p align="left">Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, прямо установленных Гражданским кодексом РФ. В соответствии с этим положением условия и порядок наследования по закону действуют, в частности, в случаях, если:
наследодатель не оставил завещания;
наследодатель отменил составленные им завещания и устранил их действия в качестве оснований наследования;
завещания (одно, несколько или все) признаны судом недействительными и в целом отпали как основания наследования;
завещательные распоряжения касаются лишь части наследства, ввиду чего оставшаяся не завещательной часть наследства переходит к правопреемникам в порядке наследования по закону;
завещание содержит иные распоряжения, которые не устраняют наследования по закону в целом, как, например, распоряжение о завещательном отказе, возложенном на одного из наследников по закону, при отсутствии в завещании других указаний, изменяющих порядок наследования по закону, либо распоряжение, лишающее определенного наследника по закону права наследования, но не отменяющее других правил наследования по закону Цымбаренко А.Г. Границы свободы завещания в российском гражданском праве [Текст] // Нотариус. - 2007. - № 4. - С. 19..
Очередность призвания к наследованию является важнейшим принципом наследования по закону, так как каждая определенная законом группа наследников обладает преимущественным правом призвания к наспедованию перед другой группой наследников по закону. Немало споров среди специалистов вызвало значительное расширение круга наследников по закону. Так, одни ученые пишут: «такое расширение круга лиц определяется господствующей в государстве тенденцией ко всемирному, может быть, даже не всегда оправданному, освобождению государства от управления каким бы то ни было имуществом.... Но в то же время цель разработчиков понятна -- сохранение частного собственника имущества» Вавилин Е.В. Развитие законодательства в сфере осуществления наследственных прав [Текст] // Наследственное право. - 2008. - № 3. - С. 31.. По мнению Ю.С. Харитоновой: «Бесспорно, расширение круга наследников по закону - это прогрессивный шаг на пути совершенствования наследственных правоотношений. Сокращение случаев призвания к наследованию государства при наличии родственников либо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя способствует укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства в целом» Харитонова Ю.С. Практические вопросы применения норм ГК РФ о наследовании по закону [Текст] // Хозяйство и право. - 2003. - № 6. - С. 75..
По нашему мнению, было бы справедливо, если бы законодатель седьмую очередь перенес на первую очередь, и они наследовали бы вместе с наследниками первой очереди и п. 1 ст. 1142 ГК РФ следует изложить в следующей редакции: «наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг, родители, а также пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя». Законодатель расширил круг наследников, но не предусмотрел один факт, который, на наш взгляд, кажется существенным.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что современное законодательство РФ строится на началах беспрепятственного осуществления прав, принадлежащих личности. В процессе соей гражданской правоспособности каждый гражданин может завещать и наследовать имущество, совершать любые сделки, в том числе направленные на безвозмездное отчуждение имущества при жизни. Но вместе с этим закон устанавливает некоторые ограничения возможности распоряжения правами, так, например это может быть связано «с личностью субъекта сделки, предметом сделки», для необходимости защиты интересов других лиц.
Глава 2. Приобретение наследства и содержание наследственных прав
2.1 Правовые основания открытия наследства
Открытие наследства означает возникновение особого правового имущественного состояния, которое заключается в том, что совокупность имущественных прав и обязанностей умершего лица признается наследством -- имуществом и переходит к его наследникам для приобретения на него права собственности. Наследники замещают выбывшего из гражданских правоотношений умершего субъекта и становятся вместо него носителями гражданских прав и обязанностей, составивших в совокупности определенное наследство Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части третьей (Постатейный) [Текст] / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - М., Юрайт. 2008. - С. 71..
С моментом открытия наследства связан вопрос о характере прав на наследственную массу с этого момента и до принятия наследства наследниками. Такое имущество еще в римском праве получило название лежачего наследства (hereditas iacet). «Входящие в него вещи в это время являются ничьими (res nullius), однако в целях защиты будущего наследника (они находятся на особом положении, вследствие чего в его интересах не применяется принцип, по которому res nullius открыты для захвата любым желающим». Чтобы оправдать приобретение прав и обязанностей «лежачим» наследством, римские юристы прибегали к некоторым фикциям, «иной раз, приписывая обратную силу принятию наследства наследником, начиная с момента смерти de cuius, а иногда, усматривая в «лежачем» наследстве как бы продолжение личности покойного до момента принятия наследства» Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2006. - С. 286..
Выходит, что теория бессубъективных прав основывается именно на отношении к наследству как res nullius. Этой концепции бессубъективных прав и обязанностей придерживается Ю.К. Толстой: «... с момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей» Гражданское право Учебник. В 3 т. Т. 3. [Текст] / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - С. 627..
Иной позиции придерживается О.С. Иоффе, «наследственная массав сегда принадлежит определенному субъекту и никогда не является имуществом бессубъектным». По его мнению, лицо, приобретающее наследственное право, становится собственником наследственного имущества только после осуществления своего права, хотя указывает следуютзе: «... это не означает, что промежуток времени между моментом смерти наследодателя и осуществлением наследственного права наследственная масса является resnullius, ибо, с одной стороны, факту принятия наследства придается обратная сила, а с другой стороны, хотя наследник и не становится собственником наследственной массы до осуществления своего права, он имеет такое право, которое может превратиться вправо собственности» Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. [Текст] - М., Статут. 2000. - С. 645.. По нашему мнению данная позиция является более обоснованной.
Под открытием наследства понимаются юридические факты, с которыми закон связывает переход имущества умершего гражданина к его наследникам. Фактами, влекущими за собой открытие наследства, согласно ст. 1113 ГК РФ являются: смерть гражданина или объявления его умершим (ст.45 ГК РФ). Дореволюционное русское право, кроме смерти и безвестного отсутствия, признавало основаниями к открытию наследства еще два факта -- это лишения всех прав состояния (Свод Законов. Т. X, ч. 1, ст. 1222) и пострижение в монашество (касс. реш. 1897, №24). Лишение всех прав состояния приравнивалось к «гражданской смерти» осужденного преступника, пострижение в монашество -- к естественной смерти лица Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права [Текст] - М., Статут. 2005. - С.622..
Гражданское законодательство 1964 г. не содержало специальной нормы об открытии наследства. Однако это не означает, что ст. 1113 ГК РФ является новеллой, так как события, влекущие открытия наследства, смерть наследодателя или объявление его умершим содержались в ст. 528 ГК РСФСР «Время открытия наследства».
Смерть -- это необратимое прекращение жизнедеятельности организма. Со смертью, в соответствии со ст. 17 ГК РФ, прекращается правоспособность гражданина. Факт смерти устанавливается на основании медико-биологических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемым органом ЗАГСа или он может быть установлен в судебном порядке. В судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы ЗАГСа отказали в регистрации события смерти, а также доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В этом случае не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объявления лица умершим на основании ст. 45 ГК РФ, и заинтересованные лица в любое время могут обратиться с соответствующим заявлением в суд. Согласно ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» Об актах гражданского состояния [Текст]: [Федеральный закон № 143-ФЗ, принят 15.11.1997 г., по состоянию на 18.07.2006] // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 47. - Ст. 5340., «решение суда об установлении факта смерти, вступившего в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.
Статья 45 ГК РФ предусматривает основания для объявления гражданина умершим. Гражданин может быть объявлен судом, умершим при одновременном наличии трех условий: если в месте его жительства отсутствуют сведения о месте его пребывания определенной длительности отсутствия таких сведений при невозможности установить место пребывания гражданина.
Гражданское законодательство предусматривает три срока отсутствия сведений: 1) общий для ординарных условий - пять лет; 2) специальный срок в отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с военными событиями, гражданин может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий; 3) если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может принять решение об объявлении гражданина умершим по истечении шести месяцев со дня его пропажи.
Отличия от объявления гражданина умершим от установления факта смерти в том, что «в первом случае смерть гражданина предполагается, во втором же случае определенно имела место, но по каким-то причинам не была зарегистрирована в загсе». В этих случаях по-разному определяется и момент открытия наследства Гаджиев В.А. Актуальные проблемы открытия наследства: вопросы теории и практики [Текст] // Российский судья. - 2006. - № 8. - С. 25..
В случае объявления гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, который указывается в решении суда (п. 3 ст. 45 и п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Если факт смерти наследодателя установлен в порядке и по основаниям, предусмотренной ст. 279 ГПК РФ, днем открытия наследства признается день смерти наследодателя, указанный в решении суда, а не день вступления в законную силу такого решения.
Существенными элементами факта открытия наследства являются время и место открытия, поскольку они в первую очередь указывают на законодательство, которому подчинены отношения по наследованию.
Открытие наследства всегда происходит в определенное врем наследства; сроки на получение завещательного отказа; право на получение обязательной доли; срок для выдачи свидетельства о праве на наследсгво; момент возникновения у наследников права собственности на наел эдственное имущество.
При осуществлении в дальнейшем действий по оформлению прав наследования точное установление времени открытия наследства имеет существенное значение. От данного времени, в частности, зависит состав и стоимость имущества наследодателя, состав и количество наследников.
Согласно со ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является день, а не час или минута смерти. Пункт 2 ст. 1114 ГК РФ содержит новеллу, связанную с проблемой комориентов, т.е. лиц, умерших одновременно.
Граждане, умершие в один и тот же день (комориенты), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. В данном случае, наследство открывается после каждого из них в отдельности и под одновременностью понимается наступление смерти в «пределах одних календарных суток, даже если разница составила несколько минут» Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам [Текст] -М., Волтерс Клувер. 2007. - С. 109..
Из этого следует, что лица, связанные между собой родственными или брачными связями, либо когда один из них является наследником по завещанию другого, умершие в пределах одних календарных суток, пусть даже с небольшим разрывом во времени, не наследуют друг после друга, так как не возникает правопреемства, т.е. наследство открывается после каждого из них. Следует отметить, что когда одно лицо (муж) умерло, допустим, в 23 часа 59 минут, а другое лицо (жена) умерло в 00 часов 10 минут следующего дня, то согласно действующему гражданскому законодательству возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будет наследоваться наследниками второго наследодателя (ст. 1156 ГК РФ). Аналогичная ситуация возникает также, когда муж умирает в 6. 00 часов, а у него отсутствуют наследники как по закону из числа лиц, указанных в статьях 75 1142-1148 ГК РФ, так и по завещанию, а его жена, спустя 15 часов в 21. 00 того же дня, погибает от несчастного случая и не наследует, в соответствии с действующим гражданским законодательством, имущество, оставшееся после ее мужа. Имущество жены, в данном случае, наследуют ее наследники. При указанных обстоятельствах имущество умершего мужа считается выморочным (п. 1 ст. 1151 ГК РФ) и согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ оно переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Следовательно, те супруги, которые умирают с разницей несколько минут, но в разное календарное время, являются наследниками друг после друга, а те супруги, которые умирают в одни календарные сутки, но с разницей в двадцать и более часов, не являются наследниками друг после друга.
В связи с приведенными ситуациями, необходимо обратить внимание на содержание ст. 17 ГК РФ в соответствии, с которой все граждане РФ обладают одинаковой способностью иметь гражданские права и нести обязанность - гражданская правоспособность. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью. Никто не может быть ограничен в правоспособности (п. 1 ст. 22 ГК РФ). Исходя из этих правовых положений, следует, что гражданская правоспособность дает гражданину право стать наследником, если он находится живым к моменту смерти наследодателя и умирает в одни календарные сутки с любым разрывом во времени. Однако действующее законодательство, регулирующее наследственные права, ограничивает правоспособность граждан тем, что в п. 2 ст. 1114 ГК РФ устанавливает иной круг наследников.
Так, следует отметить, что п. 1 ст. 1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию: граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства. Днем открытия наследства является день смерти гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Получается, что согласно положению п. 1 ст. 1116 ГК РФ, лицо становиться наследником, но если в течение календарных суток с ним происходит несчастный случай, то это лицо, согласно уже ст. 1114 ГК, не является таковым.
Комментируя п. 1 ст. 1116 ГК РФ З.Г. Крылова отмечает, что в момент открытия наследства определяются лица, которые живы на момент смерти наследодателя и могут быть признаны наследниками. Она также указывает на то, что время открытия наследства определяется не днем, а моментом смерти наследодателя Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья (постатейный) [Текст] / Отв. ред. Ануфриева Л.П. - М., Волтерс Клувер. 2008. - С.9.. Данная точка зрения, по нашему мнению, является, также заслуживающей поддержки.
Следует согласиться с мнением П.С. Никитюка о том, что в абсолютном большинстве случаев календарная дата вполне достаточна как определитель времени возникновения наследственного отношения Никитюк П.С. Наследственное право и процесс. [Текст] - Кишинев., Штиинца. 1973. - С. 61.. Но возможны ситуации, когда требуется большая точность в определении момента открытия наследства, а учет момента смерти необходим не только при определении состояния комориетности нескольких лиц, но и для установления субъектов и объектов наследования. Этого же мнения придерживается М.Ю. Барщевский, который считает, что временем открытия наследства необходимо считать моментом (мгновением, часом и минутой) смерти гражданина, а не днем Барщевский М.Ю. Если открылось наследство [Текст] - М., Юридическая литература. 1989. - С. 13; Гришаев С.П. Наследственное право: учебное пособие [Текст] - М., Юристъ. 2007. - С. 19-20.. Таким образом, под временем открытия наследства необходимо понимать час или минуту когда наступает смерть наследодателя Попова Л.И. Правовое регулирование времени открытия наследства [Текст] // Вестник СГАП. - 2004. - № 1. - С. 159-161..
В этой связи следует отметить, что новые положения ГК РФ, определяющие время открытия наследства являются достаточно консервативными, так как сохранили положения ранее действовавшего наследственного законодательства.
Не будут считаться комориентами те граждане, которые умерли одновременно, но находившиеся в разных часовых поясах, а один из них будет наследовать после другого, поскольку в момент их одновременной смерти в его часовом поясе уже наступили следующие календарные сутки.
Для решения ряда вопросов, связанных с приобретением права собственности по наследству, большое значение имеет определение места открытия наследства. Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя - « жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживал на легальном основании (в качестве собственника, по договору найма и т.п.)» Бапзигатова A.M. Наследственные права комориентов в Российской Федерации и Англии [Текст] // Современной проблемы публично-правового и частноправового регулирования теория и практика материалы международной научно-практической конференции. Часть 2 [Текст] - Уфа., РИО БашГУ. 2005. - С. 19-23.. Местом жительства несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, считается место жительства их законных представителей -- родителей, усыновителей, опекунов.
Исходя из этого, следует, что если гражданин умер в месте, которое не является его местом жительства, «с местом жительства связано предположение, что, гражданин присутствует всегда в определенном месте» О праве граждан Российской федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации [Текст]: [Закон РФ № 5242-1, принят 25.06.1993 г., по состоянию на 18.07.2006] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 32. - Ст. 1227., то место открытия наследства будет не то место, где он умер (например, больница в другом городе, куда наследодатель временно приехагг), а место его последнего постоянного жительства Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. [Текст] - М., Проспект. 2006. - С. 12..
Место открытия наследства имеет большое значение для верного его определения, поскольку свидетельство о праве на наследство обычно выдаются по последнему месту жительства наследодателей. В ином случае на имущество одного наследодателя могут быть заведены несколько наследственных дел у разных нотариусов, и это может привести к нарушению прав и законных интересов отдельных наследников и к возникновению споров в судах Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс Учебник для высших учебных заведений [Текст] - М., Эксмо. 2008. - С. 74..
Нотариус по месту открытия наследства заводит наследственное дело и осуществляет все необходимые нотариальные действия (см. ст. 61-66, 69, 70 Основ законодательства о нотариате):
извещение наследников об открывшемся наследстве;
получение заявлений о принятии наследства и об отказе от него;
принятие претензий от кредиторов наследодателя;
- принятие мер по охране наследственного имущества и управлению им, а также выдача поручений о принятии таких мер в отношении наследственного имущества, находящегося не в месте открытия наследства;
- опись наследственного имущества и передача его на хранение;
выдача распоряжений об оплате за счет наследственного имущества расходов, возмещение которых предусмотрено законодательством; выдача свидетельства о праве на наследство.
Таким образом, место открытия наследства определяется с целью локализации наследственных правоотношений, обеспечивающей их территориальную привязку к определенному нотариальному округу, для обеспечения юридической целостности наследственного имущества, а наследники, кредиторы наследодателя и другие заинтересованные лица имеют возможность установить, в какую нотариальную контору им следует обращаться Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / Под ред. Маковского Л.Л., Суханова Е.А. - М., Юристъ. 2007. - С. 71..
Часть 2 ст. 1115 ГК РФ содержит ранее не закрепленные в Гражданский кодекс РСФСР 964 г. в ст. 529, но широко применявшиеся на практике правила, когда последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Российской Федерации. А если наследственное имущество находилось в разных местах, то местом открытия наследства считалось место нахождения «основной части этого имущества», а также отсутствовало деление вещей на движимые и недвижимые.
В ч. 2 ст. 1115 ГК РФ предусматривает место открытия наследства связанное с местом нахождения имущества наследодателя не только в случаях, когда место жительство наследодателя неизвестно, но и тогда, когда последнее место жительства собственника имущества, находящегося на территории России, находится за ее пределами.
Правила определения места открытия наследства по месту нахождения имущества могут быть сформулированы следующим образом, если все наследственное имущество сосредоточено в одном месте, то местом открытия наследства будет соответствующее место нахождения имущества, если имущество находится в разных местах и в его составе есть недвижимость, то местом открытия наследства буде место нахождения недвижимости; если объекты недвижимости рассредоточены, то местом открытия наследства будет место нахождения наиболее ценных объектов недвгжимости; если в составе наследства объектов недвижимости нет, а движимое имущество расположено в разных местах, то местом открытия наследства также будет место нахождения наиболее ценной части наследства Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей (постатейный) [Текст] / Отв. ред. Марышева Н.И., Ярошенко К.Б. - М., Инфра-М. 2006. - С. 21.. Сведения о месте нахождения наследственного имущества должны быть подтверждены следующими документами: выписками из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; справками органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц; справками органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Министерства внутренних дел РФ о регистрационном учете транспортных средств; залоговыми билетами по вещам, сданным в ломбард; справками жилищных организаций либо местных администраций о вещах, находящихся на ответственном хранении, и др.
Последнее место жительства наследодателя может быть подтверждено справкой ЖЭКа, справкой органов внутренних дел, справкой с работы с указанием места жительства наследодателя, справкой органов местной администрации, документом о месте нахождения имущества или основной его части. Если наследники не могут представить нотариусу доказательства места открытия наследства, то им следует обратиться в суд с заявлением об установлении данного юридического факта на основании ст. 264 ГПК РФ, затем представить в нотариальную контору решение суда.
Ценность имущества определяется на момент открытия наследства исходя из рыночной стоимости наследственного имущества, и подтверждается соответствующими актами либо справками об оценке. Многие авторы поддерживают законодателя и считают такой подход более верным Ростовцева П.В. О некоторых новеллах наследственного права [Текст] // Журнал российского права. - 2002. - № 3. - С. 10., так как «право гражданина иметь на праве собственности как движимое, так и недвижимое имущество не ограничено ни по количеству, ни по стоимости имущества» Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании [Текст] // Гражданское право. - 2008. - № 2. - С. 22..
В ст. 1115 ГК РФ есть и свои недостатки, так она не определяет последствия наличия у наследодателя имущества равной стоимости, здесь возникает вопрос, какое место будет открытием наследства. Из норм Гражданского законодательства следует, что место открытия наследства должно быть одно. По нашему мнению местом открытия наследства в этом случае должно быть последнее место проживания наследодателя.
2.2 Наследство: понятие и состав
В юридической литературе общепринято понимать «наследство» как совокупности имущественных прав и обязанностей наследодателя Костылева Н., Костылев В.М. К вопросу об определении понятия наследства [Текст] // Бюллетень нотариальной практики. - 2008. - № 2. - С. 38; Казанцева А.Е. Понятие наследства (наследственного имущества) [Текст] // Нотариус. - 2005. - № 6. - С. 19. Понятие «наследство» является определяющим в наследственном праве, «если нет наследства, то и наследовать нечего» Гражданское право Учебник. В 3 т. Т. 3. [Текст] / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - С. 614..
Под наследством подразумевается совокупность определенной части имущественных прав и обязанностей наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства. Эту позицию подвергает критике П.С. Никитюк. Он рассматривает наследственную массу не как единый объект наследования, а как совокупность объектов, переходящих к наследникам Никитюк П.С. Наследственное право и процесс. [Текст] - Кишинев., Штиинца. 1973. - С. 28..
Наследство представляет собой один из видов объектов гражданских прав. Однако оно имеет особый характер, отличающий его от других объектов.
Наследство -- объект гражданских прав локального характера и присутствует только в области наследственного права Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части третьей (Постатейный) [Текст] / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - М., Юрайт. 2008. - С. 50.. Положения ГК, посвященные объектам гражданских прав (ст. 128-149 ГК РФ), не упоминают о наследстве.
Статья 1112 ГК РФ, определяя состав наследства, на первом месте называет вещи, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / Под ред. Маковского Л.Л., Суханова Е.А. - М., Юристъ. 2007. - С. 51..
Наряду с вещами, основными элементами, образующими состав наследства, являются имущественные права и имущественные обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель Серебровский В.И. Очерки наследственного права [Текст] - М., Статут. 2003. - С. 41; Тарчов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. [Текст] - М., Юрист. 2008. - С. 156.. Если права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то переход их по наследству не происходит. При таких обстоятельствах, как правильно отмечает Ю.К. Толстой, права и обязанности «не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предус дотренных законом юридических фактов». Так, если лицо, в пользу которого был заключен договор страхования, умерло ранее застрахованного, и последний не назначил другого получателя, то после его смерти право на получение страховой суммы приобретают наследники застрахованного лица по закону.
Таким образом, в случае смерти страхователя, заключившего договор страхования имущества, права обязанности страхователя переходят к лицу, принявшему имущество в порядке наследования.
По тем же основаниям не наследодателю, а наследникам принадлежит право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, пособий, алиментов, платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью (ст. 1183 ГК РФ) Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Юшкова Е.Ю., Ярков В.В. Настольная книга нотариуса (В двух томах) (Том II) - М., Волтерс Клувер. 2004. - С. 120-121..
Наследство понимается как некое единство, в состав которого входят и принадлежавшие умершему гражданину права (актив) и его долги (пассив).
Под активом следует понимать наличное имущество, которое принадлежало наследодателю, а также принадлежавшие ему имущественные права. М.М. Агарков несколько узко определяет актив, указывая на то, что в составе актива к правопреемнику переходят как вещные, так и обязательственные права предшественника Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву [Текст] - М., Юридическая литература. 1955. - С. 24.. Помимо вещных и обязательственных прав к правопреемнику (в данном случае к наследнику) переходят и имущественные права, возникающие у предшественника (наследодателя) в связи с созданием им произведением литературы, науки и искусства или со сделанным им изобретением Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. [Текст] - М., Статут. 2005. - С. 58..
Пассив -- это долги наследодателя, его обязанности по обязательственным требованиям не погашенные им на момент смерти, которые переходят к его наследникам. Наследники из наследуемого имущества обязаны уплатить долги, вытекающие из различных гражданско-правовых договоров. Например, А. Бегичев пишет, что долг охватывает не только обязанности должника -- передать имущество, уплатить деньги (например, по договору купли-продажи, займа, банковского кредита и т.п.), но и обязанность незаконного владельца вернуть вещь Бегичев A.В. Проблемы правового регулирования ответственности наследника по долгам наследодателя [Текст] // Российская юстиция. - 2008. - № 7. - С. 20-21..
Поскольку законом ответственность наследников ограничивается только полученным имуществом, то есть определенным размером актива наследства, то, следовательно, ее можно квалифицировать как ограниченную. Ограничение ответственности по долгам наследодателя касается не отдельных обязательств, а каждого переходящего обязательства в равной мере, то есть если пассив превышает актив наследства, то все обязанности наследодателя, перешедшие к наследникам, сокращаются в своем объеме пропорционально Внуков Н.А. Ответственность наследников по долгам наследодателя: актуальные вопросы теории и практики [Текст] // Налоги (газета). - 2008. - № 26. - С. 14..
Из всего выше сказанного следует вывод, что наследство представляет совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей.
2.3 Способы принятия наследства
Право на наследственное имущество возникает у наследника с принятием им наследства, поскольку наследование не может осуществляться без его принятия. Любой наследник, который призывается к наследованию по закону или по завещанию, должен сам решить, хочет ли он приобрести наследство и определенным образом выразить свое желание. Только передача Российской Федерации выморочного имущества, когда оно переходит в порядке наследования по закону, не требует принятия наследства.
Ни открытие наследства, ни призвание лица к наследованию еще недостаточно для приобретения наследства. Наличие этих фактов вызывает возникновение у наследника права наследования «в смысле права на приобретение наследства, но не делает еще это лицо преемником в имущественных правах наследодателя. Для приобретения данным лицом наследства требуется еще выражение им своего согласия на приобретения наследства. Выражение наследником такого согласия называется принятием наследства» Тархов В.А., Рыбаков В.А., Агапова В.В. Приобретение права собственности по наследству [Текст] // Наследственное право. - 2006. - № 1. - С. 17..
Приобретение наследства - это переход наследственной массы наследодателя к наследнику, «выражение намерения со стороны лица, призванного к наследованию, вступить во все юридические отношения, составляющие в совокупности наследство» Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о терминологии в наследственном праве, доктрине и практике [Текст] // Наследственное право. - 2008. - № 2. - С. 19.. Наследовать имущество наследник может только по своей воле, никому нельзя навязывать неизбежного принятия на себя чужого имущества. Так как право принять наследство является субъективным гражданским правом, «в нем заключена возможность отказаться от него, ибо нет обязанностей принять наследство» Остапюк Н.И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание [Текст] // Гражданское право. - 2006. - № 2. - С. 18.. Следовательно, если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен выразить свою волю путем принятия наследства.
Акт принятия наследства - это односторонняя сделка, которую должен совершить каждый из наследников, желающий приобрести наследство Лайко Л.В. Принятие наследства: понятие, правовая сущность и содержание [Текст] // Нотариус. - 2008. - № 2. - С. 23..
Принятие наследником по закону или по завещанию любого объекта, входящего в состав наследственной массы, признается принятием всей причитающейся данному наследнику наследственной массы. При этом право выбора одного, нескольких или всех возможнык для конкретного наследника оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику. Если к наследованию призываются несколько наследников, каждый из них должен выразить волю на принятие наследства. Принятие наследства одним из наследников не означает, что его приняли и остальные наследники, например, если к наследованию призываются супруга наследодателя и их несовершеннолетний ребенок, супруга должна подать заявление о принятии наследства от своего имени и как законный представитель -- от имент ребенка Рассказова М.Ю. Право на принятие наследства [Текст] // Закон. - 2006. - № 10. - С. 15..
В п. 2 ст. 1152 ГК РФ установлен императивный запрет на принятие наследства под условием или с оговоркой, который реализует принцип универсальности наследственного правопреемства, в соответствии с которым имущество наследодателя переходит к наследникам в неизмененном виде как единое целое (см. п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Данное правило применяется независимо от общего числа наследников и от того, осуществляется ли наследование по закону или по завещанию.
Выдача свидетельства о праве на наследство либо заявление о принятии наследства должно быть безусловным и безоговорочным. Наличие в таком заявлении условий или оговорок влечет его недействительность (ничтожность), поэтому подача такого заявления не влечет приобретения наследства, а выданное на основании этого заявления свидетельство о праве на наследство является недействительным.
Если наследство принял один из наследников, то и правовые последствия наступают только для него. Совершение им этого действия не означает принятия наследства другими наследниками и не устраняет ни одного из них от необходимости самостоятельного принятия наследства. Принятие наследства действует в отношении перехода права собственности на наследственную массу с обратной силой, так как принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, либо момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущества. Ю.К. Толстой справедливо отмечает, что наследство с момента открытия наследства до его принятия наследником никому не принадлежит и называется лежачим наследством Гражданское право Учебник. В 3 т. Т. 3. [Текст] / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - С. 727.. Так как правоспособность гражданина прекращается с его смертью, а субъективные гражданские права не могут не иметь своего обладателя, происходящее при наследовании универсальное правопреемство, в результате, которого наследник занимает место наследодателя в отношении причитающейся ему части наследственной массы, считается совершившимся в момент открытия наследства. В то же время следует иметь в виду, что в полной мере осуществлять свои права в отношении этого имущества (например, продать его или сдать в аренду) наследник сможет только после государственной регистрации прав на него.
Наделение наследника правом собственности с момента открытия наследства дает ему законное право на получение поступлений от использования имущества - плодов, продукции, доходов (ст. 136 ГК РФ). В случае, когда соответствующие приращения по каким-либо основаниям перешли к иным лицам, наследник принявший наследство, в силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ имеет право предъявить иск об истребовании этого имущества из чужого незаконного владения Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / Под ред. Маковского Л.Л., Суханова Е.А. - М., Юристъ. 2007. - С. 209..
Принятие наследства в соответствии с законом может быть осуществлено двумя способами, в литературе их называют «формальный» и «неформальный» Серебровский В.И. Очерки наследственного права [Текст] - М., Статут. 2003. - С. 168..
Статья 1153 ГК РФ устанавливает способы принятия наследства. Она в целом воспроизводит соответствующие положения ст. 546 ГК РСФСР 1964 г. дополняя их рядом новых норм, соответствующих современному гражданскому законодательству. Пункт 1 ст. 1153 ГК РФ посвящен первому способу принятия наследства - это подача наследником заявления о принятии наследства нотариусу или должностному лицу, которое в соответствии с законом вправе выдавать свидетельство о праве на наследство (по действующему законодательству такое право, кроме нотариуса, предоставлено лишь должностным лицам консульских учреждений РФ - ст. 38 Основ законодательства о нотариате).
В п. 1 ст. 1153 ГК РФ новым является то, что принятие наследства может быть осуществлено подачей наследником заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Гражданское законодательство 1964 г. не рассматривало заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство в качестве доказательства намерения наследника принять наследство, но оно признавалось таким доказательством и доктриной наследственного права, и нотариальной практикой. Получение свидетельства о праве на наследство является не обязанностью, а правом соответствующих наследников (п. 2 ст. 1162 ГК РФ).
Заявление о принятии наследства является актом наследника, обнародовавщим себя в качестве принявшего наследство и правопреемника наследодателя Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части третьей (Постатейный) [Текст] / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - М., Юрайт. 2008. - С. 167., В этом случае заявление выполняет две функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство, а также служит основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство. Заявление наследника о принятии наследства подается по месту открытия наследства независимо от места проживания наследника. Нотариус не вправе отказать в приеме от наследника заявления о выдаче ему свидетельства о праве на наследство (равно как и заявления о принятии наследства) как при непредставлении им всех необходимых документов (свидетельство о смерти документы, подтверждающие родство с наследодателем; справки о стоимости наследственного имущества и т. д.), так и при незасвидетельствовании его подписи надлежащим образом Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности [Текст] - М., Юрист. 2002. - С. 173-174.. Но, не смотря на это, на практике имеют место факты подобного отказа. Это приводит к пропуску наследниками шестимесячного срока на принятие наследства, а также к жалобам на отказ в совершении нотариальных действий Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие. [Текст] - М., Скиф. 2007. - С. 106..