В соответствии со ст. 3 Положения 1937 г. векселедатель
может выдать вексель на самого себя. В этом случае векселедатель и плательщик –
одно лицо. Иногда в специальной литературе такие векселя именуются «переводно-простыми»,
хотя формально они относятся к переводным. В простом векселе содержится простое
и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму. Таким образом,
векселедатель непосредственно несет ответственность за платеж перед
векселедержателем.
Как известно, в переводном векселе участвуют три субъекта
- векселедатель, приобретатель и плательщик. Обычно они представлены различными
лицами. Но бывают ситуации, когда качества двух участников соединены в одном
лице. Одна из них была рассмотрена выше (вексель «на себя»). Антиподом такого
случая является переводной вексель «собственному приказу» - переводной вексель,
в котором векселедателем и приобретателем является одно и то же лицо. Его текст
выражается формулой: «...платите мне или моему приказу...». Употребление этой
формулы обязательно, поскольку одно лишь совпадение наименования трассанта и
ремитента еще не свидетельствует о том, что имеется в виду одно и то же лицо.
Применение такого векселя целесообразно, когда векселедатель желает немедленно
связать плательщика акцептом, но пока не знает, с кем он рассчитается этим
векселем. Как только этот вопрос выяснится, векселедатель индоссирует вексель и
он попадает в руки третьего лица. Однако ничто не мешает векселедателю
дождаться срока платежа по векселю и самому презентовать его на платеж
акцептанту. Простой вексель «собственному приказу» в принципе возможен, но в
странах с женевской системой вексельного права (в том числе в России) его
применение не допускается[46].
Кроме того, есть еще векселя, выпуск и обращение которых
в России запрещены, - дружеские и бронзовые векселя (или «неклассические – не
соответствующие требованиям вексельного законодательства»[47]), так как ничего общего
с фактическими сделками они не имеют. Их определение дается в Рекомендациях:
дружеский вексель – вексель, выдаваемый одним лицом другому без намерения
векселедателя произвести по ним платеж, а лишь с целью изыскания денежных
средств путем взаимного учета векселей в банке, дружеские векселя выдаются
людьми безусловно доверяющими друг другу; бронзовый вексель – вексель, не
имеющий реального обеспечения, выписанный на вымышленное лицо[48]. Установление факта
выписки таких векселей возможно только при информированности о взаимоотношениях
между векселедателем и плательщиком, характере их хозяйственных связей или при
предъявлении сразу двух векселей указанных лиц в один банк[49].
Кроме деления на простые и переводные векселя на
практике, особенно для целей бухгалтерского и налогового учета, различают
товарные и финансовые векселя. Такое деление отражает их экономическую характеристику.
Товарные (или коммерческие) векселя используются во взаимоотношениях покупателя
и продавца по договорам поставки, купли-продажи, оказания услуг, подряда. При
организации бухгалтерского учета имеет значение также классификация векселей по
отношению к собственности на выданные и полученные[50]. В зависимости от
получаемого дохода различают векселя дисконтные (приобретаемые по цене ниже
номинала) и процентные (приобретаемые по номиналу, но предполагающие получение
процента)[51].
Всякий вексель как ценная бумага может быть именным и
ордерным. Вексель обращается как именная ценная бумага, то есть может
передаваться новому держателю в порядке, установленном для уступки прав
требования (цессии), если в нем имеется оговорка «не приказу», «без оборота на
меня» или иная равнозначная оговорка. Предъявительские векселя в государствах,
присоединившихся к Женевской конвенции, не допускаются. Однако вексель с
бланковым индоссаментом (согласно ст. 13 Положения это индоссамент, не
содержащий указания лица, в пользу которого он сделан, или состоящий из одной
подписи индоссанта) обращается как ценная бумага на предъявителя[52]. Хотя
при этом и не превращается в таковую. Ведь в соответствии с п. 1 ст. 145 ГК РФ
ценные бумаги подразделяются на виды по способу легитимации их держателей
(«Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать…») и только затем, в
ст. 146 ГК РФ, устанавливается порядок передачи прав по ценным бумагам в
зависимости от вида последних. В настоящее время значительная часть векселей,
находящихся в торговом обороте, имеет бланковый индоссамент. Как правило,
первый векселедержатель простого векселя оформляет бланковый индоссамент, а
последующие держатели не заполняют этот бланк, передавая вексель новому владельцу
посредством простого вручения.
Ценная бумага должна соответствовать установленной форме
и содержать обязательные реквизиты (ст. 142 ГК). Их отсутствие признается
законом (ст. 144 ГК) в качестве основания для признания ценной бумаги
недействительной. В равной степени это относится и к векселю как одному из
видов ценных бумаг. Однозначно следует указанным требованиям и судебная
практика по делам, возникающим из вексельных правоотношений.
В требованиях о форме и реквизитах векселя находит свое
выражение такая характеристика вексельного обязательства, как формальная
определенность.
По мнению Г.Ф. Шершеневича, формальная сторона
вексельного обязательства выражается в том, что все обстоятельства, имеющие
значение для вексельного отношения, должны быть указаны в документе, а все
обстоятельства, не нашедшие себе места на документе, не могут быть принимаемы
при обсуждении вексельного отношения[53].
Иногда формальность векселя понимается слишком узко -
указывая на то, что вексель является письменным документом и только письменная
форма документа, отвечающего всем требованиям вексельного закона, может
породить вексельные правоотношения[54].
Принцип формальности нельзя возводить в абсолют, чем
грешат некоторые авторы, по той причине, что вексель не стоит особняком в
гражданском законодательстве; современное вексельное законодательство
достаточно тесно "инкорпорировано" с иными институтами гражданского
законодательства.
Так, Л.Г. Ефимова слишком прямо понимает этот принцип,
приводя без каких-либо комментариев старый принцип о том, что "чего нет в
векселе, того не существует"[55].
Требования закона об необходимости составления векселя в
установленной форме, а также о наличии обязательных реквизитов при всей кажущейся
ясности вызывают многочисленные теоретические дискуссии, в связи с чем
представляется актуальным еще раз обратиться к проблеме.
1. Форма векселя. В соответствии со ст. 142 ГК ценной
бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы
определенные имущественные права. Вся сила векселя основана на форме, в которую
вексель облечен. Как справедливо отмечал Е. Крашенинников, никакое устное
заявление лица о принятии на себя вексельного долга не породит вексельных
последствий[56].
Нельзя, как иной раз делалось в современной российской
практике, именовать какое-либо обязательство векселем без соблюдения формальных
требований. В этом смысле интересный пример мошенничества с использованием
векселя приводит Е.Н. Мысловский. Промышленно - финансовая инвестиционная
компания принимала от граждан деньги по договору займа; при этом в текст
договора включалось следующее: "факт передачи денежных сумм удостоверяется
свидетельством,... по договоренности сторон именуемым "вексель" (не
являющимся ценной бумагой)"[57].
Понятно, что это - не вексель.
Представляется, что под формой векселя, как и под формой
ценной бумаги вообще, следует понимать способ фиксации прав, удостоверенных
ценной бумагой (векселем)[58].
Требование о документировании отношений по ценной бумаге есть само по себе
указание на форму ценной бумаги. Как подчеркнул А.В. Белевич, само определение
ценной бумаги как документа исключает ее выдачу в устной форме[59].
Общепринятая точка зрения о том, что в понятие
"форма векселя" включаются и реквизиты векселя, представляется
ошибочной. Ее приверженцы смешивают содержание векселя - правоотношения и
содержание векселя - сделки. Но содержание векселя - правоотношения - "это
обязательство, сущность которого заключается в обещании лица, выдавшего
вексель, уплатить определенную денежную сумму, независимо от оснований выдачи
векселя"[60],
а содержание векселя - сделки - совокупность его существенных условий
(пунктов), которые в векселе именуются еще реквизитами.
Не во всем можно согласиться и с теми авторами, которые
разделяют понятия "форма" и "реквизиты". Так, Д.В. Мурзин
отмечает, что под формой ценной бумаги законодатель подразумевает технические
характеристики исполнения бланка ценной бумаги, а под реквизитами - информацию,
имеющую смысловую нагрузку, отграничивающую одну ценную бумагу от другой[61]. Но
когда говорится о "технических характеристиках исполнения бланка",
"бездокументарная" реальность ценных бумаг из нашего поля зрения
выпадает.
Некоторыми авторами высказывались более радикальные
мнения относительно формы векселя. Так, по мнению Ю.О. Кремер, одним из
элементов формы может служить обязательность использования утвержденных бланков[62]. Такие
бланки были утверждены первоначально Постановлением Президиума Верховного
Совета РСФСР № 1451-1 от 24 июня 1991 г. "О применении векселя в
хозяйственном обороте РСФСР"[63],
а впоследствии Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. № 1094
"Об оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций векселями
единого образца и развитии вексельного обращения"[64].
Высший Арбитражный Суд РФ справедливо считает, что
бланки, установленные названными нормативными актами, не являются необходимым
элементом формы. Эта позиция нашла свое отражение в п. 2 Обзора практики
разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте,
утвержденного Письмом Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июля 1997 года[65].
Установленной формой для векселя в соответствии с Федеральным
законом "О переводном и простом векселе" будет бумажный носитель, что
соответствует смыслу ст. 142 ГК. Однако в таком требовании к форме векселя есть
как отрицательные, так и положительные моменты.
Положительный момент связан с тем, что таким образом
преодолевается не слишком удачное определение ценной бумаги, данное в ст. 142
ГК. Неудачность самой дефиниции ст. 142 ГК связана с тем, что системообразующим
признаком ценной бумаги объявляется "документ". Документ - это
материальный носитель информации. Ценные бумаги - это вид юридических
документов.
А.Ф. Черданцев подробно исследовал значение юридических
документов и дал их классификацию. В ней выделены пять видов юридических
документов. Ценные бумаги, наряду с деньгами, по его мнению, это отдельный вид
юридических документов. Представляется, что было бы целесообразно все-таки
выделить их в подвид "документы, фиксирующие юридические факты".
Употребление в определении ценной бумаги одновременно терминов
"документ" и "форма" представляется нелогичным[66].
Бездокументарная ценная бумага - еще одно
"удачное" изобретение российской юриспруденции - как бы документ,
только электронный или бумажный в виде совокупности записей, образующих в
логическом единстве лицевой счет или счет депо. Представляется, что понятие
"бездокументарная ценная бумага" должно быть заменено на
несертифицированную или недокументированную ценную бумагу.
Легального определения понятия "документ"
действующее законодательство не содержит. Несмотря на то, что редкий
нормативный акт не содержит самого слова "документ", смысловое
значение последнего является различным в зависимости от назначения соответствующего
акта и круга отношений, на которые этот акт распространяется.
Требование к векселю - документу об обязательности
наличия бумажного носителя неудачно, так как по его смыслу вексель может быть
выписан на любой бумажке. Представляется, что это относится к числу недоработок
закона. Однако, критикуя положения закона, разумно задаться вопросом: можно ли
заменить термин "бумажный носитель" на более удачный? Действующее
российское законодательство в части материальных носителей обязательств,
выраженных ценной бумагой, крайне противоречиво. Чаще всего употребляются три
понятия: "сертификат", "бланк", "совокупность
записей". Первые два понятия обычно относят к документарной форме ценных
бумаг, а последнее считается формой фиксации прав, которая получила
наименование "бездокументарная ценная бумага". Определения бланка
ценной бумаги действующее законодательство также не дает. Изготовление и ввоз
самих бланков является лицензируемым видом деятельности. В вексельной практике
говорят иногда о бланко - векселях или вексельных бланках, то есть документах,
в которых отсутствует какой-либо реквизит[67].
Определение сертификата дается применительно к эмиссионным ценным бумагам в ст.
2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Наличие сертификата
должно, по мысли законодателя, разделять документарные и бездокументарные
ценные бумаги. По логике, сертификат как юридический документ должен
индивидуализировать право. Это право должно объективизироваться в сертификате и
тем самым "отрываться" от фигуры обязанного лица. Должнику должно
быть все равно, кто будет управомоченным лицом. По сути, должен соблюдаться
принцип: одно индивидуализированное право - один сертификат. Однако закон позволяет
объединять в сертификате несколько стандартных (одинаковых) прав, передать
которые разным лицам одновременно невозможно без замены сертификата (погашения
старого и выдачи нескольких новых). В связи с этим применение термина
"сертификат" к носителю вексельного обязательства неправомерно[68].
Действующее законодательство (глава 7 ГК) должно
подвергнуться существенным корректировкам. Представляется, что определение
документарных ценных бумаг необходимо дать уже в самой этой главе. В иных
федеральных законах, в частности в ст. 2 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг" и Федеральном законе "О переводном и простом
векселе", также могут содержаться определения, однако они должны
подчеркивать только особенности, присущие какому-то виду ценных бумаг.
Необходимо закрепить в законодательстве понятия бланка
ценной бумаги и вексельной бумаги (вексельного бланка), что позволит
существенно упорядочить вексельный оборот. Кроме того, это будет иметь и иные
положительные последствия. В частности, государство сможет хотя бы частично
иметь представление об объемах эмиссии частных денег в экономике. С точки
зрения фискальной политики такая новелла позволит улучшить контроль за
собираемостью налогов.
2. Некоторые размышления в защиту
"бездокументарного" векселя. Общепризнанным считается, что такое
понятие, как "бездокументарный вексель", существовать не может.
Однако систематическое толкование норм законодательства о ценных бумагах
обнаруживает более сложную и мозаичную картину[69].
Конечно, бездокументарная ценная бумага - правовая
фикция, поскольку, как таковой, в классическом понимании бумаги не существует.
Но ведь на эту "бумагу" законодатель распространяет все правила о
праве собственности. Такой точки зрения придерживаются и наши судебные органы
(см. п. 7 Обзора практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением
и обращением акций, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного
Суда РФ от 21 апреля 1998 года[70]).
Появление такого "векселя" встретило отпор со
стороны Центрального банка РФ (Банка России) и многих специалистов. Телеграммой
от 5 июля 1996 года ЦБ указал коммерческим банкам, что институт
бездокументарного векселя противоречит положениям Единообразного закона о
переводном и простом векселе, утвержденного Женевской вексельной Конвенцией 1930 г., и запретил кредитным организациям обязываться по таким векселям, а также совершать с ними
любые другие сделки.
"Бездокументарный" вексель нашел и сторонников.
По их мнению, такие векселя "имеют право на жизнь, наряду с традиционными
векселями, а отнюдь не вместо них"[71].
Анализ векселя как документа и анализ правового режима
бездокументарных ценных бумаг не позволяет дать однозначно отрицательный ответ
на вопрос о возможности существования бездокументарного векселя.
Женевские конвенции ничего не указывают относительно
формы векселя. В самом тексте можно встретить только упоминание термина
"документ". Через этот же термин определяется ценная бумага в ст. 142
ГК. Однако исследование показывает, что это понятие столь неопределенно, что
если нет конкретного правового контекста его употребления, трактовать его
значение можно сколь угодно вольно.
Бездокументарный вексель вписывается в российскую
правовую доктрину ценных бумаг. В ст. 149 ГК речь идет не о ценных бумагах в
собственном смысле, а об особых объектах гражданского оборота, к которым
применяются правила о таком ее объекте, как ценные бумаги. Ничто не исключает
возможности применения правил о конкретной ценной бумаге к какой-либо особой
форме фиксации прав. В соответствии со ст. 44 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг" Федеральная комиссия имеет право "квалифицировать
ценные бумаги и определять их виды в соответствии с законодательством
Российской Федерации". Глагол "квалифицировать" должен
пониматься как право распространения на определенного вида финансовые
инструменты режима именно конкретной ценной бумаги, а не ценных бумаг вообще.
Такая квалификация и была сделана ФК ЦБ России. Речь идет об особой форме
фиксации прав с вексельным режимом. Никакого противоречия законодательству
здесь нет.
3. Вексельные реквизиты. Всякая ценная бумага должна
обладать определенным содержанием, то есть однозначно предусматривать меру
возможного и должного поведения участников отношений. Такая мера выражается в
существенных условиях (пунктах) или реквизитах ценной бумаги. Реквизиты векселя
составляют в совокупности его содержание как сделки.
Большинство отношений в сфере рынка ценных бумаг возникает
уже в урегулированной форме, и конкретные виды прав, удостоверяемых ценными
бумагами, не зависят от воли или усмотрения субъектов правоотношений, поскольку
определяются законом или в установленном законом порядке[72]. Однако действующее
законодательство позволяет определять содержание конкретного векселя самим
участникам правоотношений. Правовое регулирование в данном случае носит ярко
выраженный правонаделительный характер, что в целом присуще гражданско -
правовому методу регулирования общественных отношений.
Законодательство только устанавливает пределы, в которых
субъекты по своему усмотрению могут включать в вексель отдельные реквизиты и
формулировать их. Вексель, согласно действующему законодательству - денежное
обязательство (ст. 140 ГК). Следовательно, валютой платежа могут быть только
денежные средства. Но участники правоотношений по конкретному векселю вправе:
установить конкретную номинальную стоимость векселя (вексельную сумму), выбрать
валюту долга и валюту платежа, предусмотреть начисление на вексельную сумму
процентов в любом размере и т.д.
Наличие всех обязательных реквизитов является необходимым
основанием признания документа векселем. В теории такое положение получило
наименование "вексельной строгости". В.М. Гордон указывал, что
"юридическое значение содержания векселя выражается в том, что дефект в
содержании акта влечет недействительность его, без предварительного признания
этого со стороны суда"[73].
Интересен вопрос о классификации вексельных реквизитов. В
настоящее время имеется значительная литература, в которой относительно
вексельных реквизитов были высказаны различные позиции.
С.М. Барац указывает на "необходимые составные
части" (или "существенные реквизиты") и "несущественные
составные части", которые вместе именуются еще "внешними
реквизитами" и составляют текст и содержание векселя. Отличие между ними
можно продемонстрировать следующей его мыслью: "Неясность в несущественных
составных частях вексельного обязательства не оказывает никакого влияния на
действительность векселя". Он же указывает на так называемую
"внутреннюю форму векселя", которую образуют специальные составные
части и общие принадлежности обязательств[74].
А.В. Макеев полагает, что исходя из вексельного закона,
можно говорить об обязательных (необходимых) и дополнительных реквизитах
векселя. Кроме дополнительных реквизитов, этот автор отдельно называет
"оговорки"[75].
Ф.А. Гудков указывает на обязательные реквизиты векселя и "приписки"[76]. В.М.
Гордон анализировал отдельно содержание простого и переводного векселей. В
простом векселе он выделял три части: центральную, которая именуется текстом
векселя, часть, предшествующую тексту, наконец, подпись векселедателя.
Переводный вексель, по его мнению, состоит из четырех частей: части,
предшествующей тексту, самого текста, подписи векселедателя (трассанта),
обозначения плательщика (трассата)[77].
А.А. Вишневский выделяет "реквизиты безусловно обязательные" и
"реквизиты, отсутствие которых не влечет автоматического лишения
документом вексельной силы, но может быть восполнено в силу существующих в
вексельном праве презумпций". К последним он относит срок платежа, место
платежа, место составления[78].
Представляется, что все вексельные реквизиты можно
разделить на следующие три группы: 1) существенные (обязательные); 2)
определимые существенные; 3) факультативные (дополнительные) или оговорки.
Дополнительные реквизиты, в свою очередь, могут быть
следующие: оговорки, специально предусмотренные вексельным законодательством;
оговорки, не предусмотренные вексельным законодательством, - дописки, различные
надписи.
Оговорки по месту своего расположения в векселе могут
быть: оговорками, включенными в самый текст векселя; оговорками, которые
расположены в векселе, но вне его текста. При этом оговорки, специально
предусмотренные вексельным законодательством, как правило, включаются в самый
текст векселя. Оговорки, не предусмотренные вексельным законодательством
(дописки, надписи) могут быть включены как в самый текст векселя, так и
располагаться вне его. Этим должен исчерпываться вопрос о классификации
вексельных реквизитов.
В связи с анализом вексельных реквизитов целесообразно
провести их сравнение с теми классификациями, которые выделяются в договорном
праве. В нем условия договора обычно принято делить на три группы:
существенные, обычные и случайные. Однако перенесение автоматически этой классификации
на вексельные правоотношения будет неверным, поскольку, как представляется,
обычных и случайных реквизитов (условий) в векселе быть не может.
В договорном праве под обычными понимают условия, которые
не нуждаются в согласовании сторон. Они предусмотрены в соответствующих
нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения
договора. В данном случае соглашение сторон подчинить договор обычным условиям,
содержащимся в нормативных актах, выражается в самом факте заключения договора
данного вида. Стороны вправе отступить от обычных условий, если это
предусмотрено диспозитивной нормой.
Такая позиция справедливо критиковалась в литературе. По
мнению М.М. Брагинского, если считать императивные нормы договорными условиями,
то, очевидно, не должно быть никакой разницы между нормами, которые регулируют
данный вид (тип) договоров, договоры и обязательства вообще, и едиными для
всего гражданского оборота положениями. Диспозитивная норма, по его мнению, не
отличается от нормы императивной, до той поры, пока стороны не включат в
договор иное; в последнем случае речь пойдет действительно о договорном условии[79].
Последнее замечание представляется правильным.
Императивные нормы должны быть выведены за рамки как договорных условий, так и
любых односторонних обязательств.
В векселе не может быть никаких обычных условий
(реквизитов) хотя бы потому, что вексельное обязательство, в отличие от других
обязательств, является обязательством формальным. (Содержание обязательства
определяется исключительно тем, что в векселе написано.)
В векселе не может быть и случайных реквизитов. В отличие
от обычных условий они приобретают юридическую силу лишь в случае включения их
в текст договора. Употребление термина "случайные условия" не совсем
корректно. Все условия, о которых договорились стороны в двусторонних
обязательствах или которые были включены лицом, выдавшим односторонне
обязательство, являются существенными и определяют права и обязанности
участников обязательства. Все реквизиты, которые включены в текст векселя и не
относятся к категории "существенных" или "определимых
существенных", относятся к дополнительным вексельным реквизитам.
В соответствии с ст. 1 Положения о переводном и простом
векселе 1937 г. переводный вексель должен содержать следующие обязательные
реквизиты: 1) наименование "вексель", включенное в самый текст
документа и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен; 2)
простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму; 3)
наименование того, кто должен платить (плательщика); 4) наименование того, кому
или по приказу кого платеж должен быть совершен; 5) указание даты составления
векселя; 6) подпись того, кто выдает вексель (векселедателя). В соответствии со
ст. 75 Положения простой вексель должен содержать следующие обязательные
реквизиты: 1) наименование "вексель", включенное в самый текст
документа и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен; 2)
простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму; 3)
наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть совершен; 4)
указание даты составления векселя; 5) подпись того, кто выдает вексель
(векселедателя).
Определимые существенные условия векселя отличаются тем,
что при их отсутствии в тексте вексель не поражается мерами недействительности.
В подобных ситуациях соответствующий реквизит векселя считается по умолчанию
определенным исходя из императивных норм вексельного законодательства (ст. 1,
2, 75, 76 Положения). При этом становится не имеющим юридического значения то
обстоятельство, в силу которого векселедатель не пожелал включать в текст
векселя соответствующие условия.
Действующее вексельное законодательство указывает на три
определимых существенных реквизита векселя: 1) срок платежа; 2) место платежа;
3) место составления. В соответствии со ст. 2 и 76 Положения переводной и
простой вексель, срок платежа по которому не указан, рассматривается как
подлежащий оплате сроком "по предъявлении". При отсутствии особого
указания место составления документа считается местом платежа и вместе с тем
местом жительства векселедателя. Вексель, не указывающий место его составления,
рассматривается как подписанный в месте, обозначенном рядом с наименованием
векселедателя.
Совокупность всех вышеперечисленных реквизитов
ограничивает составление векселя.
С передачей ценной бумаги происходит замена кредитора в
договорном правоотношении, которое оформлено ценной бумагой, т.е.
осуществляется переход прав кредитора к другому лицу, уступка права требования
(требования) - § 1 гл. 24 ГК РФ. Между уступкой права и цессией часто ставится
знак равенства. В действительности же цессия - более узкое понятие, чем переход
прав кредитора к другому лицу, поэтому в нормах ст. 382-390 ГК РФ термин
"цессия" не встречается. Собственно понятие "цессия" для
ценных бумаг используется законодателем в отношении передачи прав,
удостоверенных только именными ценными бумагами (п. 2 ст. 146 ГК РФ).
Помимо древнеримской цессии современному российскому
праву известны такие договорные способы уступки права, как traditio - вручение
новому приобретателю ценной бумаги на предъявителя (п. 1 ст. 146 ГК РФ) и
индоссамент - последний прямо назван разновидностью уступки права (п. 3 ст. 389
ГК РФ)[80]. Таким
образом, необходимо уяснить, что индоссамент является одним из видов уступки
права требования, при этом нормы, регулирующие порядок и условия передачи прав
по индоссаменту, являются специальными нормами по отношению к нормам § 1 гл. 24
ГК РФ.
Индоссамент - это способ передачи прав по ордерной
бумаге, с технической стороны представляющий собой передаточную надпись на
самой бумаге. По российскому законодательству (ч. 1 п. 3 ст. 146 ГК РФ)
индоссамент и передаточная надпись являются синонимами[81]. Индоссамент может быть
написан и на добавочном листе (аллонже) при условии, что этот лист прикреплен к
векселю[82] (ч. 1
ст. 13 Положения о переводном и простом векселе).
Лицо, передавшее права по векселю посредством
индоссамента, именуется индоссант, лицо, которому передаются права по векселю,
- индоссат. Индоссамент должен быть подписан индоссантом (ч. 1 ст. 13 Положения
о переводном и простом векселе).
Индоссамент настолько неразрывно связан с понятием
ордерной ценной бумаги, что является ее важнейшим квалифицирующим признаком.
Нигде в действующем законодательстве мы не найдем прямого указания, что вексель
является ордерной бумагой. Подобная квалификация вытекает только из того факта,
что в соответствии со ст. 11 Положения о переводном и простом векселе всякий
вексель, даже выданный без прямой оговорки о приказе, может быть передан
посредством индоссамента.
Индоссамент был выработан правом Средневековья
исключительно для практических потребностей торгового оборота и в связи с этим
чужд римскому праву. Особые правила, устанавливаемые для ответственности
индоссанта, представляют собой юридическую конструкцию, стремящуюся максимально
гарантировать осуществление платежа по векселю. Теоретическое обоснование
правовой природы индоссамента появилось много позднее, при этом, естественно,
новую юридическую конструкцию пытались включить, более или менее удачно, в
систему римского права[83].
В соответствии со ст. 17 Положения о переводном и простом
векселе "право каждого добросовестного векселедержателя является
самостоятельным, не зависящим от объема прав предшествующих держателей".
Поэтому наиболее существенная черта индоссамента, отличающая его и от цессии, и
от traditio - это самостоятельная ответственность каждого индоссанта,
независимая от его предшественников. По-видимому, наиболее удачно эта черта
объясняется теорией, согласно которой индоссамент рассматривается всякий раз
как новая выдача векселя[84].
При всей кажущейся умозрительности данной теории, она очень удобна с
методической точки зрения, поскольку наглядно и выпукло передает суть
отношений, складывающихся в связи с совершением индоссамента[85].
Так, например, поддельная подпись векселедателя должна
была, исходя из договорной природы векселя, сделать вексель изначально
ничтожной ценной бумагой. Объяснить, почему по такому векселю будут отвечать
индоссанты невозможно, если не принять теорию об индоссанте как новом
векселедателе.
В ГК РФ имеются общие положения об индоссаменте - это
нормы п. 3 ст. 146 ГК РФ. Источником для разработки общих положений послужило
вексельное законодательство, но последнее отнюдь не оказалось поглощенным
общими положениями, и теперь приходиться подчеркивать некоторые специфические
черты собственно вексельного индоссамента, отличающие его от индоссамента как
способа передачи прав, свойственного всем ордерным ценным бумагам.
Вексельному индоссаменту посвящена гл. 2 (ст. 11-20)
Положения о переводном и простом векселе. Анализируя текст закона, можно
выявить следующие отличительные черты индоссамента:
1) Индоссамент - это передаточная надпись, совершаемая не
иначе, как на самой ценной бумаге. В соответствии со ст. 13 Положения о
переводном и простом векселе индоссамент должен быть написан на векселе или на
присоединенном к нему листе (добавочный лист, или аллонж).
2) В соответствии со ст. 12 Положения "индоссамент
должен быть простым и ничем не обусловленным. Всякое ограничивающее его условие
считается ненаписанным".
3) Индоссант (первоначальный кредитор) несет
ответственность перед индоссатом (новым кредитором) не только за существование
права, но и за его осуществление. Этот признак является наиболее важным,
поскольку устанавливает принципиальнейшее исключение из общих правил уступки
права требования.
4) Ответственность индоссантов по векселю наступает
только после принесения протеста, если сам индоссант не установил иное.
5) Ответственность всех индоссантов солидарная с прямым
должником по векселю. В случае наступления ответственности индоссантов
векселедержатель имеет право предъявить иск ко всем индоссантам, к каждому в
отдельности и ко всем вместе, не будучи принужден соблюдать при этом
последовательность, в которой они проставляли индоссаменты.
6) Индоссант по векселю может освободить себя от
ответственности за платеж.
В теории важнейшими функциями индоссамента называют транспортную
и легитимационную.
1) Транспортная функция заключается в том, что
посредством индоссамента передаются права по векселю (ч. 1 п. 3 ст. 146 ГК РФ,
ч. 1 ст. 14 Положения о переводном и простом векселе). В соответствии с ч. 2 п.
1 ст. 142 ГК РФ с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею
права. В полном согласии с этой нормой находится норма ст. 12 Положения о
переводном и простом векселе: "Частичный индоссамент недействителен".
По определению П.П. Цитовича, индоссамент есть
письменное, сделанное на самом векселе заявление кредитора (индоссанта), что по
передаваемому праву требования он перестает быть кредитором и вместо себя
подставляет другого кредитора (индоссата)[86].
Однако для того, чтобы осуществлять права по векселю
необходимо владение им. М.М. Агарков подчеркивал, что для передачи ордерной
ценной бумаги недостаточно одного учинения передаточной надписи, которая
представляет собой только оформление передачи ордерной бумаги. Необходимо еще и
соглашение о переходе прав на бумагу, причем вопрос о переходе прав на бумагу
не имеет отношения к вопросу о договорной или недоговорной природе
обязательства из бумаги[87].
Г.Ф. Шершеневич в свое время указывал на "более верный взгляд на
индоссамент", согласно которому "моментом совершения вексельного
договора между надписателем и принимающим от него вексель является вручение
документа"[88].
Современная судебная практика разъясняет, что обязанности
продавца по передаче векселя как товара признаются надлежаще выполненными в
момент совершения индоссантом действий по надлежащей передаче векселя с
оформленным индоссаментом. Таким образом, можно сделать вывод, что
приобретатель векселя вправе требовать как 1) передачи ему бланка векселя с
проставленным индоссаментом, так и 2) принуждения прежнего владельца векселя к
проставлению на его бланке правильно оформленного индоссамента. Для
приобретателя векселя фактическое обладание бланком будет лишено всякого
смысла, если на векселе не будет проставлен индоссамент, переносящий на
приобретателя и удостоверенное векселем право требования. С другой стороны, не
имеет никакой ценности для приобретателя надлежащим образом оформленная
передаточная надпись в том случае, когда права по индоссаменту уже перенесены
на нового приобретателя, но он не имеет в фактическом обладании бланк векселя с
индоссаментом.
Нет никаких оснований считать, что с учинением
индоссамента на приобретателя перешло и право собственности на вексель, наделяя
тем самым приобретателя правом на вещный иск к стороне договора, не выполнившей
обязательства по передаче векселя. В этом случае приобретатель по договору
имеет только обязательственный иск к лицу, отчуждающему вексель. Право
собственности на вексель переходит на его приобретателя с момента вручения
векселя, соответственно только после этого становится возможной и абсолютная
защита прав векселедержателя - в том числе и истребование документа от третьих
лиц, о чем говорит ст. 16 Положения о переводном и простом векселе (ведь надо,
чтобы "кто-либо лишился владения векселем в силу какого бы то ни было
события").
Таким образом, индоссамент можно охарактеризовать только
как сделку по передаче права, удостоверенного векселем, но не по переходу права
собственности на вексель. С этой точки зрения транспортная функция индоссамента
заключается в том, что индоссамент призван опосредовать переход права
собственности на вексель[89].
2) Легитимационная функция в современной теории ценных
бумаг считается особенно важной. В соответствии со ст. 16 Положения о
переводном и простом векселе "лицо, у которого находится переводный
вексель, рассматривается как законный векселедержатель, если оно основывает
свое право на непрерывном ряде индоссаментов". М.М. Агарков вообще давал
само понятие ордерной ценной бумаги как такой бумаги, держатель которой
легитимирован в качестве субъекта выраженного в ней права, если на нем
останавливается непрерывный ряд индоссаментов[90].
Тем не менее, очень больным для практики остается вопрос,
вправе ли должник отказать в платеже по векселю, если у него возникают
какие-либо обоснованные сомнения в легитимации векселедержателя. Должник вроде
бы должен ограничиться сугубо формальной проверкой непрерывности ряда
индоссамента, исходя из публичной достоверности векселя, но публичная
достоверность действует только в отношении добросовестного векселедержателя.
Поэтому существует позиция, наиболее четко сформулированная Г.Ф. Шершеневичем:
"Запрещение проверять подлинность подписей не лишает должника права
возбудить сомнение в подлинности надписи, - только он сам должен доказать, что
эта надпись не подлинна. Это не только его право, это даже его обязанность, и
ему может быть поставлено в упрек, если он, зная почерк мнимого надписателя и
получив вексель с явно подделанной надписью, тем не менее заплатил"[91].
Современная судебная практика также не отрицает возможности сомнений со стороны
должника: "Законный векселедержатель не обязан доказывать существование и
действительность своих прав, они предполагаются существующими и
действительными. Бремя доказывания обратного лежит на вексельном
должнике".