Рефераты

Основания и способы наследования

Основания и способы наследования

3

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Основные понятия наследственного права

2. Основания наследования

2.1 Наследование по завещанию

2.2 Наследование по закону

3. Особенности наследования отдельных видов имущества

Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Как и все подотрасли и отрасли права оно имеет свой предмет и метод правового регулирования. В наследственном праве используется метод универсального правопреемства на базе общеотраслевого метода юридического равенства сторон. Что же касается предмета наследственного права, то его составляют отношения, опосредующие переход имущества умершего лица к его наследникам.

Значение наследования в жизни общества очень велико. Допустим, что права и обязанности умершего гражданина по наследству не передаются, т.е. «умирают» вместе с ним. Трудно даже представить себе какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых умерший был при жизни. Прежде всего, это неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему людей, не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы к кому обратится за удовлетворением своих претензий. Отказ от наследования привел бы к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как ему поступить с накопленным имуществом.

Выход для обеспечения преемственности может быть и был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось искать бы обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Наконец, отказ от наследования противоречит самой природе собственности и праву собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право - ведь наступление смерти неизбежно.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества, должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и других благах перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то воле закона, к близким ему людям.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Нормы наследственного права содержатся в третьей части Гражданского кодекса РФ. В статье 1110 ГК РФ установлено, что «имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из Кодекса не вытекает иное». Таким o6pазом, законодатель решил вопрос о характере правопреемства, не только подчеркнув его универсальный характер, но и раскрыв основные черты.

Для универсального правопреемства определяющим является то, что все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто цельное, единое. Институт универсального правопреемства при наследовании характеризуется следующими признаками:

1)универсальное правопреемство имеет место только после смерти гражданина;

2) оно выражается в переходе вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей, которые составляют наследственное имущество;

3) права и обязанности переходят от умершего к наследникам, как правило, непосредственно, одновременно и в полном объеме;

4) при наследственном преемстве возникает правоотношение между наследниками и всеми другими лицами, которое в своем развитии проходит два этапа:

- первый этап развития наследственного правоотношения, начавшись с момента открытия наследства, завершается для наследника, призванного к наследованию, в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется: наследник либо принимает наследство, либо не принимает его;

- второй этап развития наследственного правоотношения для наследника, принявшего наследство, длится с момента определения судьбы наследственного имущества (раздел его между наследниками, оформление наследственных трав и т.д.).

Рассмотрим самые важные понятия наследственного права: это наследство, время открытия наследства, место открытия наследства, лица, которые могут призываться к наследованию, недостойные наследники и др.

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство. Согласно ч.1 ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Вместе с тем, согласно частям 2 и 3 той же статьи, не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, вчастности: право на алименты; право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина; права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается; личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследство понимается как некое единство, в состав которого входят принадлежавшие умершему гражданину права и его долги. Таким образом, можно говорить, что наследство складывается из двух элементов. Во-первых, актива, охватывающего совокупность прав, носителем которых являлся наследодатель - вещных нрав, и, во-вторых, обязательственных требований - пассива, охватывающего совокупность обязанностей Гражданское право: Учебник. Т.3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2006. - С.78. .

Время открытия наследства. Согласно статье 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Под открытием наследства понимается возникновение наследственных отношений, обусловленное наличием установленного законом юридического факта, с которым закон связывает возникновение указанных отношений Гражданское право. Часть первая. Учебник для вузов / Под ред. В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2007. - 688. .. Таким юридическим фактом является смерть гражданина. К смерти приравнивается объявление в установленном порядке гражданина умершим.

С местом открытия наследства связано, во-первых, решение вопроса о национальном законодательстве, подлежащем применению к отношениям по наследованию, во-вторых, определение нотариуса или уполномоченного лица на выдачу свидетельства о праве на наследство к которому следует обратится наследникам.

В соответствии со статьей 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами России, однако после его смерти на территории России осталось принадлежащее ему имущество, то место открытия наследства определяется по месту нахождения наследственного имущества. Если оно находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества -- место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Рассмотрим круг лиц, которые могут призываться к наследству. Наследовать по закону могут следующие субъекты гражданского права: гражданин и Российская Федерация, причем Российская Федерация является наследником по закону только выморочного имущества.

В наследственном праве не существует каких-либо ограничений права гражданина стать наследником в зависимости от пола, возраста, состояния физического или душевного здоровья, от расы, национальности, вероисповедания; не требуется и наступления дееспособности наследника. Согласно части 1 п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться граждане, юридические лица, Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Определяя круг наследников, нельзя обойти вниманием вопрос о лицах, которые не могут быть наследниками. ГК РСФСР 1964 г. (ч.1 ст. 531) закрепил, что не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследству, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Часть третья ГК РФ (ст. 1117) расширяет круг недостойных наследников, считая недостойными граждан, чьи действия привели к призванию к наследованию других лиц либо к увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Такие действия должны быть установлены в судебном порядке и совершены умышленно.

Теперь рассмотрим кто же является самим наследодателем. Наследодателем признается только физическое лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство (при наследовании по завещанию -- завещатель).

При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание -- это односторонняя сделка, которая совершается лицом, желающим распорядиться своим имуществом на случай смерти, завещатель в момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен в полном объеме. Несовершеннолетние лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ) или признаны эмансипированными (ст. 27 ГК РФ), могут составить завещание на общих основаниях.

Лица, частично или ограниченно дееспособные, завещательной дееспособностью не обладают.

Существенной новацией являются нормы о присутствии и некоторых случаях свидетелей при составлении, подписании, удостоверении или передаче нотариусу завещания. Присутствие свидетелей при совершении указанных действий может быть обязательным и факультативным. В Гражданском кодексе РФ содержится исчерпывающий перечень лиц, которые в указанных случаях не могут выступать в качестве свидетелей (это нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в чью пользу составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные и др).

Рассмотрим, как же происходит приобретение наследства.

Существуют определенные способы принятия наследства. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В соответствии со ст. 1153 ГК РФ, признается, что пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитающиеся наследодателю денежные средства.

Акт принятия наследства носит универсальный характер. Он распространяется на все наследственное имущество (на все наследство), в чем бы таковое ни выражалось и где бы оно ни находилось. Если наследство находится в разных местах, то, принимая наследство по месту его открытия, наследник тем самым принимает наследство и во всех других местах. Принимая наследство, наследник может и не подозревать, что именно входит в состав наследства.

Акт принятия наследства носит безоговорочный характер. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Наследство может быть принято только целиком, нельзя принять лишь часть наследства. Разумеется, в указанном случае речь идет о принятии наследником той наследственной доли, которая ему причитается.

2. ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

ГК РФ выделяет два основания наследования - завещание и закон. При этом, определяющим является то, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

Гражданское законодательство определяет случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части возможно не только при отсутствии завещания, но в ряде случаев и при его наличии, когда:

1) суд признал завещание недействительным полностью или частично. В последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой завещание признано недействительным;

2) если завещана только часть имущества, она поступает к наследникам по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам но закону. В таком случае имеет место одновременное наследование как по завещанию, так и по закону. При этом, если наследник по завещанию входит в круг наследников по закону, он одновременно будет призван к наследованию не завешанной части имущества;

3) смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;

4) наследник по завещанию не принял наследство;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле наследников, указанных в законе;

6) когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный.

2.1 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включать в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании

В части третьей ГК РФ провозглашены и гарантированы принципы свободы и тайны завещания; снижен размер обязательной доли в наследственном имуществе, завещателю предоставлена возможность выбора формы совершения завещания и др. Свобода завещательного распоряжения ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве. Принцип свободы завещания подтверждает и норма устанавливающая, что гражданин не обязан сообщать кому-либо о факте совершения завещания, ею содержании, изменении или отмене.

Завещание можно определить как личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников и совершенное в установленной законом форме. Иначе можно определить завещание как одностороннюю сделку, непосредственно связанную с личностью наследодателя и направленную прежде всего на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель Вачин В.Н. Гражданское право. Учебник. - М.: Книжный мир, 2007. - 378с.

Завещания подлежат удостоверению нотариусами и лицами, на которых законом возложено совершение нотариальных действий.

Само завещание при жизни завещателя никаких юридических последствий не создает. Субъективное право возникает у наследников только после открытия наследства, т.е. для возникновения гражданских прав и обязанностей на основании завещания необходим еще один юридический факт - открытие наследства.

В Гражданском кодексе обновлены и дополнены правила о форме за вещания. Помимо известных нотариально удостоверенных завещаний, завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным и завещательных распоряжений денежными средствами в банках, ГК предусмотрена возможность составления закрытых завещаний, а в исключительных случаях завещаний в простой письменной форме. Расширение допускаемых форм выражения завещателем своей последней воли направлено прежде всего на обеспечение основополагающего принципа наследственного преемства свободы завещания.

Завещание как сделка не порождает для лица, совершившего ее, никаких обязанностей. Наследодатель вправе в любое время изменить или отменить ранее составленное завещание, не указывая причин и не согласовывая с кем-либо это решение.

В пунктах 2 и 4 ст. 1130 ГК РФ указаны способы отмены и изменения завещания. Первый способ -- отменить или изменить завещание -- заключается в составлении нового завещания, противоречащего ранее составленному, второй способ отмены, но не изменения завещания, заключается в подаче распоряжения о его отмене, которое должно быть совершено в форме, установленной ГК для совершения завещания.

Говоря о завещании нужно выделить и такое понятие как завещательный отказ. Согласно пункту 1 ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.

Суть завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей по наследованию конкретному лицу или лицам передается определенное право или группа прав. Завещательный отказ должен быть установлен, в завещании. Предметом завещательного отказа, согласно абзацу 1 п, 2 ст. 1137 ГК РФ, может быть передача вещи, входящей в состав наследства отказополучателю, в собственность, во владение на ином вещном праве, в пользование; передача входящего в состав наследства имущественного права; приобретение для отказополучателя какого-либо имущества; передача отказополучателю иного имущества; выполнение определенной работы для отказополучателя; оказание отказополучателю определенней услуги; осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей; иные указания согласно завещательному отказу. Например, предметом отказа может быть выплата авторского гонорара наследником, которому переданы авторские права.

В абзаце 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ специально выделена возможность предоставления в порядке завещательного отказа права пользования входящим в состав наследства жилым помещением (его частью) на определенный срок. Права отказополучателя не прекращаются при отчуждении наследником обремененного завещательным отказом имущества.

2.2 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Основаниями наследования по закону являются следующие юридические факты: кровное родство с наследодателем; заключение брака в порядке, предусмотренном семейным законодательством; усыновление и иждивение, которые можно рассматривать как исключения из принципа кровного родства при наследовании по закону.

Часть третья ГК РФ предусматривает новый, по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР 1964г. порядок призвания к наследству при наследовании по закону, что выражается в увеличении очередей наследников и введении нового правового института -- степени родства. Такое расширение круга наследников по закону может быть объяснено намерением законодателя сократить случаи признания наследства выморочным, стремлением соответствовать мировой практике. Так, например, во Франции определен круг наследников пятой очереди до двенадцатого колена, в Германии наследуют до четвертой степени родства - прапрадеды и прапрабабки.

Наследование по закону происходит в следующих случаях: когда завещание отсутствует; когда наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его; когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный; если завещана только часть имущества; если завещание полностью или частично недействительно (по закону наследуется только часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным); когда наследник по завещанию умер ранее наследодателя; к наследованию призываются лица, имеющие право на обязательную долю; наследование выморочного имущества.

ГК РФ устанавливает семь очередей наследования:

1) наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления;

2) наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушки и бабушки, дети неполнородных и полнородных братьев и сестер (племянницы и племянники) наследуют по праву представления;

3) наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);

4) в качестве наследников четвертой очереди призываются родственники третей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

5) в качестве наследников пятой очереди - родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц и родные братья и сестры его дедушек и бабушек;

6) в качестве наследников шестой очереди - родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя;

7) если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследующих по праву представления, так как доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, поступает к его потомкам и делится между ними в равных долях.

Рассмотрим что же представляет собой наследование по праву представления. Право представления было известно еще в Древнем Риме. В теории гражданского права было принято следующее определение: «Правом представления называется право занять при наследовании место, которое принадлежало бы восходящему в прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства».

Как и в дореволюционном, так и в советском и нынешнем гражданском праве наследование по праву представления возможно только при наследовании по закону, и распространяется оно только на прямых нисходящих внуков и правнуков. Однако сегодня этот очень узкий круг лиц расширен: в него включены племянники и племянницы наследодателя, его двоюродные братья и сестры.

Для того чтобы внук наследовал по праву представления, необходимо наличие следующих юридических фактов: смерть наследодателя - деда и основного наследника до смерти наследодателя.

3. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Наследование жилых помещений

Одной из особенностей наследования недвижимого имущества является то, что право собственности на принятое наследство (в частности, на жилое помещение) у наследника возникает со дня открытия наследства. Это не зависит ни от времени его фактического принятия, ни от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество.

Действующее законодательство (п. 3 ст. 1168 ГК РФ) предусматривает особенности раздела жилого помещения (жилого дома, квартиры), входящего в состав наследства, в том случае если раздел его в натуре невозможен. Преимущественное право перед другими наследниками на получение этого жилого помещения имеют в счет их наследственных долей наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения.

Нотариусы исходят из того, что жилые помещения включаются в наследственную массу на основании правоустанавливающих документов, если они до 31 января 1998 г. прошли регистрацию в БТИ, а государственную регистрацию (после 31 января 1998 г.) - в учреждениях юстиции. Если же регистрация не была пройдена, это имущество включается в наследственную массу лишь по решению суда. При этом наследники не лишены права обратиться в суд с заявлением об установлении факта владения наследодателем жилым домом на праве собственности или о признании за ними как наследниками права собственности на жилой дом.

Если квартира приватизирована гражданином и права на нее оформлены при его жизни, то наследование происходит в общем порядке. Однако на практике возможны ситуации, когда заявление о приватизации квартиры подано при жизни гражданином, но до оформления документов о приватизации и государственной регистрации права собственности на приватизированную квартиру гражданин умер.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» «в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано».

Одна из проблем наследования приватизированных жилых помещений возникла в связи с оформлением приватизированных жилых помещений в общую совместную собственность. Так, статья 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда r Российской Федерации» в редакции, действовавшей до 31 мая 2001 года, предусматривала для участников приватизации жилого помещения возможность права выбора вида собственности: совместная или долевая.

Федеральным законом от 15 мая 2001 г.№ 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» исключено из статьи 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» указание на предоставление участникам приватизации жилого помещения права выбора вида собственности (общая совместная и долевая).

Приватизация жилого помещения в совместную собственность возможна, но только в случаях, когда участниками приватизации выступают лица, которым законодательными актами предоставлена возможность осуществления права общей совместной собственности (супруги или члены крестьянского (фермерского) хозяйства). Данное уточнение вступило в силу лишь с момента опубликования Закона от 15 мая 2001 г., т.е. с 31 мая 2001 г. и до указанного момента многими гражданами, не являвшимися супругами, жилые помещения уже были приватизированы в совместную собственность.

Федеральный Закон от 26 ноября 2002 г. № 153-ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» внес определенность в регулирование отношений, возникших при приватизации жилых помещений, оформленных до 31 мая 2001 г. в общую совместную собственность ее участниками, не являющимися супругами или членами крестьянского (фермерского) хозяйства. Данный Федеральный закон дополнил Закон РФ «(О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» новой статьей - 3.1, предусматривающей, что в случае смерти одного из участников совместной собственности на жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001 года, определяются доли участников общей собственности на данное жилое помещение, в том числе и доля умершего. При этом указанные доли в праве общей собственности на данное жилое помещение, признаются равными Гражданское право. Часть первая. Учебник для вузов / Под ред. В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2007. - с. 696..

Наследование земельных участков

Земельный участок можно определить как индивидуально-определенную вещь, характеризуемую такими признаками, как общий размер, границы и местонахождение.

В отличие от юридических лиц гражданам земельные участки могут принадлежать как на праве собственности, так и на праве пожизненно наследуемого владения. Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных ГК РФ.

При наследовании земельного участка или права пожизненно наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.

В подпункте 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ провозглашен принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все подобные объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Таким исключением можно считать раздел Гражданского кодекса РФ «Наследственное право», нормы которого не содержат каких-либо ограничений по распоряжению гражданином на случай своей смерти земельными участками и строениями.

Поэтому завещание остается действительным и в случае, если завещатель по своему усмотрению сделал отдельные распоряжения по поводу земельного участка и строения на нем.

Наследование земельного участка двумя и более наследниками ведет к образованию обшей долевой собственности (ст. 1164 ГК РФ). При этом допускается раздел земельного участка, но с условием сохранения его целевого назначения, что, в свою очередь, возможно, если будет соблюден минимальный размер участка, соответствующий его назначению.

В пункте 2 ст. 1182 ГК РФ предусмотрено преимущественное право, которое учитывается в случае невозможности раздела земельного участка. В отличие от порядка наследования предприятия нормы данной статьи не содержат указания на лиц, имеющих преимущественное право при наследовании земельного участка, в связи с чем следует руководствоваться нормами статьи 1168 ГК РФ.

В первую очередь такое право имеет наследник, обладавший совместно с умершим правом общей собственности на спорный земельный участок, независимо от размера долей его и наследодателя. Во вторую очередь преимущественное право предусмотрено для того из наследников, в чьем пользовании находился земельный участок, но при условии, что участок в целом принадлежал наследодателю и никто из других наследников при жизни наследодателя им не пользовался.

Соответствующая компенсация другим наследникам со стороны лица, претендующего на земельный участок, должна быть полной и предварительной (п. 2 ст. 1170 ГК РФ).

В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

Наследование предприятия.

Собственником предприятия как имущественного комплекса может быть гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющий статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке. Права на предприятие как имущественный комплекс возникают с момента его государственной регистрации в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Таким образом, объектом наследственного преемства является предприятие, которое к моменту открытия наследства надлежащим образом зарегистрировано. При отсутствии государственной регистрации наследуется не предприятие как имущественный комплекс, а отдельные объекты, входящие в его состав.

Наследование предприятия должно происходить в соответствии с общими положениями наследственного права, но с учетом специфики наследуемого имущества.

Часть 1 ст. 1178 ГК РФ закрепляет преимущественное право некоторых наследников на получение при разделе наследства в счет своей доли предприятия, входящего в состав этого наследства. Преимущественным правом обладает наследник, зарегистрированный на день открытия наследства в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация.

В соответствии с ч. 2 ст. 1178 ГК РФ в случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им долями. Следует обратить внимание, что указанная статья регулирует отношение, когда между наследниками отсутствует спор о разделе предприятия, а также отсутствует согласие о переходе предприятия кому-либо из наследников. Соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие, может быть предусмотрен иной порядок получения предприятия при разделе наследства.

До выдачи свидетельства о праве на наследство на предприятие нотариусу, ведущему наследственное дело, представляются: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включенных в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размеров и сроков требования.

Если наследник воспользовался преимущественным правом на получение предприятия в счет своей доли на основании части 1 ст. 1170 ГК РФ, он должен устранить разницу в стоимости предприятия и причитающейся ему доли в наследстве либо путем передачи другим наследникам иного имущества из состава наследства, либо предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, все основные положения наследственного права закреплены в III части Гражданского кодекса РФ. Их можно определить следующим образом:

наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;

ГК РФ выделяет два основания наследования - завещание и закон и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные участки, предприятия, вещи ограниченные в обороте, государственные награды и другие обладает своими особенностями.

Нужно отметить, что нынешнее законодательство о наследовании строится по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой рыночной экономикой. Вообще все последующее развитие наследственного права как в советский так и в постсоветский период свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в начале двадцатого века. В частности, происходит расширение круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящего по наследству имущества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть третья. - СПб.: Виктория плюс, 2002. - 64с.

2. Вачин В.Н. Гражданское право. Учебник. - М.: Книжный мир, 2007. - 786с.

3. Гражданское право. Часть первая. Учебник для вузов / Под ред. В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2007. - 704с.

4. Зенин И.А. Гражданское право. Учебник. - М.: Высшее образование, 2007. - 567с.

5. Гражданское право: Учебник. Т.3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2006. - 776 с.


© 2010 Современные рефераты