решение
порочно, так как неизбежно влечет признание заключаемых договоров купли-продажи
притворной сделкой (п.2 ст. 170 ГК РФ).
Кроме
того, вызывает недоумение то обстоятельство, что из поля зрения упускается
разрешение банкам заключать договоры купли-продажи, предметом которых являются
ценные бумаги, валюта и драгоценные металлы, то есть совершать сделки, которые
традиционно относятся к числу банковских операций.
На
мой взгляд, кредитование на рынке ценных бумаг в перспективе будет
преимущественно проходить через оформление договоров РЕПО, что является
альтернативой классическому кредитному договору. Возникающие при заключении
договоров кредита и РЕПО отношения по своей экономической сути похожи, однако
различны по юридическим последствиям, которые позволяют учесть специфику
принятия обеспечения в виде ценных бумаг. При рассмотрении особенностей сделок
РЕПО остановимся отдельно на следующих принципиальных моментах, делающих сделки
РЕПО более перспективными и привлекательными по сравнению с классическим
кредитованием с оформлением залога ценных бумаг:
1.
Формы
заключений сделок РЕПО.
Существует
две формы заключения сделок РЕПО:
Единый
договор купли-продажи, состоящий из двух частей, юридически связанных друг с
другом (используется в практике немецких банков).
Сделкой
РЕПО практически оформляются две сделки:
(кассовая
- на продажу; срочная - на покупку ценных бумаг для одной стороны и, наоборот,
- для другой). Как известно из практики в российских условиях применяются и та,
и другая формы, однако, терминологически обратный выкуп должен предполагать
правовую связь с произведенной ранее продажей.
В
сделке РЕПО, в отличие от кредитования под залог воля стороны - покупателя
первой части сделки направлена на приобретение объекта сделки РЕПО в
собственность, что позволяет ему осуществлять правомочия собственника в
отношении приобретенных ценных бумаг до момента исполнения второй части сделки.
Квалификация договора как РЕПО, а не кредита под залог, позволяет предусмотреть
последствия, которые недопустимы в залогом договоре. Они заключаются в
возможности оставления ценных бумаг в собственности лица, являющегося обратным
продавцом по второй части сделки, в случае неисполнения обязательств по выкупу
бумаг со стороны контрагента. Особо важно подчеркнуть, что для обратного
покупателя установлено право выкупа, а не обязанность.
Различие
правовых последствий заключения договоров РЕПО и договоров кредитования под
залог влечет за собой и неодинаковый подход к отражению этих операций в
бухгалтерском учете. При исполнении договора РЕПО ценные бумаги должны
списываться с баланса продавца, поскольку право собственности переходит к
покупателю по первой части договора.
Нормы
нового Гражданского кодекса РФ о залоге практически не учитывают особенностей
указанных отношений и рассчитаны главным образом на традиционные («товарные»)
виды имущества, являющегося предметом залога. Отношения, связанные с залогом
ценных бумаг имеют свою специфику, которая вытекает из характера института
ценных бумаг, являющихся финансовым товаром:
двойственность
природы ценных бумаг (имущественное требование или ценная бумага как
имущество);
особенности
залога безналичных ценных бумаг;
условия
выпуска и обращения ценных бумаг;
особенности
организации рынка, правила заключения и исполнения сделок.
Двойственная
природа ценных бумаг , в частности установленное для именных ценных бумаг
требование об отражении новых владельцев в системе ведения реестра, привела к
тому, что в настоящее время установлено требование об отражении в системе
ведения реестра залоговых обременений ценных бумаг согласно утвержденного ФК ЦБ
(Временное положение о системе ведения реестра владельцев именных ценных
бумаг).
Учитывая
природу ценных бумаг, это означает, по сути, осуществление залогодержателем
прав, удостоверенных ценными бумагами, в тот период, когда последние находятся
в залоге. К их числу относится например, право на проценты, так как в
соответствии со статьей 346 ГК РФ залогодержатель в праве пользоваться
предметом залога, в том числе извлекать из него плоды и доходы, лишь в случаях,
предусмотренных договором. По договору на залогодержателя может быть возложена
обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения
основного обязательства или в интересах залогодателя. Следует обратить
внимание, что реестродержатель не должен контролировать или каким-либо образом
нести ответственность за отношения залога, возникающие между двумя владельцами.
По указанию последних он лишь должен в требуемых законах случаях вносить в
систему ведения реестра информацию, имеющую правовое значение.
2.
Объем прав.
Учитывая
разную природу договоров РЕПО и кредитования под залог, объем прав
приобретателя по первой части РЕПО и залогодержателя различен. Приобретателю
ценных бумаг по первой части РЕПО переходит право собственности на ценные
бумаги (до момента исполнения второй, или срочной, части РЕПО, когда он должен
передать право собственности своему контрагенту). Отношениями залога не
охватывается переход права собственности к залогодержателю в случае
неисполнения основного обязательства. Только в определенных, предусмотренных
законом случаях и после осуществления действий, связанных с реализацией
заложенного имущества, возможен переход права собственности к залогодержателю.
По общему же правилу право залога предполагает право на реализацию заложенного
имущества и, таким образом, на исполнение основного обязательства в денежной форме.
3
.Последствия реализации.
Необходимость
реализации ценных бумаг в связи с неисполнением обязательства по уплате
денежных средств (покупной цены в срочной сделке - при РЕПО; суммы кредиты и
процентов - при кредитовании под залог) может возникнуть при исполнении
выполнения обоих видов договоров. В первом случае договором РЕПО может быть
предусмотрен отказ от исполнения договора приобретателем ценных бумаг по первой
части РЕПО (продавцом по второй части) в случае неуплаты его контрагентом
денежной суммы во исполнение второй (срочной) части РЕПО. В этом случае
продавец по второй части РЕПО, отказывается от исполнения договора о праве
оставить ценные бумаги у себя. В зависимости от текущей рыночной цены ценных
бумаг он может принять решение и об их продаже. Продажа юридически не связана с
отношениями, существующими между ним и его контрагентом по договору РЕПО. В
случае, если он продаст ценные бумаги с выгодой для себя, перекрыв объем
требований, который существовал по договору РЕПО, обязанности возврата «излишка»
не возникает, а при рассмотрении кредитования с залогом в пункте 6 статьи 350
ГК РФ указано если выручка от реализации превышает объем требования залогового
кредитора, разница возвращается залогодателю.
Неурегулированность
отношений РЕПО нормами Гражданского кодекса не препятствует регулированию этих
отношений договорными соглашениями сторон, что позволяет российским
коммерческим банкам использовать такой вид кредитования на рынке ценных бумаг.
Решения
о признании сделок РЕПО недействительными суды принимали обычно на том
основании, что в договоре обратного выкупа имущества содержалась ссылка на
кредитный договор, в котором прямо указывалось, что это имущество является
залогом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.10.98 № 6202/97),
либо имелась переписка о том, что предмет РЕПО стороны рассматривают как залог
в качестве обеспечения договора о предоставлении кредита (постановление
Федерального арбитражного суда Северо - Западного округа от 22.11.99 № 2361).
С
точки зрения гражданского законодательства сделки РЕПО всегда рассматривались
как две сделки купли-продажи имущества. После совершения первой части сделки
РЕПО право собственности на имущество переходит от одной фирмы к другой. Причем
права нового собственника на имущество, являющееся предметом РЕПО, ничем не
ограничены (например, он может продать это имущество уже на следующий день).
Единственное обязательство, которое должна выполнить сторона, получившая
имущество по первой части сделки РЕПО, - это вернуть имущество к дате его
обратного выкупа. Другими словами, компания получает полное право собственности
на имущество и может продать, а затем вновь купить такое же имущество для того,
чтобы выполнить обязательство по второй части сделки РЕПО.
В
случае с заложенным имуществом залогодержатель не вправе распоряжаться
предметом залога до тех пор, пока он находится у него на хранении.
На
наш взгляд, сделка РЕПО не может быть автоматически признана притворной и
квалифицироваться как предоставление кредита под залог имущества. Тот факт, что
стороны при заключении сделки имели в виду обычное кредитование, необходимо
доказывать в суде. Если же указания на это в документах отсутствуют (например,
такая ссылка отсутствует в договоре или в переписке сторон) и переход права
собственности после совершения первой части сделки оформлен надлежащим образом
(например, право собственности на акции необходимо подтверждать записью в
реестре), то суд вряд ли примет решение о признании сделки РЕПО
недействительной.
Основная
причина признания сделок РЕПО недействительными заключается в смешении
экономических отношений кредитования с их юридическим оформлением.
Экономические отношения кредитования под обеспечение имуществом заемщика
воплощаются как в форме сделок РЕПО, так и в форме собственно договоров займа и
кредита, обеспеченных залогом. Хотя с юридической точки зрения эти две формы
отношений, безусловно, абсолютно разные.
Неосторожное употребление слов "кредит" либо
"залог" при заключении договоров РЕПО (даже если стороны не имели в
виду строго юридическое значение этих терминов) предоставляет недобросовестному
заемщику аргументы в пользу признания указанных договоров притворными.
Риски,
возникающие при осуществлении сделок РЕПО
Следствием
особой природы срочного рынка является высокая степень риска, присущая
проводимым на нем операциям. Рискованность срочных сделок связана с уровнем
ценовых колебаний на рынке базисного актива, сложностью долгосрочного ценового
прогнозирования, отсутствием достоверной информации о финансовом состоянии
контрагента.
Рассмотренные
выше срочные сделки РЕПО принято относить к категории рисковых сделок,
аргументируя это тем, что конкретный результат зависит от обстоятельств,
повлиять на которые ни одна из сторон не может и слишком высока вероятность
наступления неблагоприятных последствий для одной из сторон. В гражданском
праве давно известна классификация возмездных договоров на меновые, в которых
предоставляемое сторонами исполнение эквивалентно, и алеаторные (рисковые), в
которых встречное исполнение обязательств сторон не носит соразмерного
характера, а зависит от действия случайных обстоятельств. "Алеаторными,-
писал О.С. Иоффе- называются договоры, которые, будучи возмездными,
конструируются так, что объем встречного удовлетворения, причитающегося от
одной из сторон, остается неизвестным, пока не наступит обстоятельство,
призванное его окончательно определить. Если к алеаторным договорам подходить
чисто с коммерческой точки зрения, то на первый план в них выступает известный
элемент риска, принимаемого на себя каждой из сторон, так как вполне вероятно,
что либо один либо другой контрагент фактически получит встречное
удовлетворение меньшего объема, чем им самим представленное."
Безусловно,
при совершении срочной сделки присутствует элемент риска. Разрыв во времени между
моментом совершения сделки и ее исполнением накладывает на каждую из сторон
риск наступления неблагоприятных последствий вследствие неблагоприятного
изменения цен. Как правило, образуется разница между рыночной ценой и ценой по
сделке, и одна из сторон понесет убытки, вызванные подобным изменением.
Возникает
вопрос: что из себя представляет риск в срочных сделках, как повлияет на
правовую квалификацию срочных сделок и, соответственно, на права и обязанности
сторон по срочной сделке характер риска? Ответы только на поставленные вопросы
конечно же не помогут полностью прояснить сущность срочных сделок и определить
их место в системе обязательственного права. Делая акцент на оценке характера
риска в срочных сделках, я преследую цель по разграничению собственно рисковых
сделок (главным образом, это сделки по проведению игр и пари, так как именно в
игре и пари риск является основным фактором, влияющим на условия сделки и на
результат (в виде выигрыша или проигрыша) для каждой из сторон) и
предпринимательских сделок, в которых стороны стремятся снизить для себя
возможный риск наступления неблагоприятных последствий при достижении
намеченных результатов. В этой связи представляет интерес анализ игрового риска
(гл. 58 "Проведение игр и пари" ГК РФ) и риск предпринимательской
деятельности (ст. 2 ГК РФ).
Категория
риска в широком, не правовом значении, как определенна оценка человеком
окружающей его действительности, связана с допущением развития событий в том
или ином направлении. Человек осознает возможность наступления неблагополучных
или благоприятных последствий. Конкретные причины, которые ухудшают положение и
приносят вред или улучшают положения могут быть самыми различными и сколь
угодно многочисленными. Я воздержусь от попыток дать хотя бы краткий обзор данных
причин, поскольку это неизбежно увело бы в сторону от ответов на поставленные
вопросы.
Как
юридическая категория риск пронизывает практически все общественные отношения,
регулируемые правом. В ходе осуществления прав и исполнения обязанностей как в
абсолютных, таки в относительных правоотношениях возникают ситуации, когда
необходимо установить лицо, на которое будут возложены имущественные потери.
Например, собственник несет риск случайной гибели своего имущества (ст. 211 ГК
РФ), должник несет риск последствий не предъявления требований к кредитору или
к управомоченному им лицу о предоставлении доказательств принятия исполнения
надлежащим лицом (ст. 312 ГК РФ). Факт того, что неблагоприятные последствия
могут наступить осознается участниками гражданского оборота (то есть они
рискуют), а право закрепляет основания наступления неблагоприятных последствий
и указывает порядок по распределению потерь.
В
предпринимательских сделках, то есть в сделках, совершаемых между специальными
субъектами (это граждане, если они зарегистрированы в качестве предпринимателей
в установленном порядке и юридические лица - коммерческие или с определенными
оговорками некоммерческие организации). В коммерческих целях элемент риска
играет важную роль. При использовании понятия предпринимательская сделка
представляется необходимым вкратце рассмотреть основания выделения
предпринимательской сделки (договора) как особого вида договора.
Классификация
сделок на предпринимательские (торговые) и непредпринимательские (гражданские)
носит вспомогательный, дополнительный характер. Конечно же, между сторонами
возникают гражданско-правовые отношения, регулируемые нормами гражданского
права. Тем не менее, нельзя не учитывать специфику отношений, возникающих между
предпринимателями, поскольку право связывает со статусом предпринимателя ряд
правовых последствий. Это и различные основания ответственности (п.3 ст.401 ГК
РФ), и частичное ограничение принципа свободы договора в публичном договоре
(ст. 426 ГК РФ), и особенности при исполнении обязательств со множественностью
лиц (п.2 ст. 322 ГК РФ) и при досрочном исполнении обязательств (ст. 315 ГК РФ)
и др. Кроме того, в качестве поименованных договоров ГК выделяет договоры,
отличительным признаком которых является то, что они заключаются только между
предпринимателями и связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.
Это договор поставки (ст. 506 ГК РФ), контрактации (ст. 535 ГК РФ), финансовой
аренды (лизинг) (ст. 665 ГК РФ) и другие.
Разграничение
торговых и гражданских сделок проводится, по словам Г.Ф.Шершеневича, по
объективному и субъективному критерию. Под объективно-торговыми понимались
сделки, которым закон придает торговый характер даже тогда, когда они
"совершаются единично, лицами, вообще торговлею не занимающимися.
Субъективно-торговыми являются те сделки, которым закон придает торговый
характер только тогда, когда они совершаются лицами, занимающимися торговлею
как промыслом."
Субъективного
(или профессионального) критерия придерживается российский законодатель при
выделении предпринимательских договоров в ГК РФ (поставка, лизинг и др.). По
данному признаку, на мой взгляд, уместно отнести срочные сделки к разряду
предпринимательских и, соответственно, распространить на них правовой режим
предпринимательских договоров, в частности, положения, относящиеся к риску.
Осуществление
предпринимательской деятельности неразрывно связано с осознанием
предпринимателем факта готовности к постоянному выбору той или иной модели
поведения с целью получения наибольшей прибыли и максимального снижения
возможных издержек и убытков. Действуя самостоятельно, предприниматель вынужден
соотносить свои действия с окружающей его действительностью. Совершая
юридически значимые действия по использованию имущества, передаче товаров,
выполнению работ или оказанию услуг, предприниматель стремится получить взамен
как минимум имущественный эквивалент им предоставленного, как максимум (и это
является основной его целью) - извлечь прибыль. Самостоятельность действий и
невозможность определить в нужном для себя направлении развитие событий ставят
предпринимателя перед угрозой наступления неблагоприятных последствий и
вынуждают идти на риск.
В
широком смысле слова все действия предпринимателя носят рисковый характер, но,
несмотря на свою значимую роль, риск, как осознанная возможность наступления
неблагоприятных последствий, все же не связан напрямую со встречным исполнением
в большинстве предпринимательских сделок, например, в поставке, поскольку объем
встречного исполнения не ставится в зависимость от условий, относительно
которых неизвестно, наступят они или нет. Речь идет не об обстоятельствах,
специально оговариваемых сторонами (например, ненадлежащее качество) или
предусмотренных в законе (как обстоятельства непреодолимой силы и т.д.) и
служащих ориентиром для альтернативных действий при неполучении обусловленного
встречного исполнения. Акцент делается на обстоятельства, наличие или
отсутствие которых уже само по себе является единственным условием исполнения
обязательства, и стороны осознают и исходят из того, что получение или
неполучение выгод всецело зависит от непредвиденных и случайных обстоятельств
и, рассчитывая на удачу, надеются, что, предоставив оговоренное исполнение,
взамен получат намного больше, т.е. в последнем случае можно говорить о
присутствии элементов игровой сделки.
Различие
рисков в предпринимательских сделках и сделках по проведению игр и пари
проходит не по количественному, как может показаться, критерию: здесь риск
больше, там меньше. Количественное измерение данной категории будет очень
условным. Риск, на мой взгляд, отражает оценку фактических действий и
готовность в них участвовать, и, таким образом, позволяет точнее
продемонстрировать совершаемые вовне действия. Если рассматривать договоры
через призму риска, то тем самым наглядней определяется на что направлена воля
сторон - или на обоюдное совершение равноценных действий, или, напротив, на
получение несоразмерно большего исполнения и какие при этом возможны
затруднения.
Поэтому
риск, как мне представляется, не является самостоятельным условием. Риск
производен от отношений, возникающих между сторонами, точнее, он сопутствует
им, т. к. стороны оценивают свои действия. Внимание к риску не должно
отодвигать на второй план анализ особенностей юридической конструкции договоров
и специфику предмета исполнения обязательств в обязательственном праве, а также
учет отношений по поводу вещей в вещном праве. Разграничение
предпринимательских и алеаторных сделок по критерию риска не совсем корректно,
т.к. использование только данного критерия уводит от рассмотрения предмета
исполнения обязательства, в котором заключена разница между сравниваемыми
сделками.
Обязательное
несение одной из сторон срочной сделки имущественных потерь и зависимость
результата исполнения от наличия или отсутствия определенных условий,
безусловно, придает некоторую рискованность отношениям, но только это, на мой
взгляд, не может служить достаточным основанием для квалификации срочных сделок
как игры или пари.
Очевидно,
что сделки РЕПО являются низкорискованными, поскольку имеется даже не
обеспечение, а собственность на бумаги. Однако риски все-таки есть.
Первый
риск - это кредитный риск, риск не возврата заемщиком основной суммы
долга и процентов по нему в соответствии со сроками и условиями. Если деньги не
возвращены, то банк-покупатель может реализовать бумаги, собственником которых
он стал. Реализация обеспечения происходит на следующий день после неисполнения
сделки. С этой точки зрения, кредитный риск уже обусловлен достаточностью или
недостаточностью обеспечения. Но в договоре РЕПО в этом случае
предусматривается такой пункт, как исчисление и порядок уплаты остаточных
обязательств. Остаточные обязательства - это обязательства, которые остаются у
одной из сторон после реализации обеспечения. В случае, если реализация произошла
по более высокой цене, остаток денежных средств он возвращает. В том случае,
если обеспечение реализовано по более низкой цене, возникает проблема
недостаточности обеспечения. В договоре должно быть предусмотрено условие
расчета по остаточным обязательствам.
Второй
риск - операционный, то есть риск сбоя в работе информационных,
расчетных и прочих систем.
Третий
вид риска - это риск ликвидности, связанный с трудностями
рефинансирования участниками своих позиций и вероятностями дефолта. Первый вариант
- в структуре заемных средств преобладают очень краткосрочные ресурсы. Банк
имеет возможность перекредитоваться, но плата за увеличение срока
непропорционально велика. Второй вариант - риск, связанный с реализацией
залога. Цены на рынке ценных бумаг на дату исполнения соглашения могут быть
ниже, чем цены по сделке РЕПО. По сделкам РЕПО денежные средства представляются
или привлекаются по 100% текущей рыночной стоимости обеспечения. Соответственно
следует положиться еще на то, что обеспечение снизит стоимость.
Кроме
того, есть риски, связанные с использованием финансового мультипликатора.
Поскольку собственность переходит, то банк может продать те бумаги, которые у
него находятся в собственности, или заключить с ними еще одну сделку РЕПО
(более короткую или более длинную). Получится, что одно и то же обеспечение
обеспечивает фактически два кредита. И тут может сработать законный в данном
случае принцип домино: неисполнение одним участником своих обязательств
повлечет неисполнение вторым участником.
Как
застраховаться от падения или увеличения стоимости ценных бумаг, которые
получены по РЕПО? Сделки могут заключаться на 180 дней плюс срок может быть
увеличен еще на 90 дней по согласованию, то есть общий срок сделки - 270 дней.
Насколько это много, в полной мере продемонстрировало, например, первое
полугодие 2003 года, когда ставки на рынке государственных ценных бумаг упали
более чем в два раза. Положением по междилерскому РЕПО в этом случае
предусматривается компенсационный взнос. Что это такое? Торговая система по
итогам торгов рассчитывает текущее значение дисконта по каждой действующей
сделке РЕПО, условиями которой предусмотрено внесение компенсационных взносов.
Если текущее значение дисконта меньше нижнего предельного значения, то
обязанность по внесению взноса возникает у продавца. Если цены выросли больше
верхнего предельного значения дисконта, то уже у покупателя возникает
необходимость вернуть продавцу указанное в уведомлении количество облигаций,
входящих в обеспечение.
Наличие
режима компенсационных взносов предусматривается (или не предусматривается) в
заключаемом договоре. В случае, если компенсационный взнос не вносится
(неважно, какой стороной), сделка становится срочной к исполнению, независимо
от причин неисполнения. Система не будет рассматривать детали, она просто
обяжет стороны к исполнению.
1.2
Субъекты рынка РЕПО
Таким
образом, для совершения сделки РЕПО необходимо наличие двух субъектов,
занимающихся спекуляцией ценными бумагами. Если один из таковых полагает, что
биржевой курс каких-либо ценных бумаг к некоторому сроку возрастет, а второй
считает, что курс этих ценных бумаг к этому же сроку упадет, то они могут
заключить между собой следующее соглашение. Первый контрагент (надеющийся на
понижение курса ценных бумаг) может "продать" некоторое их количество
тому лицу, которое считает, что курс ценных бумаг повысится. Это второе лицо
соответственно "покупает" ценные бумаги, внося за них деньги. Кроме
того, они договариваются, что по наступлении определенного срока любая из сторон
вправе потребовать от другой стороны совершения противоположной (обратной, или
ликвидационной) сделки - продажи или покупки - этих же ценных бумаг. Обратная
сделка, однако, будет совершаться по курсу дня.
В
случае, если к оговоренному сроку курс ценных бумаг повышается, требовать
заключения обратной сделки становится выгодным "покупателю" бумаг в
первоначальной сделке: "купив" бумаги по одному курсу, он получил
возможность "продать" их по более высокой цене. Наоборот, в случае
понижения курса требование заключения обратной сделки становится выгодным для
бывшего "продавца" ценных бумаг - "продав" бумаги по одному
курсу, он может "выкупить" их по более низкой цене.
Почему
термины "продавец" и "покупатель", а также - производные от
них закавычены? Потому, что в собственном смысле покупки (приобретения в
собственность бумаг) и продажи (приобретения в собственность денег) при
заключении первой сделки не происходит. Если бы перед нами действительно была
покупка и продажа в собственном, гражданско-правовом, а не экономическом
понимании этого термина, нам было бы довольно трудно объяснить, почему по
прошествии определенного срока один контрагент может заставить другого
возвратить ранее полученное. Если деньги и бумаги были переданы в
собственность, то как может третье лицо ограничивать права их собственника,
заставляя его распоряжаться бумагами или деньгами одним ему удобным образом?