Рефераты

Шпора: Шпаргалки по гражданскому праву (общая и особеная части - 84 вопросов)

находится имущество, переданное ему в качестве вклада есго учредителями, а

так же имущество приобретенное и произведенное юрлицом по иным основаниям в

процессе его деятельности. 3. Юрлица, подобно иным собственникам, вправе

совершать в отношении своего имущества любые действия, лишь бы они не

противоречили закону, и на нарушали прва и интересы третьих лиц. Пределы

осуществления юриком права собственности зависят от объема его

правоспособности – коммерческие и некоммерческие, у последних обычно

специальная пс, они сильно ограничены во владении, пользовании и

распоряжении. 4. В определении правового режима имущества, принадлежащего

юрлицу на праве собственности, в установлении полномочий собственника по

владению, пользованию и распоряжению им велика роль учредительных документов.

Там определяется порядок и условия, рамки права собственности. Объект – любое

имущество, за исключением федеральной иной государственной или муниципальной

собственности. Не может быть объектом имущество изъятое или ограниченное в

обороте.

44. право государственной и муниципальной собственности

законом закреплено равенство всех участников гражданско-правовых отношений,

включая государство. Но гос-во особый субъект права, т.к. оно обладает

властными полномочиями и может устанавливать правила гражданского оборота,

объем своей правоспособности и границы содержания права госсобственности. При

этом возможности частников по осуществлению правомочий собственников

ограничиваются правом государства вмешиваться в их имущественную сферу в

публичных интересах на основе закона. Но подобные ограничения неизбежны и они

присутствуют в любом обществе, тут важно обеспечить равную защиту прав

собственников и ущемление интересов чатных лиц свестик минимуму.

гОссобственность как экономическая категория является формой общенародного

присвоения. В объективном смысле представляет собой совокупность правовых

норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность материальных благ народу

соответствующих территорий в лице РФ и субъектов РФ и устанавливающих порядок

владения, пользования и распоряжения государственным имуществом. В

субъективном смысле право госсобственности состоит из принадлежащих госву

правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, которые

собственники осуществляют по своему усмотрению с учетом общенародных

интересов.в отличие от физ и юр лиц они должны использовать госсобственность

по целевому назначению. Субъекты права госсобственности – правило о

множественности субъектов по ГК – либо РФ либо ее субъекты в отдельности.

Управление госсобственностью реализуется через систему гос органов юр и физ

лицами, которые обладают необходимыми правомочиями. Прво владения связано с

возможностью осуществлять учет общенародного имущества и его охрану. Право

пользования – ради всего народа извлекать максимальную выгоду из общенародных

имущ ценностей. Распоряжение – на основе пределов, устан в законе.

45. право собственности граждан: понятие, основание возникновения.

право собственности граждлан – это самостоятельный вид частной формы

собственности. Гражданское право регламентирует отношения по рисвоению

имущества в собственность, осуществлению им владения, пользования и

распоряжения, охране его право на имущество. Совокупность норм, регулирующих

это есть институт права собственности, т.е. право собственности в объективном

смысле. Право собственности в субъективном смысле – это возможность

гражданина собственными действиями осуществлять правомочия владения,

пользования и распоряжения присвоенным имуществом в пределах закона. В

основании возникновения права собственности лежат две формы присвоения –

индивидуальная и коллективная. Индивидуальная реализуется двумя способами:

собственной экономической деятельностью, не направленной на прибыль, путем

осуществления предпринимательской деятельности на основе собственного труда.

Второй способ может быть подразделен на виды в зависимости от организац прав

формы, в которой происходит присвоение – без образования юр лица и с

образованием юрлица. Коллективная форма присвоения тоже двумя способами –

собственным трудом, в качестве наемного работника на предприятии любой формы

собственности, предпринимательской деятельностью на привлечении наемного

труда. Тут второй смособ тоже делится на два вида в зависимости от орг прав

формы – без образования юрика и с образованием юрика. Есть еще два основания

– общесоциальные и общегражданские способы присвоенияя (пособия, гуманитарная

помощь, проценты по вкладу, наследство, дврение). Объекты права собственности

определяются оборотоспособностью объектов. Содержание права собственности

составляют правомочия владения пользования и распоряжения.

46. Право общей долевой и право общей совместной собственности

Вещь может принадлежать не одному, а нескольким лицам на праве общей

собственности. Общая собственность возникает на имущество, которое не может

быть разделено без изменения его назначения. Участниками общей собственности

могут быть все от физиков и до муниципалитета. Под субъективным правом общей

собствнности понимается юридическая возможность нескольких лиц владеть,

пользоваться и распоряжаться общим имуществом в порядке и пределах закона и

договора между собственниками. Для правоотношения такого характера не только

внешняя, но и внутренняя связь между собственниками. Есть два вида –

совместная и долевая. Содержание права общей долевой складывается из

правомочий по владению,польз и расп общим имуществом, а так же из правомочий

собственников по распоряжению долями. Доли обычно известны в момент

возникновения правоотношений общей собственности. Соглашением можно

установить порядок определения и изменения долей в зависимости от реального

вклада. Владение и пользование и распоряжение осуществляется по соглашению

собственников. Но при распоряжении они не могут решать через суд споры. У

собственников тут преимущественное право покупки и право на выделение доли в

натуре. Виды и основания совместной собственности определяются законом –

естьтри вида – собственность супругов, крестьянского хоз-ва и на приватизир

квартиру. Сделки может проводить один собственник, но подразумевается, что он

это делает ссогласия всех остальных. Но сделки заключенные без согласия не

признаются ничтожными, их можно оспорить в суде. Совместное имущество можно

разделить при желании.

47. Виндикационный и негаторный иски как средство защиты права собственности

Защита права собственности и других вещных прав осуществляется в рамках общей

гражданско-правовой защиты и связана с исплользованием предусмотренных

законом способов защиты гражданских прав, перечень которых открыт. Защита

права собственности – это использование законных способов защиты для

устранения препятствий в осуществлении права собственности. Ст. 45 КРФ –

каждый может защищать свои права и свободы любым способом, не запрещенным

законом. Есть способы – вещно-правовой, обязательственно-правовой и иные.

Вещно правовые – это виндикационный иск. Vim dicere – объявляю о применении

силы. Он направлен на установление соответствия между правом собственности и

владением путем изъятия вещи из чужого незаконного владения к собственнику.

Право собственности не утрачивается с утратой вещи, поэтому доказав право

собственности на спорную вещь можно ее требовать к выдаче в натуре. Признание

этого права требования есть виндикация. Т.е. виндикационный иск – это иск

невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об изъятии

имущества в натуре. Предмет иска – вещь индив определенная. Ну там нюансы –

добросовестный владелец и пр. негаторный иск – требование об устранении

препятствий в осущестлении прав собственности, не связанных с нарушением

владения, т.е. иск о прекращении тких нарушений, которые не связаны с

лишением собственника владения имуществом, но мешают в реализации права

собственности, например назаконная пристройка к дому или нарушение

сервитутных прав. Истец владеющий собственник предъявляет доказательства

своего права собст и нарушений ответчика незаконных его действий, которыми

его право ограничено. Объект требования – длящееся правонарушение.

48. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения обязательств

Обязательством называется гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо

(должник) обязано совершить в пользу другого (кредитора) определенное действие

– передать имущество, выплнить работу итп, либо воздержаться от определенного

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его

обязанности. От других правоотношений обязательства отличаются строго

определенными субъектами, содержанием обязательства являются права и

обязанности его субъектов. Это единство обязанности и правомочия. Обязательство

обычно сложное по структуре- совокупность прав и обязанностей его участников.

Объекты – определенные действия по передаче, выполнении, уплате итп.

Осуществление обязательств обеспечивается мерами гопринуждения в форме санкций.

Виды: односторонние и взаимные, обязательства с точно-определенными

действиями и альтернативные, обяз со строго личным характером и не влияющая

личностью на их исполнение, договорные, внедоговорные и из односторонних

волевых актов, главные и дополнительные. Особенно много договорных – их делят

по экономическим и юридическим признакам – по передаче имущества в

собственность, по передаче имущества в пользование, по производству работ, по

перевозкам, связанные с рассчетом и кредитованием, по оказанию услуг, по

страхованию, по осуществлению совместной деятельности, по использованию

результатов интеллектуальной деятельности, из односторонних

действий.Основаниями возникновения обязательств являются определенные

юридические факты и их сочетания (юридические составы). Это сделки,

административные акты, причинение вреда, неосновательные обогащения идр.

Основная роль из всех оснований – у договоров. Так же основаниями могут быть

иные действия граждан и юрлиц. Например действия по педотвращению наненснию

вреда чужому имуществу.

49. Множественность лиц в обязательстве. Долевые и солидарные обязательства

Сторонами обязательства являются кредитор и должник, у кредитора – права, у

должника – обязанности. При этом они могут быть друг другу по всяуом – и так

и так при сложных обязательствах. По побщему правилу стороны две, но закон

допускает наличие и более двух, например по совместной деятельности. Обычно

каждая из сторон представлена в обязательстве одним лицом, на закон допускает

учаестие на одной стороне нескольких лиц . вот это и есть множественность

лиц. Например обязательство из причинения вреда неколькими лицами совместно.

Это пассивная множественность. Обязательством с несколькими кредиторами

(активная множественность) будет обязательство между тремя юрлицами,

объединившими деньги на долевых началах и подрядчиком, который строит для них

дом. Если и там и там по многу лиц, то это смешанная множественность. Обяз-ва

со множ лиц делятся на долевые и солидарные. При пассивной множ долевым будет

обяз-во, где каждый из нескольких должников обязан исполнить кредитору

определенное действие в своей части (доле). При активной множественности

каждый из кредиторов имеет право требовать от должника исполнения в свою

пользу определоенной законом или договором доли в общем обязательстве.

Солидарные бывают трех видов – один кредитор и несколько должников

(солидарная обязанность), один должник и несколько кредиторов (солидарное

требование), несколько должников и несколько кредиторов (смешанная

солидарность). Больше всего распространены солидарные обязательства с

пассивной множественностью лиц (первый вариант). В это мслучае кредитор

вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совметсно,

так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части

долга. Т.е. даже если он часть свою выплатил, то расслабляться рано.

50. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод долга.

Закон разрешает перемену лиц в обязательстве и в случаях частичного

правопреемства, т.е. перехода к другому лицу к-л одного права или одной

обязанности или всего вместе изолированно от остального имущества

передающего. Замена лиц в обязательстве в этих случаях осуществляется, по

общему правилу, на основании специальных сделок – уступки требования и

перевода долга. Но отдельное право может перейти не по сделке, а по законному

основанию при наступлении указанных в нем обстоятельств. Это м б по решению

суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если такое возможно по закону,

например при продаже доли без права преимущ покупки или еще – если кто-то

забашлял, но сам при этом не был должен (часто поручитель). К нему тогда

переходит право кредитора. Или при суброгации страховщику прав кредитора к

должнику, ответственному за наступление страхового случая. Суброгация –

переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение по страховому случаю

права требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за

убытки. Ну и еще может быть в результате универсального правопреемства в

правах кредитора (при реорганизации юрлиц и наследовании). Уступкой права

требования (цессией) называется соглашение между кредитором и новым лицом о

передаче ему права требования к должнику. Допускается, если не противоречит

договору и закону. Под переводом долга понимается соглашение между

кредитором.ю должником и третьим лицом о замене последним должника в

обязательстве. Тут обязательно участвует кредитор, без его согласия перевод

долга невозможен. Поскольку это сделки, то они совершаются в форме,

предусмотренной для сделок, т.е. если прямо указано что письменно – значит

д.б. письменно.

51. Исполнение обязательства: понятие, принципы

Состоит в совершении его соронами определенных действий, составляющих

содержание их прав и обязанностей. Как правило действия д б активными, реже –

воздержание от предусмотренных дейтсивй, поскольку исчерпывающий перечень

сформулировать невозможно, то гк дает типичные – выполнить работу, передать

имущество, уплатить деньги итп. Закон в основу ставит принцип надлежащего

исполнения обязательства – в соответствии с законом, условиями обязательства,

иных нпа, а при отсутствии таких требований – с обычаями делового оборота или

иными обычно предъявляемыми тербованиями. Принцип надлежащего исполнеия

предусматривает соответствие самого предмета обязательства, его кчественных и

колич характеристик, сроков, места, способа совершения обязательства в т.ч.

исполнение в натуре, т.е. действий которые предусмотрены в обязательстве без

замены их различными компенсациями и уплатами. Это (в натуре) принцип

реального исполнения, он сам по себе и он самостоятельный. Закон ограничивает

сферу применения норм об исполнении обязательства в натуре. Уплата неустойки

и возмещение убытков не освобождает от исполнения обязательства в натуре

только в отношении ненадлежащего (частичного) исполенния обязательства.

Кредитор может для исполнеия обязательства неисполненного должником нанять

третьих лиц и забашлять им, а потом эти деньги взыскать с должника. Принцип

надлежащего исполнения – предмет вещь, деньги, выполнение работы, оказание

услуги. Способ исполнения – это порядок действия дожника по исполнению

обязательства. Исполнять можно по всякому, но по общему правилу – полностью.

Место исполнения тоже должно быть надлежащим, обычно определяется в самом

обязательстве. Субъекты: т.к. обязательство – это относительное

правоотношение, то по общему правилу его исполенение требуется от самого

должника, который известен.

52. Прекращение обязательства

53. Неустойка, как способ исполнения обязательства

В целях ограждения интересов кредитора и уменьшения негативных последствий

могут быть установлены обеспечительные меры принудительного характера.

Способы обеспечения носят имущественный характер, т.е. они стимулируют

должника к надлежащему поведению и дают кредитору гарантию осуществления его

прав. Неустойка (штраф, пеня) наиболее распространенный способ. Это

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащег исполнения

обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Она обладает

высоким стимулирующим действием, поскольку она обладает предопределенностью

размера, возможность применения за сам факт нарушения обязательства, даже

если он не принес убытков, возможность для сторон изменять ее размер по

своему усмотрению, порядок ее исчисления и соотношение с ней права на

возмещение убытков. Не путать со штрафами-санкциями, т.к. неустойка

обеспечивает обязательство между должником и кредитором. Виды неустойки:

общим видом неустойки охватываются и штраф и пеня. Но ГК не дает возможность

точно сказкть что есть то и другое. Про штраф можно лишь сказать, что он

всегда в деньгах и в твердой сумме, а пеня применяется при просрочке и

начисляется за каждый день. Неустойка в узком смысле взымается за

неисполнение или ненадлежащее исполнение, в.т.ч. и за просрочку. Законная

неустойка – установлена законом, договорная – договором, с указанием ее

размера в письменной форме. В зависимости от соотношения права на взыскание

неустойки и права на возмещение убытков законодательство различает 4 вида

неустойки – зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную. Зачетная –

суммы неустойки зачитываются в счет возмещения убытков, если законом

допускается взыскание только неустойки (без убытков) – это исключительная.

Если убытки можно взыскать сверх неустойки – штрафная, когда кредитор сам

выбирает чего платить – бытки или неустойку – альтернативная. По суду можно

размер неустойки уменьшить.

54. Залог и задаток

Залог один из самых надежных способов обеспечения обязательства. Кредитор-

залогодержатель в случае неисполнения обязательства приобретает право

получить удовлетворение за счет заложенног имущества преимущественно перед

другими кредиторами лица. Залог может обеспечить любое гражд-прав

обязательство, но основная сфера применения – выдача кредитов, т.к. взыскание

средсв в случае неимполнения обязательства по возврату кредита приводит к

убыткам (время много). Нормы по залогу есть в ГК и в законе о залоге в части

не противоречащей гк. Стороны – залогодатель, лицо, предоставившее имущество

в залог и залогодержатель (обычно кредитор). Залогодателем м б как должник,

так и третье лицо. У него должно быть право собственности или хозяйтсвенного

ведения на вещь в залоге. По хоз ведению – нужно согласие собственника.

Залогдателем М б физик дееспособнвый и юрик. Несоверш от 14 до 18 – с

согласия родоков, попечителей и опекунов. Содержание залогового обязательства

составляют права и обязанности сторон. Стороны по залогу обязаны в отношении

заложенного имущества его сохранять и содержать в надлежащем виде. Договор

залога закл в простой письменной форме, если иное не предусмотрено. Залог

может возникнуть на основании закона при наступлении указанных в нем

обстоятельств. Задаток – ден сумма, выдаваемая одной стороной в счет

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство

заключения договора и обеспечения его исполнения. Только деньги, размер не

органичен, но это лишь часть суммы. Соглашение о задатке – только письменно.

Задаток может обеспечивать только исполнение договоров у него три функции –

обеспечительная, платежная и удостоверительная.

55. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения

обязательств

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого

лица (должника по основному обязательству) отвечать за исполнение последним

его обязательства полностью или в части. Сущность в том, что ответственным

перед кредитором вместе с должником становится еще и поручитель. Но

поручитель не обязан исполнять в натуре обязательство, по общему правилу он

только башляет, а само поручительство применяется в основном для обеспечения

денежных обязательств. Основанием возникновения поручительства явл договор

поручительства. Иногда поручительство устанавливается законом. Форма

обязательно письменная. Устное поручительство недействительно. В отличие от

других форм обеспечения обязательств поручительство м б направлено на еще не

существующее обязательство. Обеспечительная функция поручительства состоит в

том, что поручитель несет перед кредитором солидарную ответственность с

должником. Но их солидарность не обязательное условие для поручительства,

т.к. законом или договором м б установлена субсидиарная отв-ть. Объем

поручительства может быть меньше самого долга, как договорятся. Прекращается

с прекращением самого обязательства. Банковская гарантия – самостоятельный

способ обеспечения исполнения обязательств, введенный новым ГК. В силу

банковской гарантии банк (или кред орг) или страх комп дают по просьбе

другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору

принципала (бенефициару) ден сумму по предоставлении бенефициаром письменного

требования о ее уплате. В кач-ве гаранта моет быть только банк. Принципал –

это должник, а бенефициар – это кто будет требовать денег. Виды: условные и

по первому требованию (безусловные). Условная гарантия предполагает, что

бенефициар представит судебное решение или иное док-во ненадлежащего

исполнения. Гарантии могут быть отзывными и безотзывными. При безотзывной

обязательсво не м б изменено без согласия бенефициара. Для прекращения кроме

общих могут применяться особые основания, пеерчисленные в законе, перечень

ограничен.

56. Понятие договора в гражданском праве. Классификация договоров. Свобода

договора.

Это наиболле распространенный вид юридических фактов. Ему посвящен отдельный

раздел ГК. Для заключения договора необхоодимо выражение согласованной воли

двух сторон (двусторонняя сделка), либо трех и более сторон, а по ст 420

договором признается соглашение двух или более лиц об установлении, изменении

или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются

правила о двусторонних и многосторонних сделках. Понятие сделки шире понятия

договора, т.к. сделка м б одностороней. На договоры распространяются правила

о форме. Условиях действительности сделок, об основаниях признания их

недействительными, последствиях итп. Гражданско-правовые договоры порождают,

изменяют или прекращают соответствующие имущественные правоотношения. Такие

договоры являются важнейшими основаниями возникновения обязательств, а

некоторые наряду с обязательственными порождают также вещные правоотношения –

собственности, хоз ведения, операт управления и др. некоторые договоры

являются основаниями возникновения личных неимущественных правоотношений.

Т.о. законом четко различаются понятия обязательсва и договора, хотя договоро

иногда называют не только юридический факт, а само правоотношение, возникшее

в результате соглашения. Правила для классификации договоров делятся на две

большие группы – определяющие осдержание и форму договоров. По времени

возникновения правоотношения договоры делятся на консенсуальные и реальные.

Договор может быть двусторонне или односторонне обязывающим. По наличию

встречного исполнения – возмездные выделяют в отдельную группу. Есть договоры

основные и предварительные, есть группа публичных договоров. Свобода договора

предполагает что субъекты гражданского права, как правило, не связаны какой-

бы то ни было обязанностью всупать в договорные отношения, если иное не

определено в законе или договоре.

57. Содержание договора и его толкование

58. Порядок заключения договора

Порядок и процедура возникновения договоров определяются правилами гл 28 ГК и

АПК РФ. Заключение договора связывается с достижением согласия по всем его

существенным условиям. Закон предусматривает, что договор заключается

посредством оферты и акцепта. Оферта может представлять развернутый проект

договора либо заказ, но как бы она ни была выражена, договор признается

заключенным лишь в случе прямого ее подтверждения. Оферта связывает

направившее ее лицо с моментом ее получения адресатом. Если извещение об

отзыве оферты получено ранее ее самой или вместе с ней, то она считается не

полученной. Отзыв оферты обязательно сообщается адресату. Оферту нельзя

отозвать в течение срока, предусмотр для акцепта, если срок не установлен, от

тоозвать можно в любое время. Согласие с условиями оферты, выраженное словами

или поведением и сделанное в предписанном или указанном оферентом порядке,

представляет собой акцепт оферты. Намерение акцептанта принятия оферты д б

выражено таким образом, чтоб не было сомнений в отношение совпадения условий

акцепта и офреты. Закон требует чтобы акцепт был полным и безоговорочным.

Чтобы иметь силу акцепта, принятие оферты должно отвечать определенным

требованиям. Если она принимается безоговорочно, т.е. в том виде, в котором

она была сформулирована, без внесения встречных предложений, такое принятие

признается акцептом со всеми вытекающими последствиями. Если акцептант

выдвигает встречные предложения, например новые условия в договор, то такой

ответ на оферту признается новой офертой. Есть вариант молчаливого акцепта

(умолчания). Молчание по общему правилу не признается проявлением воли

стороны заключить договор. Акцептом считаются действия по выполнению

указанных в оферте условий, если иное не предусмотрено законом или не указано

в оферте.

59. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия.

В период действия договора в соответствии с законом стороны вправе по своему

соглашению как изменить, так и расторгнуть его при условии, если иное не

предусмотрено Кодексом, другими законами или самим договором. Изменение

договораозначает, что при сохранении его силы в целом то или иное условие

либо некоторые из них, в т.ч. связанные с исполнение м договорных

обязанностей, формулируются по новому по сравнению с тем, кк это было при

заключении договора. Расторжение договора всегда приводит к его прекращению.

При отсутствии соглашения по требованию с одной стороны изменение и

расторжение договора возможно только по решению суда при наступлении двоякого

вида обязательств. Во первых речь идет о существенном нарушении договора

одной из сторон. Существенность опирается на экономический критерий,

означает, что потерпевшая сторона в значительной степени лишилась того, на

что она могла рассчитывать при заключении договора. Сторона, заявившая

требование об изменении и прекращении договора должна доказать что при

продолжении действия договора она может понести ущерб в форме упущенной

выгоды и тех расходов, которые возникли в процессе исполнения договора.

Существенность нарушения определятеся судом. Договор так же может считаться

расторгнутым или измененным при одностороннем отказе от исполнения договора

полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением

сторон. Односторонний отказ чаще всего встречается по договорам поручения,

займа, банковского счета. Право на односторонний отказ может

предусматриваться в самом договоре. Изменение и расторжение может происходить

в связи с изменением обстоятельств из которых стороны исходили при заключении

договора.

60. Договор купли-продажи, его разновидности

По нему одна сторона (продавец) обязцется передать вещь (товар) в

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять

этот товар и уплатить за него определенную цену. Сущ условия – наименование и

кол-во товара. Для многих расширено – до цены, порядка, сроков. Договор

направлен на переход права собственности или иного вещного права на вещь от

продавца к покупателю. Объект продажи – любая вещь. Можно продать вещь,

которая еще не создана, это допускается, главное,чтобы право собственности

ринадлежало продавцу в момент передачи вещи покупателю. Договор

консенсуальный, двусторонний, возмездный. Из общего правила о собственнике-

продавце есть исключения: продавец может быть не собственником, если товар

продается с публичных торгов, комиссионером, агентом при агентском договоре,

продажа имущества в доверит управлении. В ГК приведены несколько

разновидностей договора к-п. Критерии по двум-трем признакам: стороны, цель

покупки, объект покупки. Вначале идет розничной к-п. Тут цель покупки – для

личного пользования, одна сторона всегда предприниматель, осуществляющий

розничную торговлю. Второй договор – поставки, тут одна сторона изготовитель

или посредник, предприниматель, цель – использование в предпринимательской

деятельности. Покупатель поэтомму тоже предприн. Договор контрактации

выделяется по объекту покупки и цели покупки. Одна сторона – производитель с-

х продукции, другая сторона – заготовитель, оба предприниматели. Поставка для

госнужд. Договор по снабжению электроэнергией и другими ресурсами по

присоединенным сетям – тут много особенностей, т.к. одной стороной всегда явл

организация, обеспечивающая товаром потребителей, т.е. предприниматель. Важен

характер передачи товара – через присоединенную сеть,т.е. необходимо наличие

технических средств. Для договоров продажи недвижимости – критерий – объект и

форма. По договору продажи предприятия переходит работающее предприятие, без

остановки производства.

61. Понятие и значение договора поставки

Широко применяется в предпринимательской деятельности. По нему поставщик

(продавец), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется

передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных

целях, не связанных с личным применением. Он направлен на возмездный переход

права собственности (хоз ведения и операт управления) на товар от поставщика

к покупателю. Является двусторонним, возмездным, консенсуальным договором.

Его отличает от остальных д-ров к-п состав сторон и цель покупки. Поставщик

тут – предприниматель, а цель – для использования в предпринимательской

деятельности, для промышл переработки или потребления в разных сферах

экономики, для послед продажи или проф деятельности. Т.е. вторая сторона тоже

предприниматель. По срокам тут тоже – можно за один раз все поставить, а

можно по частям в течение длительного периода, можно передать одну вещь, а

можно много мелких одинаковых (родовых). Момент заключения и исполнения как

правило не совпадает. Изготовителем обычно заключается договор на будущие

вещи, т.е. еще не существующие, а поставщик, т.е. перепродавец не всегда

является собственником. Для этого договора характерны длящиеся отношения и

исполнение обязательства частями. Пи одностороннем отказе от исполнения

одоговора, он считается расторгнутым или измененным,т.е. сторонам достаточно

уведомить друг друга об отказе, согласие второй стороны не требуется, так же

не требуется и обращение в суд.

62. Понятие и виды договора аренды. Финансовая аренда (лизинг).

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель)

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во

временное владение и пользование или пользование. Имущество тут предается

управомоченным лицом без перехода права собственности. Собственником остается

арендодатель. Аренда всегда носит временный характер и по окончании аренды

имущество подлежит возврату. Договор аренды всегда возмездный, арендатор

обязан платить арендодателю за пользование имуществом. Поскольку права и

обязанности возникают у обеих сторон, договор двусторонний, консенсуальным,

т.е. устанавливает обязательственные отношения с момента его заключения, в

отличие от д-ра займа. В гл 34 ГК выделен комплекс отдельных норм,

регулирующих отдельные виды договора аренды – проката, аренды транспортных

средств, аренды зданий и сооружений, аренды предприятий, лизинга. Разделение

происходит в основном по предмету (объекту) аренды, но есть исключения –

лизинг, прокат. Объектами аренды могут быть только непотребляемые вещи,т.е.

те, свойства которых не изменяются в процессе их использования. Установлен

ряд огарничений, например при сдаче в аренду природных обхектов – участки

недр и водные объекты по лицензии гос органов. Форма преимущественно

письменная, т.к. одной из сторон всегда является юридическое лицо. Прокат –

движимое имущество, как правило для бытовых целей. Срок – до 1 года. Это

публичный договор (т.е. любому, кто захочет, нельзя отказать). Аред\нда

трансп ср-в либо с услугами водилы, либо без них. Всегда письменно.здания и

др недвижимость – с гос регистрацией. По лизингу арендодатель обязуется

приобрестив собственность выбранное арендатором имущество и предоставить его

во временное пользование для предпринимательских целей.

63. Понятие и виды ренты

В законе рента представлена как постоянная, пожизненная и ее частный случай –

пожизненное содержание с иждивением. Но пожизненное содержание с иждивением –

это частный случай ренты. По договору ренты одна сторона (получатель ренты)

передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а

плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически

выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо

предоставления средств на его содержание в иной форме. Срок рентных платежей

– существенное условие договора. Он разделяет ренту на неперывную, бессрочную

и пожизненную. Объектом ренты могут быть не только недвиж, но и движимые

вещи, в зависимости от целей ренты. Выплата рентных платежей тоже

осуществляется в разных формах – вещами, деньгами, работами, услугами, уходе

за получателем ренты итп. Договор это односторонний, т.к. у плательщика ренты

есть лищь обяз периодически выпоачивать получателю ренты деньги. Договор так

же реальный, поскольку получатель не вправе требовать платежей до передачи

имущества в собственность. Лицо, передающее имущество, может назначить

получателем третье лицо, которых может быть даже несколько, как и

плательщиков. Права получателя по договору постоянной ренты могут

передаваться другим лицам, при пожизненной – последнему пережившему. С его

смертью обязательство по выплате прекращается. Постоянная рента отличается от

пожизненной сроком, получателями (юридические лица), отчуждаемостью и особыми

условиями возмездности. При постоянной ренте можно преждевременно выкупить

ее, определив в договоре такое условие. Пожизненное содержание с иждивением

отличается от пож ренты видом имущества и объемом рентных платежей.

64. Общая характеристеристика договора найма жилого помещения

Это самостоятельный вид жилищных обязательств. Но по общему правилу к нему

применяются положения норм о договоре обычного имущественного найма.

65. Понятие и значение договора подряда

По нему одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а

заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Т.о. это договор

возмездный (работы выполняются и результат передается за плату),

консенсуальный, двусторонний и синаллагматический (встречные

взаимообязательства). Имеет очень широкое применение во всех сферах жизни.

Результат отделен от работа – обычно это новая вещь, создаваемая в результате

работы по договору подряда. Но можно его применять и когда заказчику нужно

переработать или обработать. Чаще всего применяется в строительстве. Обычно

подрядчик использует свои материалы и инструменты, но можно договориться по

любому. Основным вопросом сдесь является распределение рисков. Ни одна

сторона не может себя освободить от ответственности перед другой, если даже

негативные последствия произошли не по ее вине. Т.е. для освобождения стороны

от ответстенности перед контрагентом может служить только вина последней.

Основное различие между подрядом и ниокр в том. Что риск случайной

невозможности выполнения работ лежит на заказчике (в ниокр). Поскольку

обычно договор подряда используется на масштабных работах – строительстве

итд, там много денег крутится и практически всегда там множественность лиц на

стороне контрагентов, отношения между которыми (лицами) могут сохраняться и

после завершения договора. Допускается заключение заказчиком договора с двумя

и более подрядчиками. Очень часто подрядчик привлекает для выполнения по

договору третих лиц. Это тоже очень часто. Тогда подрядчик наз

генподрядчиком, а кто реально работает – субподрядчик.. бытовой подряд – все

тоже, но для личных потребит целей. Отдельно – строительный подряд. Есть

подряд на конструкторские работы, есть для госнужд.

66. Договор дарения

ГК регулирует неколько видов договора дарения. Основное определение: одна

торона (даритель) передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому)

вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или

третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной

обязанности перед собой или третьим лицом. Т.е. договор может быть как

реальным, так и консенсуальным. Во всех отношениях дарения участвуют две

стороны т.е. это двусторонняя сделка, основанная на соглашении двух сторон.

Дарение предполагает согласие одаряемого принять предложенное право, в

отличие от порщения долга, которое явл односторонней сделкой. Отдельно

оговаривается обещание дарения, которое порождает право требования у

одаряемого. Дарение на случай сморти невозиожно, ГК относит эти отношения к

наследованию. Даритель и одаряемый, как правило д б дееспособными, за

недееспособных лиц такие сделки совершаются их представителями. Есть

ограничения для некоторых договоров – нельзя дарить выше 5 мрот госслужащим,

врачам, воспитателям. Дарение запрещено между коммерческими организациями,

так же ограничивается право дарения имущества в хоз ведении и оп управлении.

Предметом договора м б деньги, ценные бумаги, вещи, иные имущественные права,

а так же освобождение о имущественных обязанностей. Дареитель должен иметь

право на их отчуждение. Не могут быть предметом дарения вещи, изъятые из

оборота и исключительные права. Т е предметом дарения всегда является

имущественное право, которое безвозмездо предоставляется одаряемому за счет

дарителя. Договор дарения может быть заключен под условие, например,

достижение возраста или хорошаа оцена за учебу. Форма договора зависит от его

реального или консенсуального характера. Для реальных договоров дарения можно

устно кроме ряда случаев – недвижимость и дарение юриком физику более 5 мрот.

Консенсуальные только письменно. Одаряемый может отказаться от принятия дара.

Даритель тоже, но при определенных условиях (обнищал, или одаряемый проявляет

злостную неблагодарность).

67. Договор возмездного оказания услуг

По нему исполнитель обязуется по заданию заказчика окзать услуги (совершить

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик

обязуется оплатить эти услуги. Общим для всех видов оказания услуг является

закон о защите прав потребителей, хотя он и не проводит различеи между

работой и услугами. Нормы Гксодержат специальное регулирование трех вопросов:

кто может совершать действия, составляющие обязанности исполнителя, как

происходит оплата услуг и каковы последствия одностороннего отказа от

исполнения. ГК предусматривает недопустимость передачи исполнения услуги

тритьим лицам, и только в случаях прямо предусмотренных законом, такая

передача допустима. Риск невозможности исполнения услуги уеликом ложиться на

заказчика, т.к. он обязан оплатить услугу в полном объеме. Либо если услуга

не выполнена по побстоятельсвам, за которые не отвечает ни одна из сторон,

риск раскладывается и заказчик возмещает исполнителю лишь фактические

расходы. По общим положениям об обязательствах, если виновно лицо,

оказывающее услуги, то оно несет всю ответственность. Т.е. если от договора

отказывается заказчик, он возмещает только реальный ущерб. А если

отказывается исполнитель, то он возмещает еще и упущенную выгоду.

68. Понятие и виды договора перевозки

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему

отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на

получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за

перевозку груза установленную плату. Т.о. это двусторонний возмездный

договор. Его особенностью явл наличие третьего лица в договоре – получателя

груза (грузополучателя). Который в заключении договора перевозки не

участвует, однако наделяется правом требовать от перевозчика выдачи груза.

Поэтому такой договор называют в пользу тертьего лица. Право требования

грузополучателя обычно основывается на другом договоре, как правило – купли

продажи, но иногда грузополучателя нет, в его качестве выступает сам

грузоотправитель, который, например, направил груз в свой филиал. В

зависимости от вида транспорта различают договоры перевозки груза

железнодорожным, автомобильным, воздушным, морским и внутренневодным

транспортом. Желдор и авто называются перевозкой наземным транспортом.

Перевозки внури страны морским транспортом наз каботажем. Различают малый

(внутри одного моря) и большой каботаж. Перевозка грузов может осуществляться

несколькими видами транспорта – это смешанное сообщение. Такие перевозки

обычно организовывает крупная транспортная форма – экспедитор, или оператор

смешанной перевозки, она самостоятельно заключает договор с отправителем, а

потом договаривается с различными перевозчиками. Значительные особенности

имее договор перевозки на морском транспорте, различают линейные (регулярные)

и трамповые (нерегулярные) перевозки. Кроме договора перевозкт в ГК есть еще

и договор организации перевозок, которые могут заключаться перевозчиком и

грузовладельцами при осуществлении систематических перевозок. Для д-ра

перевозки характерна специфичная документация – коносамент, накладная. Есть

договор перевозки пассажира. Перевозчик обязется перевезти пассажира пункт

назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа следует доставить багаж, а

псаасжир – оплатить. Есть еще договор трансп экспедиции. Там не надо

париться, договариваешья с экспедитором, а он уже все возит и сам за все

отвечает.

69. Договор займа

По договору займа замодавец передает в собственность заемщику деньги или другие

вещи, определенные родовыми призкаками, а заемщик обязуется выплатить

займодавцу сумму займа или равное количество полученных им вещей того же рода и

качества. Договор займа в отличие от кредитного договора является реальным,т.к.

права и обязаннсти сторон возникают с момента передачи заемщику оговоренных

сумм или вещей. Сторонами могут быть любые юридические и физические лица.

Заемщиком может являться РФ и ее субъекты – путем выпуска облигаций. Договор

займа может быть заключен в результате замены долга, возникшего из договоров

купли-продажи, аренды имущества, другуго основания, заемным обязательством. Но

это только по согалшению сторон с соблюдением правил о новации. В случае замены

долга заемным обязательством содержание и форма должны совпадать. Если сумма

> 10 мрот, то в письменной форме или есьи заем дает юрик. Подтверждается

распиской заемщика. Несоблюдение письменной формы не лишает его юридической

силы, но в этом случае нельзя использовать свидетелей для подтверждения.

Договор может быть безвозмездным, в отличие от кредитного договора. Если он

<50 мрот и не связан с предпринимательской деятельностью одной из сторон.

Либо если передаются не деньги, а вещи родового признака. В остальных случаях

можно назначить проценты, а если их размер не оговорен, то по ставке

рефинансирования. Договор может быть обеспечен залогом, поручительством доовор

займа может предусматривать целевое назначение займа. Ответственность заемщика

достаточно высока и обеспечена рядом штрафных санкций – можно назначить

проценты за каждый день просрочки по договору или ставке рефинансирования,

предусмотреть ответственность прямо в самом договоре.

70. Кредитный договор: понятие, форма

По кредитному договору банк или другая кредитная организация, получившие в

банке россии лицензию на осуществление кредитных операций, обязуются

предоставлять денежные средства заемщику в размере и в сроки, установленные в

договоре, а заемщик обязуется возвратить уплаченную сумму и уплатить за

пользование заемными средствами установленные проценты. Кредитором могут быт

только банки и кредитные организации. Это договор консенсуальный,т.е.

вступает в силу с момента подписания и заемщик вправе потребовать

предоставления кредита по договору. К отношениям по договору кредита

применяются правила договора займа, если иное не предусмотрено ГК или

договором. Т.е. кредитный договор м б целевым, предоставлен в иностранной

валюте. Кредитный договор всегда возмездный. Если размер вознаграждения не

установлен, то по ставке рефинансирования. Предоставление кредита является

обязанноастью кредитора, он может на давать денег только в случае доказанной

неплатежеспособности или при наличии доказательств, что заемщик не сможет их

выплатить. С другой стороны, заемщик вправе отказтаться от кредита полностью

или частично, если иное не предусмотрено в законе или договоре. Тогда нужн о

уведомить кредитора до наступления срока его предоставления.в договоре этот

минимальный срок можно предусмотреть. В случае просрочки обязанности по

возврату заемных средств, можно начислить проценты сверх процентов по

ознаграждению за каждый день просрочки, если их размер неопределен, то по

ставке рефинансирования. Есть еще договор товарного и коммерческого кредита.

По первому в кредит предоставляются только родовые вещи, которые возвращаются

+ деньги. Коммерческий кредит осуществляется не самостоятельно, а во

исполнение обязательства по реализации отваров, выполнению работ или оказанию

услуг. Есть еще финансирование под уступку денежного требования (факторинг).

По нему одна сторона (финансовый агент) обязуется передать другой стороне

(клиенту) денежные средства. А клиент уступает финансовому агенту денежные

требования к третьему лицу (должнику), которые вытекают из предоставления

клиентом должнику товаров, выполнения работ или оказания услуг.

71. Договор банковского вклада и договор банковского счета

По нему одна сторона (банк) обязуется возвратить денежную сумму, поступившую

другой тороне (вкладчику) либо для вкладчика, и выплатить обусловленные

договором проценты. Этот договор является односторонним, т.к. обязанности

несет только банк. Договор возникает с момента передачи денег банку, .т.е.

договор банковского вклада реальный. Вклады бывают срочные и до

востребования. Если вкладчиком является гражданин, то такой договор

признается публичным. Договор банковского вклада не предназначен для

осуществления рассчетных операций. На отношения сторон по договору

банковского вклада распорстраняется закон о защите прав потребителей. Договор

заключается в простой письменной форме, несоблюдение формы влечет ничтожность

договора. Договор считается заключенным, когда вкладчику банком выдана

сберкнижка, депозитный сертификат или иной определенный документ. Депозитный

сертификат является ценной бумагй, он может быть именным или на предъявителя.

Право на привлечение денег во вклады имеют не все банки, а лишь имеющие

специальную лицензию. Гарантии стабильности банка обеспечиваются

опрделенными размерами его уставного капитала и резервного капитала. По

договору банковского счета банк обязуется открыть клиенту счет, зачислять на

него поступающие от клиента и третьих лиц деньги, выполнять распоряжения

клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, осуществлять

другие операции по счету. Клиенту дано право законом о банках открывать

неограниченное количество счетов – депозитных, расчетных, текущих, валютныхи

других в различных банках. Это договор не публичный, но ГК обязывает банк

заключить такой договор со всеми, кто обратился с этим.

72. Договор хранения

По нему одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой

стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Договором

хранения может быть и договор, в котором хранителем является коммерческая

организация либо некоммерческаяорганизация, осуществляющая хранение в

качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный

хранитель), которым пердусмотрена обязанность харнителя принять на хранение

вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок. Т.е. гк

предусматривает два вида договора хранения первый – реальный, направлен на

обеспечение сохранности уже переданных вещей, он м б возмездный или

безвозмездный. Второй договор – консенсуальный. Это соглашениие сторон о

принятии вещи на хранение в будущем, в предусмотренный договором срок.

Обязательства по хранению могут возникнуть тольк из указаний закона, например

для нашедшего чужую вещь до однаружения собственника или приобретения на нее

права собственности по ст 227. договор может быть самостоятельным или частью

другого договора, например, перевозки. Поклажедатель может быть

недеесмособным, не обладать правом собственности на вещь. Предметом чаще

всего бывает двжимая индивидуально-определенная вещь. Не могут быть животные,

недвижимость итп. Но могут быть документы, ценные бумаги, деньги (если они не

обезличиваются), иначе это будет д-р займа. Но закон предусматривает хранение

вещей с обезличиванием, если это прямо предусмотрено в договоре. По реальному

договору хранения действют общие правила о сделках – устно до 10 мрот, между

физиками. Все остальное – письменно. Для договора хранения – квитанция,

сохранная записка или иной документ. Консенсульный договор – всегда

письменно. ГК предусм отдельные виды хранения – на товарном складе, в

ломбарде, хранение ценностей в банке, в камерах хранения трансп организаций,

в гардеробах организаций, хранение в организациях, хранение вещей, явл.

предметом спора.

73. Договор поручения. Договор комиссии

Под договором поручения понимается соглашение, в силу которого одна сторона

(поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны

(доверителя) определенные юридические действия, права и обязанности из

которых возникают непосредственно у доверителя. Это договор группы об

оказании услуг. Здесь возникает обязательство по предоставлению юридических

услуг. Это означает, что объектами данного правоотношения выступаают действия

лишь юридического, а не фактического характера. По этому договору поверенный

по поручению доверителя совершает юридические действия, в основном сделки,

права и обязанности по оторым возникают непосредственно у доверителя. Т.о это

договор о представительстве, которое осуществляется одним лицом от имени

другого. Поэтому тут действуют и правила по договору представительства. От

договора комиссии этот договор отличается тем, что здесь поверенный всегда

действует от имени и за счет другой стороны – доверителя и создает, изменяет

и прекращает права и обязанности доверителя. А комиссионер, выполняя

поручение комитента совершает сделки от собственного имени. Это договор

консенсуальный. Специальных правил относительно формы договора нет. Но в

любом случае тут присутствует доверенность, т.е. письменное уполномочие.

Договор поручения может быть как возмездным, так и безвозмездным, по

умолчанию – безвозмездным. Существенным условием договора является точный

перечень юридических дйствий, которые может соверщать поверенный от имени

доверителя. Под договором комиссии понимается соглашение, по которому одна

сторона обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение

совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Тут более узкий круг, т.е. только совершение сделок. А не любых юридических

действий. Более того, комиссионер действует от собственного имени и

приобретает права и обязанности по сделке с последующей передачей их

комитенту. Договор комиссии всегда возмездный.

74. Договор доверительного управления имуществом.

По договору одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне

(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное

управление, а другая сторона обязуется осуществить управление этим имуществом

в интересах учредителя управления или указанного им лица

(выгодоприобретателя). Договор т.о. порождает обязательственные отношения

мкжду учредителем и управляющим и не влечет перехода права собственности на

него. Договор имеет длящийся характер, т.е. заключается на определенный срок

и предусматривает выполнение ряда действий, а не одного действия. Срок

договора тут является существенным условием. Управляющий вправе совершать не

только юридические, но и любые фактические действия в интересах собственника

или выгодоприобретателя. Договор ДУ похож на договор поручния тем, что все

действия совершаются управляющим в пользу третьего лица, а отличается тем,

что по ДП можно совершать только юр действия. Управляющий действует от

своего имени в договоре ДУ всегда указывая что он управляющий. Договор ДУ

является консенсуальным, двусторонним, и по общему правилу, возмездным. Не

путать ДУ с доверительной собственностью (трастом). Это есть только в англо-

американском праве, когда на один объект может существоват два различных

права собственности. Предполагая доверительное отношение между сторонами

(траст). У нас – право собственности + доверительное управление. ДУ может

возникнуть в силу предписания закона – на имущество подопечного у опекуна или

попечителя, в завещании м б назначен исполнитель завещания. Объектом ДУ могут

считатьяс любые вещи, имущество движ и недвиж, ценные бумаги, удостоверенные

бездокументарными ценными бумагами, исключительные права. Нематериальные

блага не могут быть объектом ДУ. Имущество в ДУ отражается на отдельном

далансе у управляющего, чтобы отличить его от его личного имущества. Передача

в ДУ денег не допускается, но есть искллючения для банков и других кред орг,

им можно но по лицензии. Сущ условия: состав имущества, наименование

учредителя и выгодоприобр, срок, размер вознаг.

75. Договор коммерческой концессии (франчайзинг).

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется

предоставить комплекс исключительных прав, а другая сторона (пользователь)

обязуется использовать полученные права в своей предпринимательской

деятельности в обусловленном договором объеме и выплачивать вознаграждение.

Можно заключить на срок или без указания срока. По буржуйски это нгазывается

франчайзинг. Предоставляется по договору все – от торговой марки и до ноу-

хау. При этом фирменное наименование и коммерческая информация являются

обязательными элементами предмета договора. Договор КК относится к типу

договоров лицензионного типа. В его предмет входит разрешение (лицензия) на

использование исключительных прав. Обязательная письменная форма. Далее сам

договор регистрируется в том же органе, где и правообладатель (если все в

совке). Если передаются объекты исключительных прав, защищенные патентом или

свидетельством. То их тоже нужно ергистрировать там же где был выдан патент.

Договор всегда возмездный и предназначен он для осуществления

предпринимательской деятельности. Стороны отвечают перед потребителями.

Правообладатель отвечает по требованиям, предъявляемым к пользователю

покупателями концессионных товаров, а так же заказчиками работ и услуг. Он

несет субсидиарную ответственность за качество товаров и услуг. Прекращение

исключительного права правообладателя на товарный знак или иной объект (кроме

фирменного наименования) н влечет прекражения договора КК.

76. Договор простого товарищества.

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое

или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно

действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или

достижения иной, не противоречащей закону цели. Т.е. товарищам нет

необходимости регистрировать сам договор или само товарищество. Исключение

составляет финансово-промышленная группа. Объединение лично связано с

участием каждого товарища в их совместной дейтельности. ГК предусматривает

возможность заключения договора простого товарищиества, существование

которого для третих лиц не раскрывается (негласное товарищество). Договор ПТ

является консенсуальным и считается заключенным с момента получения лицом,

направившим оферту ее акцепта. При этом в оферте должны содержаться все

основные услвия договора, а акцепт должен быть полным и безоговорочным.

Специальные правила о форме отсутствуют, поэтому применяются общие (устно –

только до 10 минималок и между физиками). Так же нет указаний о сроке. Срок

устанавливается по соглашению сторон. По общему правилу круг участников

простого товарищества не огрнаничен, но в случае, когда целью договора

является постоянная деятельность по извлечению прибыли, сторонами могут быть

только предприниматели или коммерческие организации. Условия о внесении

вкладов товарищей являются существенным условием договора. Важно, что кроме

денег вкладом в простое товарищество могут быть знания, навыки, умения.

Деловая репутация и деловые связи. Денежная оценка таких вкладов отдана на

усмотрение товарищей. Вклады товарищей по общему правилу признаются равными.

Имущество переданное как вклады становится их общей долевой собственностью,

т.е. права собственности на него товарищи не теряют.

77. Обязательства, возникающие из публичного конкурса и публичного обещания

награды.

Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной

награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных

результатов (публичный конкурс), должно выплатить обусловленную награду тому,

кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем.

Публичный конкурс должен быть направлен на достижение общественно-полезных

целей. Конкурс м б открытым – для всех или закрытым. Вознаграждение

выплачивается не просто лицу, совершившему определенные действия, но именно

тому, кто выполнил условия конкурса лучше всех и признан победителем в

соответствии с его условиями. Т.е. все условия конкурса должны быть оглашены

перед его началом. Круг организаторов конкурса не ограничен. При публичном

обещании награды допускается применение одной из двух концепций. Отношения

могут быть построены либо по модели договора, либо по модели односторонней

сделки. При первом варианте это будет оферта, лицо претендующее на награду

должно доказать наличие акцепта. В кач-ве акцепта можно рассматривать

совершение действия, которое предусматривалось в публикации о награде.

Объявление об обещании награды должно быть персонифицированно, т.е. должно

быть видно кто его разместил. К форме особых требований нет. И там и там –

сроки всякие должны быть. С другой стороны, в обещании награды сумму можно не

указывать, она может определяться соглашением сторон или судом. Если

невозможно определить кто первым отозвался на обещание, то награда делится

пополам или по соглашению. Действие, за котооре объявляется награда должно

быть достигнуто правомерным способом. Иначе кроме уголовщины будет еще и

гражд прав отв-ть.

78. Общие основания ответственности за причинение вреда.

Первое условие – возникновение вреда. Возмещению подлежит вред, причиненный

личности или имуществу гражданина, а так же имуществу юридческого лица. Вред,

который может оцениваться в деньгах – имущественный вред. Он может возникать

при нарушении как имущественных прав, так и неимущественных. Если в деньгах

оценить нельзя – то неимущественный, моральный, т.е. физические и

нравственные страдания, переживаемые гражданином. При возмещении

имущественного вреда действует принцип его полного возмещения лицом,

ответственным за его причинение либо в натуре, либо по посчитанной стоимости.

Второе условие – противоправное действие. Т.е. сам факт причинения вреда не

всегда влечет его возмещение. Вред возникший в результате правомерных

действий, в виде общего правила возмещению не подлежит. Третье условие –

причинная связь между действиями причинителя и наступившим вредом. Причинная

связь – необходимое условие любой юридической ответственности, в.т.ч. и

гражданской. Ответственность наступает лишь в том случае, если вред явился

прямым и необходимым результатом действий причинителя. Четвертое условие-

вина причинителя. Все названные условия имеют объективный характер, а вина –

чисто субъективное. Она определяет формы вины – умысел и неосторожность.

Умысел – это когда лицо осознавало общественную опасность, предвидело

возможность наступления опасных последствий и желало их. Не желало, но

допускало – косвенный умысел. Неосторожность есть в двух видах – легкомыслие

и небрежность.небрежность – если не предвидело опасных последствий, хотя

должно и могло.

79. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного приобретения или

сбережения имущества.

Лицо, которое без установленных законом, иными нпа или сделкой оснований

приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Институт

неприменим к неимущественным благам, т.к. они защищаются иными правовыми

средствами (восстановление первоначального положения, возмещение убтков). ГК

устанавливает, что правила об этом институте применяются независимо от того,

явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя

имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или помимо их воли. Т.о. причина

и мотивы, наличие или отсутствие вины в действиях сторон значения не имеют, а

важен только объективный результат. Но есть и субъективный момент – если оицо

знало о неосн обогащении, то это вличет на размер возмещения. Неосновательное

обогащение носит характер общей защитной меры, которая может использоваться

как самостоятельно, так и наряду с другими требованиями. По ст 1103 правила о

неосн обогащ применяются к требованиям о возврате исполненного по

недействительной сделке, но только в случа, если сделка совершена с целью

заведомо не противоправной, иначе все в доход госва. Потом правила

применяются к случаям истребования имущества из чужого незаконного владения

(виндикации). По исполнению обязательства одной стороны к другой стороне и о

возврате исполненного по обязательству. Порядок возмещения четко

отрегулирован в ГК. Основное правило – истребуемое возвращается потерпевшему

в натуре. Если невозможно, то возвращается действительная стоимость имущества

на момент приобретения и убытки от изменения ее дальнейшей стоимости. Если

восстанавливается право, то оно приводится к изначальному положению.

80. Понятие авторского права.

Авторское право в объективном смысле — это совокупность норм гражданского

права, регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений

науки, литературы и искусства, установлению режима их использования,

наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав

авторов и других правообладателей. Авторское право выполняет четыре функции.

Первая из них — признание авторства и охрана произведений науки, литературы и

искусства. Авторское право устанавливает охрану этих произведений с момента

их создания. Авторское законодательство не дает общего определения понятия

произведения. Под произведением следует понимать любую отвечающую требованиям

закона идеальную систему научно-технических категорий (произведения науки),

литературных и художественных образов (произведения литературы и искусства).

В законе даются определения лишь отдельных видов произведений, в частности

аудиовизуального произведения, базы данных, программы для ЭВМ и произведения

декоративно-прикладного искусства. Вторая функция проявляется в установлении

режима использования произведений. Нормы авторского права предусматривают,

кто и на каких условиях вправе использовать охраняемое произведение. Третья

функция авторского права выражается в наделении авторов произведений науки,

литературы, искусства и иных право-обладателей комплексом личных и

имущественных прав.

Защита данных прав образует содержание четвертой функции авторского права.

Объекты, охраняемые авторским правом, относятся к таким областям человеческой

деятельности, как наука, литература и искусство. Закон не дает определений

данных понятий. Предполагается, что они очевидны и не нуждаются в особых

дефинициях. Более важно определить объекты, авторские права на которые могут

принадлежать конкретным физическим лицам.

81. Понятие, субъекты, объекты патентного права.

Патентное право в объективном смысле есть совокупность норм, регулирующих

имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с

признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных

образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным

стимулированием и защитой права их авторов и патентообладателей.

В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или

личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным

изобретением, полезной моделью или промышленным образцом. В отличие от

объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы

как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут

быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Поэтому их охрана

предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального

порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого

режима их использования. Субъектами патентного права являются авторы

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а

также другие лица (не авторы), приобретающие по закону или договору некоторые

патентные права.

Авторами, т. е. создателями изобретений и других объектов промышленной

собственности, признаются граждане РФ и иностранцы. К числу субъектов

патентного права, не являющихся авторами объектов промышленной собственности,

относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на

основе закона или договора. Это прежде всего правопреемники авторов

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

82. Нследование по закону и по завещанию по новому ГК РФ. Право на

обязательную долю в наследстве.

83. Общая характеристика страховых обязательств.

Суть в том, что образуется специальный денежный фонд, средства из которого

выделяются на погашения отрицательных последствий при наступлении

определенного случая, точная возможность возникновения которого объективно не

может быть предвидена. Есть три способа образования такого фонда –

самострахование, когда само хозяйство или преддприниматель из своих средств

себя страхует. Есть централизованные резервные или страховые фонды образуются

за счет общегосударственных средств в виде бюджтных резервов. Страхование в

собственном смысле предполагает образование страхового фонда за счет взносов,

производимых отдельными предприятиями и физ и юрлицами и нахождение этого

фонда в управлении и распоряжении специальной страховой организации, которая

выдает потерпевшим в определенных случаях определенные суммы. Т.е.

страхование – это способ возмещения ущерба от различных неблагоприятных

обстоятельств. Каждым из трех способов фонд может быть образован либо в

натуральном виде (продукты, вода), так и в денежной форме. Но если

рассматривать страхование в собствненном смысле, то это денежный фонд, а

отношения по его образованию и распределению обретают форму гражданского

правоотношения. Это разновидность гра-пр обязательства. В силу страхового

обязательства одна сторона (страхователь) обязуется вносить другой стороне

(страховщику) установленные платежи (страховую премию или взносы), а

страховщик обязуется при наступлении предусмотренного события (страхового

случая) выплатить при имущественном страховании страховое возмещение, а при

личном – страховую сумму. Содержанием страхового обязательства являются права

и обязанности его участников. А объект – действия участников. Страховая

деятельность подлежит лицензированию. Страховщиков м.б. несколько, а

страхование допускается в пользу третьего лица.

84. Наследование отдельных видов имущества по новому ГК РФ.

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Современные рефераты