Рефераты

Курсовая: Залог как способ обеспечения обязательства

Курсовая: Залог как способ обеспечения обязательства

Институт права, социального управления и безопасности

Юридический факультет

Курсовая работа

по гражданскому праву

на тему:

Залог как способ обеспечения

исполнения обязательства.

Выполнила:

студентка ДО группы 12-35

Абугова Е. И.

Ижевск 1999 г.

План.

Вступление. 3

Глава 1. Понятие залога. 4

Глава 2. Залоговое правоотношение. 6

§ 1. Предмет залога. 6

§ 2. Стороны договора о залоге. 8

§ 3. Форма и существенные условия договора о залоге. 11

§ 4. Прекращение залога. 13

Глава 3. Виды залога. 14

§ 1. Залог с оставлением заложенного имущества у залогодателя. 14

§ 2. Залог с передачей заложенного имущества залогодержателю. 18

§ 3. Залог прав. 22

Глава 4. Реализация прав залогодержателя. 24

§ 1. Обращение взыскания на заложенное имущество. 24

§ 2. Реализация заложенного имущества. 25

Список использованной литературы: 28

Учебники и монографии: 28

Периодические издания: 28

Законодательные акты: 28

Вступление.

Залог, как институт, имеет длительную историю развития. Сущность его всегда

была одинакова: оно было одним из средств обеспечения обязательств, но его

основные элементы менялись.

Институт залога появился, очевидно, одновременно с появлением частной

собственности, т.к. возможность передачи в залог общинной, семейной и

коллективной собственности исключена или очень ограничена.

Упоминания о залоге встречаются еще в законах Хаммурапи (VI век до нашей

эры). В Индии, в Законах Ману (II век до нашей эры) залог упоминается как

одно из восемнадцати оснований для судебного разбирательства.

Наиболее развитая форма залога существовала в Древнем Риме, потому что именно

там уровень развития экономических отношений начал требовать применения

института ссуды. Но нужны были гарантии возврата кредита, иными словами,

способы обеспечения обязательств.

Сначала наиболее часто использовались такие способы обеспечения обязательств,

как поручительство и неустойка. Но необходимость в ссудах все возрастала, и

личного доверия к должнику стало недостаточно. Именно тогда взгляды

кредиторов обратились на имущество должника. Сначала оно только являлось

гарантией возврата кредита. Позже вещь, служащая залогом, отдавалась в

собственность кредитору, и уже он давал гарантию, что в случае исполнения

обязательства вернет вещь обратно.

Еще позднее был сделан следующий шаг в развитии института залога: вещь

отдавалась в собственность, а только во владение кредитору. А еще позднее

стало ясно, что выгоднее всего оставлять вещь у должника без права

отчуждения. Такой залог стал применяться в Древней Греции, и получил название

“ипотеки”.

Способы реализации заложенной вещи в случае неисполнения обязательства также

претерпевали изменения во времени. Сначала вещь просто отдавалась кредитору,

но позднее это стало исключением из правил, обычно же ее продавали на

публичных торгах.

В Древней Руси залог почти не использовался: основной гарантией исполнения

обязательства являлась личная свобода должника. Но уже в Псковской Судной

Грамоте залогу подлежала всякая сделка стоимостью свыше 1 рубля. Более

широкое отражение использование залога нашло в Московском Законе 1557 г., а в

Соборном Уложении 1649 г. залогу был посвящен целый раздел.

Наиболее подробно правила залога были изложены в 1800 г. в Банкротском

Уставе, в частности, тогда была отменена возможность обращения недвижимости в

собственность кредитора. Имущество должно было быть продано с публичных

торгов.

После 1917 г. в гражданском законодательстве СССР был введен широкий перечень

имущества, не подлежащего залогу. И новое возрождение института залога

началось в последние годы.

Целью этой работы является изучение залоговых правоотношений в том виде, в

котором они существуют сейчас, а также законодательства, регулирующего этот

способ обеспечения обязательства, и проблем, возникающих при его

использовании.

Глава 1.

Понятие залога.

Залог - такой способ обеспечения обязательства, при котором кредитор -

залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником

обязательства получить удовлетворение за счет стоимости заложенного имущества

преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, предусмотренными

законом.

Залог является одним из способов обеспечения исполнения обязательств,

предусмотренных действующим законодательством. В гражданском праве под

способами обеспечения исполнения обязательств понимаются предусмотренные

законодательством или договором специальные меры имущественного характера,

стимулирующие надлежащее исполнение обязательств должниками путем установления

дополнительных гарантий удовлетворения требований кредиторов

[1].

Гражданский кодекс устанавливает открытый перечень способов обеспечения

исполнения обязательств, но в качестве основных упоминает следующие:

неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская

гарантия и задаток. По общему правилу, конструкция способа обеспечения

исполнения обязательств носят акцессорный характер по отношению к главному

обязательству. Об этом прямо говорится в ст. 4 Закона РФ от 29 мая 1992 г. “О

залоге” (далее - Закон о залоге): “Залог производен от обеспечиваемого им

обязательства. Существование прав залогодержателя находится в зависимости от

судьбы обеспечиваемого залогом обязательства”.

На протяжении многих лет велись споры относительно того, является ли право

залога вещным или обязательственным. В ГК 1922 г. право залога отнесено к

вещному праву, а в ГК 1964 г. - в разделе “Обязательственное право”.

Действующий ГК также признал за залогом значение обеспечительного

обязательства.

Но при этом следует отметить, что залог (а особенно такой его вид, как

заклад) все-таки отличается от большинства иных способов обеспечения

исполнения обязательств своим вещно-правовым характером. Прежде всего, залог

обладает наиболее характерным свойством вещных прав - правом следования. Так,

ст. 32 Закона говорит, что залог сохраняет силу, если право собственности или

полного хозяйственного ведения на заложенную вещь либо составляющее предмет

залога право переходит к третьему лицу. На данное правило указывает и ст. 353

ГК. Но следует обратить внимание на то, что в ст. 174 ГК указывается: если

полномочия лица на совершение сделки ограничены договором (в данном случае

договором залога), и при совершении сделки такое лицо вышло за пределы этих

ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица,

в интересах которого установлены ограничения (залогодержателя), лишь в

случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или

заведомо должна была знать об указанных ограничениях. То есть если лицо

приобрело имущество, обремененное залогом, не зная о нем, но добросовестно

удостоверившись о наличии права собственности на это имущество у

залогодателя, данная сделка не может быть признана недействительной. А ст.

302 ГК определяет, что истребование имущества от добросовестного

приобретателя возможно лишь в строго ограниченных случаях (например, когда

имущество утеряно собственником).

В этом смысле можно сказать, что исполнение основного обязательства

обеспечивает вещь, а не должник. Личность должника в случае залога играет

гораздо меньшую роль по сравнению с такими способами обеспечения, как,

например, поручительство. Обремененность вещи залогом не прекращается и в

случае последующего залога, т.к. в этом случае последующий залогодержатель

может удовлетворить свои требования только из стоимости предмета залога после

удовлетворения требований предшествующего.

Второй отличительной особенностью залога является право преимущества, т.е.

кредитор-залогодержатель вправе удовлетворить свои требования преимущественно

перед другими кредиторами должника. Но это право не является безусловным. И

Закон, и ГК РФ содержат оговорку о том, что данное залогодержатель обладает

этим правом “за изъятиями, предусмотренными законом”. Изъятия, в частности,

предусматриваются ГПК РФ его ст. 419 (взыскания первой очереди, например,

требования по взысканию алиментов) и ст. 420 (взыскания второй очереди -

требования по налогам и неналоговым платежам в бюджет и др.). Кроме того,

согласно ст. 64 ГК РФ и ст. 161 Федерального закона от 8 января 1998 г. “О

несостоятельности (банкротстве)”, требования кредиторов несостоятельного

юридического лица или частного предпринимателя по обязательствам,

обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица.

Но, если принять за основу “вещность” залогового права, то следует признать

справедливость мнения А. Мохнаткина, который считает, что залоговым правом

регулируются и некоторые, как он их называет, “псевдозалоговые конструкции”. В

своей статье он пишет: “Такая точка зрения основана на том, что изначально

залог носил закладной характер, когда закладные вещи ... выделялись из

остального имущества должника. Позже появилась ипотека - залог с оставлением

имущества у залогодателя, поскольку оно не могло быть передано

залогопринимателю в силу своих недвижимых свойств. Залог же иного имущества с

оставлением его у залогодателя не влечет выделения этих вещей из общей массы

имущества должника и, следовательно, приобретает доверительный характер:

кредитор доверяет должнику в том, что он не станет чинить никаких препятствий

ему (кредитору) в соблюдении и реализации его законный прав как

залогодержателя. Фактически все виды залога с оставлением имущества у

залогодателя, кроме ипотеки, носят доверительный, личностный, а значит,

псевдозалоговый характер”[2].

Однако следует помнить о том, что институт залога развивался, и теперь его

конструкция в гражданском праве довольно широка. Кроме того, вещное право

залога не столь явно выражено, как например, в праве собственности. Поэтому,

наверное, следует говорить о двойственной природе залога. При залоге

возникает, с одной стороны, обязательственное право между залогодержателем и

залогодателем, а с другой стороны, между залогодержателем и вещью. Поэтому

правильнее всего можно охарактеризовать залог как вещный способ обеспечения

обязательства.

Глава 2.

Залоговое правоотношение.

§ 1. Предмет залога.

В соответствии со ст. 336 ГК предметом залога может быть всякое имущество, в

том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества

изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора.

Кроме того, залог отдельных видов имущества, в частности имущества граждан,

на которое не допускается обращение взыскания (перечень содержится в

Приложении 1 к ГПК), может быть законом запрещен или ограничен. Данная

оговорка дает возможность запретить в законе залог практически любого

имущества. В Законе о залоге же указывалось лишь, что предметом залога может

быть любое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может

быть отчуждено залогодателем. Эта формулировка неудачна, т.к. даже то

имущество, на которое не допускается обращение взыскания, может быть

отчуждено добровольно, но при этом такое отчуждение не будет реализацией

права залога, а лишь средством погашения обязательства.

Существуют также нормативные акты, которые ограничивают залогоспособность

ряда вещей. Но, во-первых, эти акты относятся к подзаконным, а во-вторых, эти

ограничения носят специфический характер, ограничивающий залогоспособность

объектов гражданских прав только в отношении конкретной сферы применения

залога. Так, например, “Положение об использовании залога таможенными

органами”, утвержденное приказом ГТК РФ от 22 февраля 1994 г. № 71,

устанавливает, что таможенные органы не принимают в качестве залога

электрическую, тепловую и иные виды энергии, объекты недвижимости и некоторые

другие объекты.

В ГК указывается также, на какое именно имущество распространяются права

залогодержателя. Они распространяются на саму вещь и ее принадлежности, если

иное не предусмотрено договором, а также на полученные в результате имущества

плоды, продукцию и доходы, если на это есть специальное указание в законе или

договоре.

Ст. 69 Федерального закона от 16 июля 1998 г. “Об ипотеке (залоге

недвижимости)” указывает следующие права залогодержателя на имущество при

ипотеке:

1) при ипотеке предприятия как имущественного комплекса право залога

распространяется на все входящее в его состав имущество (п. 2 ст. 340 ГК РФ);

2) ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной

ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это

здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающей

закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого

участка или его соответствующей части;

3) на принадлежащее залогодателю право постоянного пользования земельным

участком, на котором находится предприятие, здание или сооружение, право

залога не распространяется.

Следует отметить также то обстоятельство, что существует залог вещей и

имущественных прав, которые будут приобретены залогодателем в будущем.

Возможность такого залога может быть предусмотрена договором или, в

соответствии с п. 3 ст. 334 и п. 6 ст. 340, в законе.

Иногда у сторон договора возникают проблемы определения предмета залога,

например, когда в этом качестве выступают денежные средства, зачисленные на

банковский счет залогодателя, или, тем более, сам банковский счет залогодателя.

Дело в том, что наши предприниматели довольно часто берут кредиты у иностранных

банков, которые руководствуются в своей деятельности международным правом,

предусматривающем такой институт как “залог банковского счета”. В российском же

праве банковский счет не может являться предметом залога, а, следовательно,

такой договор залога будет недействительным. Также неправильно было бы

указывать в качестве предмета залога “денежные средства, зачисленные на

банковский счет”, т.к. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении

от 2 июля 1996 г. указал, что, хотя деньги сами по себе могут считаться вещью,

но не когда они находятся на банковском счету - таким образом такие деньги

также не могут считаться предметом залога. В данном случае, наверное, следует в

качестве предмета указывать имущественные права владельца счета, причем не как

абстрактную совокупность прав, а конкретные закладываемые права (например,

давать банку распоряжения относительно денежных средств на счете)

[3].

Согласно ст. 343 ГК залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у

кого из них находится заложенное имущество, обязан страховать за счет

залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и

повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного

залогом требования - на сумму не ниже размера требования; принимать меры,

необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества; немедленно

уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения

заложенного имущества. В договоре могут быть установлено другое соотношение

обязанностей сторон. В любом случае, риск случайной гибели заложенного

имущества лежит на залогодателе, если иное не предусмотрено договором. В

случае заклада имущества залогодержатель отвечает за полную или частичную

утрату или повреждение переданного ему имущества. Единственное основание, по

которому закладодержатель освобождается от ответственности за повреждение или

утрату предмета залога, - это отсутствие его вины (ст. 401 ГК РФ), если

только договор залога не был заключен при осуществлении предпринимательской

деятельности. При этом залогодержатель отвечает за утрату и повреждение

имущества в размере его действительной, а не залоговой стоимости, т.к.

действительная стоимость предмета залога, как правило, выше его залоговой

стоимости. Предмет залога в случае его утраты или повреждения может быть

заменен или восстановлен, но это не обязательно. Вообще же гибель имущества

влечет за собой прекращение залогового права (ст. 352 ГК и ст. 34 Закона о

залоге). В том же случае, если же предмет залога не поврежден или не утрачен,

то залогодатель не вправе заменять предмет залога без согласия

залогодержателя (если иное не предусмотрено договором).

Что касается пользования и распоряжения залогом, то возможны два случая:

имущество служит только в качестве залога и иное его использование

невозможно; имущество не исключается из гражданского оборота и продолжает

использоваться в соответствии с его потребительскими свойствами.

Распоряжаться предметом залога может только залогодатель, поскольку именно он

является собственником имущества, но залогодержатель, не имея такого же

права, может ограничивать распоряжение залогодателя имуществом. Иными

словами, по общему правилу, залогодатель может распоряжаться предметом залога

только с разрешения залогодержателя, если иное, естественно, не предусмотрено

договором. При этом п. 2 ст. 346 ГК устанавливает, что соглашение,

ограничивающее право залогодателя передать заложенное имущество по

наследству, ничтожно.

Залогодатель имеет право также пользоваться заложенным имуществом, если оно

находится у него, в том числе извлекать из него плоды и доходы. Но это право

может быть ограничено договором или существом залога (например, при

использовании “твердого” залога). Если же имущество передается залогодержателю,

то он может пользоваться предметом залога только в случае специального указания

на это в договоре, и при этом регулярно предоставлять залогодателю отчет о

пользовании заложенным имуществом. Иногда на залогодателя договором может быть

возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях

погашения основного обязательства или в интересах залогодателя

[4].

§ 2. Стороны договора о залоге.

Сторонами залогового правоотношения являются залогодатель (лицо, передающее

имущество в залог) и залогодержатель (лицо, принимающее в залог имущество

залогодателя с целью обеспечения исполнения обязательства).

Залогодержателем является только кредитор по основному обязательству (ст. 334

ГК РФ). А в соответствии с этим и ч. 2 ст. 335 ГК РФ указывает, что уступка

прав по договору о залоге другому лицу возможна лишь тогда, когда тому же

лицу уступлены права требования к должнику по основному обязательству,

обеспеченному залогом. При этом следует соблюдать все правила, установленные

Гражданским кодексом для цессии в ст. 382-390.

Также залогодержателю предоставляется в ряде случаев право требовать

досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства. Такие случаи

перечислены в ст. 351 ГК РФ, а именно:

1) если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого он был

оставлен, не в соответствии с условиями договора о залоге;

2) нарушения залогодателем правил о замене предмета залога;

3) утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодержатель не

отвечает, если залогодатель не воспользовался правом на замену и

восстановление предмета залога;

4) нарушения залогодателем правил о последующем залоге;

5) невыполнения залогодателем своих обязанностей, связанных с содержанием и

сохранностью оставленного у него заложенного имущества;

6) нарушения залогодателем правил распоряжения заложенным имуществом.

Причем в последних трех случаях у залогодержателя возникает не только право

потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, но и

право досрочно обратить взыскание на предмет залога, если такое требование не

будет исполнено.

Залогодателем может быть как должник по основному обязательству, так и третье

лицо. Основное требование, предъявляемое законодателем к залогодателю при

этом, - быть собственником имущества или обладать им на праве хозяйственного

ведения. Передача же в залог имущества, принадлежащего предприятию на праве

оперативного управления, Гражданским кодексом не предусматривается.

Законодательством урегулированы некоторые вопросы, связанные с получением

согласия собственника на залог имущества, переданного другому субъекту в

хозяйственное ведение. Этому посвящены, в частности, документы

Госкомимущества России: письмо от 2 сентября 1992 г. № ДВ-17/5851 “О

согласовании залога (заклада) государственного имущества” и распоряжение от

21 апреля 1994 г. № 890-р “Об утверждении временного положения о согласовании

залоговых сделок”.

Письмо “О согласовании залога (заклада) государственного имущества” исходит

из следующих положений:

1. Не допускается залог недвижимости, если эти объекты подлежат

приватизации в соответствии с Государственной программой приватизации.

2. Сделка по залогу государственного имущества допускается только при

отсутствии в договоре следующих условий:

- о переходе к залогодержателю, а также третьим лицам прав собственности,

аренды, владения на предмет залога (кроме случаев залога товаров в обороте и

переработке);

- об отчуждении, сдаче в аренду, реализации предмета залога при обращении

на него взыскания в порядке и на условиях, противоречащих законодательству РФ

о приватизации;

- о переводе долга залогодателем третьему лицу, замене предмета залога;

- об удовлетворении требований залогодержателя третьими лицами;

- о получении недостающей суммы путем обращения взыскания на другое

имущество залогодателя;

- о последующем залоге уже заложенного имущества;

- о включении представителей залогодержателя в руководящие органы

предприятия, об ограничении прав распоряжения произведенной продукцией и иным

имуществом предприятия.

3. Залог государственного имущества возможен только при получении согласия

Госкомимущества России, которое оформляется специальным распоряжением.

4. Договоры о залоге государственного имущества подлежат нотариальному

заверению.

5. Не допускаются сделки по закладу государственного имущества, за

исключением случаев залога товаров в обороте.

6. Государственное имущество, на которое обращено взыскание по договору о

залоге вследствие неисполнения основного обязательства, реализуется в

порядке, предусмотренном Государственной программой приватизации, а

вырученные средства распределяются в соответствии с Временным положением о

порядке уплаты, распределения, учета и контроля за поступлением средств от

приватизации государственных и муниципальных предприятий, утвержденным

Госкомимуществом России, с первоочередного права залогодержателя по

возмещению требований по договору залога.

Временное положение о согласовании залоговых сделок, утвержденное

распоряжением Госкомимущества РФ № 890-р, устанавливает порядок получения

согласия собственника, т.е. государства в лице органов Госкомимущества, на

передачу государственного имущества в залог.

Для получения согласия на залог федерального государственного имущества

предприятие-залогодатель представляет в комитет по управлению государственным

имуществом, наделенный правами и полномочиями территориального агентства

Госкомимущества России, письменное заявление на имя председателя комитета, к

которому прилагаются следующие документы:

- копия устава предприятия, заверенная в установленном порядке;

- копия письма налоговой инспекции о постановке на налоговый учет с

указанием идентификационного номера включения залогодателя в Государственный

реестр предприятий, заверенная в установленном порядке;

- перечень закладываемого имущества с указанием его балансовой стоимости

на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем предприятия и главным

бухгалтером и скрепленный печатью предприятия;

- проект договора о залоге, содержащий условия, предусматривающие вид

залога, существо обеспеченного залогом требования, его размер, сроки и

порядок исполнения обязательства, состав и стоимость заложенного имущества,

условия страхования залогодателем закладываемого имущества, а также любые

иные условия, относительно которых сторонами достигнуто согласие (если

условия о залоге включаются в основной договор, то предоставляется проект

этого договора);

- бухгалтерская отчетность залогодателя на последнюю отчетную дату в

объеме и формах, предусмотренных действующим законодательством, подписанная

руководителем и главным бухгалтером предприятия.

Комитет по управлению имуществом принимает решение о согласии или об отказе

на залог государственного федерального имущества и выносит его не позднее чем

через две недели с момента регистрации заявления залогодателя. Согласие

комитета подтверждается подписью его председателя (заместителя председателя)

на проекте договора о залоге. После подписи договора сторонами залогового

правоотношения копия договора о залоге представляется в комитет.

Следует заметить, что любые изменения и дополнения к договору о залоге

государственного имущества осуществляются в том же порядке, что и заключение

первоначального договора (п. 2.5 распоряжения).

Если залогодателем оказался не собственник имущества, то такая сделка должна

быть признана недействительной, поэтому залогодержателю следует удостовериться

в наличии у залогодателя права собственности на передаваемое в залог имущество.

При этом действующее законодательство не защищает залогодержателя, даже

добросовестного, от требований собственника вещи, если вещь залогодержателем

была принята в залог от несобственника[5].

В самом деле, даже добросовестный залогодержатель не может в случае

виндикационного иска собственника имущества, являющего предметом залога,

ссылаться на положения ст. 302 ГК РФ, регламентирующей условия истребования

имущества и добросовестного приобретателя, по той причине, что он не является

приобретателем имущества, а лишь приобретателем права искать удовлетворения из

стоимости имущества. А если он будет являться владельцем заложенного имущества,

то также не сможет ссылаться на положения ст. 305 ГК РФ, т.к. в этом случае его

интересы защищаются не против собственника имущества как такового, а против

лиц, незаконным образом лишающих его владения этим имуществом.

Предмет залога может находиться в общей собственности (совместной или

долевой). В случае общей совместной собственности любой из собственников

вправе совершать сделки по передаче такого имущества в залог, но с согласия

всех собственников. Если такое согласие не будет достигнуто, то данная сделка

может быть расторгнута по требованию остальных участников совместной

собственности, но только в случае, если будет доказано, что залогодержатель

знал или заведомо должен был знать об этом.

Если имущество находится в общей долевой собственности, то процедура передачи

его в залог зависит от того, все ли имущество или только его часть передается

в залог. В первом случае требуется согласие всех сособственников. Во втором -

каждый сособственник может делать со своей долей имущества то, что считает

нужным. При этом в случае реализации заложенного имущества сособственники

теряют право преимущественной покупки данной доли, т.к. имущество продается с

публичных торгов (ст. 250 и 350 ГК РФ).

Наконец, следует иметь в виду, что в ряде случаев правовые акты и

учредительные документы юридического лица могут ограничивать его право

выступать в качестве залогодателя. Примером этого может служить Указ

Президента РФ от 7 октября 1992 г. № 1186, где сказано, что не могут

совершать залоговые сделки инвестиционные фонды.

§ 3. Форма и существенные условия договора о залоге.

Согласно Закону о залоге и Гражданскому кодексу РФ договор о залоге должен

быть заключен в письменной форме, причем ст. 339 ГК РФ гласит, что

несоблюдение этого правила влечет за собой недействительность сделки.

Как правило, договоры заключаются путем подписания сторонами документа,

имеющего название “Договор о залоге”, и в ряде случаев приложения к договору,

которое содержит описание заложенного имущества.

Существуют две разновидности письменной формы договора - простая и

нотариальная, а кроме этого, иногда требуется еще и государственная

регистрация этого договора. В законодательстве указаны случаи, когда

требуется, чтобы договор о залоге был нотариально заверен - прежде всего,

когда в нотариальной форме заключен основной договор (в чем проявляется

акцессорность договора о залоге по отношению к основному обязательству), что,

в свою очередь, может быть в двух случаях: когда такая форма сделки

предусмотрена законодательством, или когда к соглашению о такой форме сделки

пришли стороны. При этом следует заметить, что договор о залоге, совершенный

в нотариальной форме, должен быть удостоверен тем же самым органом, который

удостоверил основной договор (ст. 10 Закона о залоге). В соответствии с

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате правом

удостоверения договоров о залоге обладают нотариусы, работающие в

государственных нотариальных конторах, нотариусы, занимающиеся частной

практикой, должностные лица консульских учреждений Российской Федерации.

Для оформления договора о залоге у нотариуса требуются следующие документы

(для юридического лица):

1) устав юридического лица;

2) доверенность на подписание документов;

3) протокол согласования цены договора о залоге;

4) основной договор, подписанный и заверенный сторонами.

Закон о залоге (ст. 11) содержит норму о необходимости регистрации залога

любого имущества, если само это имущество подлежит государственной

регистрации. А п.3 ст. 339 ГК РФ и ст. 10 Федерального закона от 16 июля 1998

г. “Об ипотеке (залоге недвижимости)” (далее - Закон об ипотеке) говорят об

обязательности государственной регистрации договора ипотеки. Долгое время в

российском законодательстве существовал пробел: не был урегулирован порядок

регистрации договора залога имущества, когда эта регистрация необходима. Но

сейчас появился ряд ведомственный актов, решающих эти вопросы, в частности,

приказ МВД РФ от 26 декабря 1994 г. № 430 “Залог транспортных средств”, а

также уже упоминавшийся Закон об ипотеке.

Для примера разберем порядок регистрации залога транспортных средств. Она

производится в органах ГИБДД по месту регистрации транспортных средств. Для

регистрации залога представляются: заявление залогодателя (собственника

транспортного средства); документ, удостоверяющий личность гражданина,

обратившегося за регистрацией залога; регистрационный документ на

транспортное средство; паспорт транспортного средства; договор о залоге;

документы, подтверждающие уплату госпошлины; передаваемое в залог

транспортное средство. К договору о залоге предъявляются требования,

установленные Законом о залоге.

Регистрация залога транспортных средств производится с участием сторон

договора о залоге или их законных представителей. Действия регистрирующего

органа расписаны в “Инструкции о порядке производства работ по регистрации

транспортных средств и регистрации их залога в подразделениях

Госавтоинспекции” (приложение 2 к приказу МВД от 26 декабря 1994 г. № 430).

Залогодателю и залогодержателю выдается на срок действия договора

свидетельство о регистрации залога транспортного средства. О произведенной

регистрации делается запись в реестре регистрации залога транспортных

средств.

Снятие с учета заложенного транспортного средства возможно только с

письменного согласия залогодержателя, если иное не установлено договором о

залоге.

В соответствии с Законом РФ от 09 декабря 1991 г. (в ред. от 21 июля 1998 г.)

“О государственной пошлине” за осуществление государственной регистрации

договора о залоге взимается государственная пошлина в размере двух

минимальных размеров оплаты труда (для граждан) и пяти минимальных размеров

оплаты труда (для юридических лиц), а за предоставление выписки из реестра

регистрации залога - в размере 50 % минимального размера оплаты труда.

Существенные условия (т.е. такие условие, без достижения согласия по которым

договор считается незаключенным) договора о залоге определены в ст. 339 ГК

РФ. Существует две группы таких условий: первая определена в законе, во

вторую входят те условия, по которым в соответствии с заявлением одной из

сторон должно быть достигнуто согласие. В соответствии с ГК РФ существенными

условиями считаются: предмет залога и его оценка, существо, размер, срок

исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также указание, у какой

из сторон находится заложенное имущество. Последнее условие является

аналогичным требованию ст. 10 Закона о залоге об указании вида залога, т.к. в

соответствии с ним существует два вида залога: залог с оставлением имущества

у залогодателя и заклад. Очевидно, следует также указывать подвид залога

(например, ипотека или твердый залог). Обязательность указывания в договоре

всех этих условий вытекает из ст. 432, согласно которой договор считается

заключенным только тогда, когда сторонами в соответствующей форме достигнуто

соглашение по всем существенным условиям договора, в том числе и тем, которые

указаны в законе как существенные или необходимые для данного вида договора.

Под существом требования, обеспеченного залогом понимается существенные

условия основного договора, поэтому они подлежат обязательному перечислению в

договоре залога вместе с наименованием сторон основного договора, его номера,

даты и места заключения.

Состав заложенного имущества (предмет залога) может указываться как в самом

тексте договора, так и в приложении к договору о залоге. В этом случае в

тексте должно содержаться указание, что заложенным считается имущество,

указанное в приложении к договору. В договоре (или приложении) должно быть

точное описание, т.е. индивидуальные признаки, позволяющие однозначно

выделить его из массы других предметов, предмета залога, либо указаны все

нюансы родовых признаков предмета залога (при залоге, например, товаров в

обороте). Что касается оценки предмета залога, то речь идет именно о его

залоговой оценке, которая, как правило, не соответствует реальной стоимости

имущества, служащего залогом.

Следует заметить, что для некоторых видов залога Гражданским кодексом или

законом может быть установлен дополнительный перечень существенных условий.

“Из анализа публикуемых в “Коммерсантъ-Дэйли” еженедельных обзоров арбитражной

практики за последние три года (1994-1997 гг. - Примечание Е.А.) можно

сделать вывод, что чаще других стороны допускают следующие ошибки: определяя

предмет залога, не индивидуализируют и не выделяют его из общей массы имущества

заемщика ... ; заключая отдельный договор о залоге, не указывают в нем, какое

точно обязательство он обеспечивает, какова сумма кредита, и некоторые другие

необходимые условия кредитного договора”[6]

.

§ 4. Прекращение залога.

В соответствии со ст. 352 ГК, залог прекращается:

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;

Страницы: 1, 2


© 2010 Современные рефераты