Рефераты

Гражданско-правовое регулирование вексельного обращения

расценено как предоставление коммерческого кредита (ст.823 ГК РФ).

Финансовые векселя не имеют под собой какого-нибудь основания выдачи, а

опосредствуют отношения займа.

Представляется, что такое деление является по своему характеру чисто

условным, и вряд ли может иметь хоть какое-нибудь правовое значение.

В основе классификации могут лежать и иные основания, но они уже мало

представляют хоть какой-то интерес, потому что их исследование лежит за

пределами данной работы.

В заключение хотелось бы сказать о таких ценных бумагах как обратная

тратта, которая предусмотрена в ст.52 Положения. Каждое лицо, предъявившее

иск, может поскольку не оговорено иное, получить платёж посредством нового

векселя (обратной тратты), выданного сроком по предъявлении на одного из

ответственных перед ним, с платежом по месту жительства этого лица.

7. Обязательные реквизиты векселя

Для того, чтобы определить обязательство как вексель, необходимо

произвести его анализ по внешним признакам, которые в вексельном праве

получили название реквизитов. Перечень реквизитов векселя чётко определён в

Положении и

расширенному толкованию не подлежит. Права, заключённые в ценной бумаге не

возможно определить иначе как только по его реквизитам. Именно через

определённое содержание ценной бумаги, её реквизиты можно понять какие

права в себе она содержит.

1) Вексельная метка.

Под вексельной меткой понимают наименование “вексель”, включённое в сам

текст документа и выраженное на том языке, на котором этот вексель

составлен (п.1) ст.1 Положения). Помещение равнозначного слово в заглавие

документа не может именоваться вексельной меткой. Вексельная метка должна

быть указана именно в самом тексте и выражаться примерно словами: “Платите

по этому переводному векселю...”.

2) Простое и ничем не обусловленное предложение (обязательство)

уплатить определённую сумму.

В переводном векселе векселедатель до момента акцепта тратты является

главным должником. Предложение трассату уплатить определённую денежную

сумму хотя и может иметь основание такого предложения, но это вынесено за

рамки вексельного обязательства. Белов В.А. например считает такое

предложение как оферту на заключение договора по оплате тратты[35]. Вряд ли

можно согласиться с такими убеждениями, потому как любая обязанность по

векселю есть суть односторонняя сделка, а правила о направлении оферты и

получения акцепта на неё относятся в соответствии с ГК РФ к моменту

заключения договора, который не является односторонней сделкой. Господин

Белов В.А. говорит о том, что до момента акцепта обязанных лиц по векселю

вообще нет, потому как об обязанности векселедателя там ничего не

упоминается[36]. Думается, что и это не является верным суждением, потому

что именно векселедатель переводного векселя является главным должником по

нему до того момента, пока вексель не будет акцептован. С акцептом векселя

его обязательство становиться акцессорным, наравне с другими солидарно

обязанными лицами. Это подтверждается следующими положениями: векселедатель

отвечает за акцепт и за платёж (ст.9. Положения); векселедатель может

обратить свой иск против векселедателя, индоссантов и авалистов, если был

полный или частичный отказ в акцепте(п.1) ст.43 Положения).

Что касается простого векселя, то в нём плательщик и векселедатель

совпадают в одном лице, поэтому обязанность по уплате денежной суммы

возникает непосредственно с момента его выдачи (п.2 ст.75 Положения).

3) Наименование плательщика.

Предложение платить должно быть сделано конкретному лицу, для того что

бы его индивидуализировать. Для физического лица это могут быть такие

средства индивидуализации, как указание фамилии, имени, отчества, места

жительства, по возможности паспортные данные. Для юридического: фирменное

наименование с указанием на его организационно-правовую форму, место его

нахождение, по возможности платёжные реквизиты, ИНН и т.п. Пожалуй трудно

согласиться с Беловым В.А. с тем, что плательщиками по одному векселю могут

быть несколько лиц, т.е. наличие нескольких должников в одном

обязательстве, акцептантов[37]. Тогда сразу же возникает вопрос: каким

образом тогда надо проставлять акцепт, к тому же если “солидарные

акцептанты” живут в разных местах, и каковы последствия отказа хотя бы

одного от акцепта? Думается, что такие утверждения являются просо

надуманными.

4) Указание срока платежа.

В соответствии с Положением указание срока платежа, является обязательным

реквизитом векселя. Хотя его отсутствие, как, я уже указывал, не влечёт

недействителности вексельного обязательства: такой вексель будет

рассматриваться как подлежащий оплате “по предъявлению”. В соответствии с

Положением установлены четыре срока платежа: на конкретный день с указанием

даты: выражается словами “платите 27 марта 2001 года”, или же указывается

начало (подразумевается 1-е число), середина (подразумевается 15-е число)

или конец (28, 29, 30, 31 число соответственно) определённого месяца; во

столько-то времени от составления (a dato): период времени от даты

составления может быть определён днями (10 дней от даты составления),

неделями (три недели от даты составления), полумесяцами и месяцами (платите

через три с половиной месяца от даты составления) и годами; во столько-то

времени от предъявления (a viso): исчисление сроков “a viso” производиться

также как и “a dato”, а датой о таком предъявлении может считаться дата

проставления акцепта (в переводном векселе), отметки векселедателя на самом

векселе (в случае с соло-векселем) или дата совершения протеста; по

предъявлении: датой оплаты векселя будет считаться дата его предъявления,

векселедатель может указать, что вексель, со сроком по предъявлении не

может быть предъявлен ранее определённой даты, вексель со сроком по

предъявлении должен быть предъявлен в течении года со дня его составления,

если только векселедатель или любой из индосантов не сократили или не

увеличили этот срок.

Чёткая регламентация сроков в Положении не допускает каких-либо иных

вариантов типа “платите 10000 рублей 10.01.2001г., а оставшуюся сумму через

три месяца” и т.п.

5) Указание места платежа

Платёж по общему правилу должен быть совершён в месте нахождения

плательщика (трассата). Если в векселе нет указание на место платежа, то

таковым считается место

жительства плательщика. Однако, векселедатель может обусловить платёж в

ином месте, нежели место жительства плательщика. Если векселедатель указал

место платежа иное, чем место жительства плательщика, при этом не указав

третье лицо, у которого должен быть совершён платёж, трассат при акцепте

сам может указать такое лицо (ст.27 Положения).

В любом случаи место платежа должно быть однозначно определено, как

некое пространство, в котором всякий кредитор имел бы возможность

обнаружить должника или его представителя[38]. Нельзя, например, указывать

место платежа такими словами “по месту государственной регистрации”, “или

по месту рождения”. В любом случаи место платежа должно быть указано так,

что бы оно было понятно не только векселедателю, плательщику или ремитенту,

но и любому законному держателю векселя.

6) Наименование того, кому или приказу кого платёж должен быть

совершён.

Первый векселедержатель должен обозначаться полным именем. В

соответствии с Положением, наименование ремитента является обязательным

реквизитом любого векселя. Однако, в ст.10 Положения оговариваются случаи,

когда вексель может быть передан векселедержателю, в котором отсутствует

один, или несколько обязательных реквизитов, но нормы данной статья не

предусматривают возникновение вексельной обязанности, а лишь переносит риск

и предъявления доказательств на векселедателя, который не может

противопоставить векселедержателю претензии, что тот заполнил недостающие

реквизиты векселя в противоречии с состоявшимися соглашениями. Таким

образом, утверждения о том, что возможен оборот векселей на предъявителя

являются абсурдными[39]. Нельзя также утверждать, что вексель может быть

выписан на несколько лиц, потому что по одному обязательству плательщик

сможет заплатить только одному кредитору; требование об уплате вексельной

суммы может быть только одно, т.к. в векселе может быть обозначена только

одна конкретная сумма, без разбивки её на отдельные, о чём было сказано уже

выше. А если в таком случаи должник обязан исполнить своё обязательство

полностью без каких-либо разбивок, то какой смысл имеет указание какого-

либо иного векселедержателя, если он не сможет предъявить соответствующие

требования[40].

7) Указание даты и места составления векселя.

Дата составления векселя должна быть однозначно указана конкретной

календарной датой. Многие авторы по праву трактуют значение даты

составления векселя как способную

определить правоспособность лица, подписавшего вексель,

исчисление сроков в векселях во столько времени от составления, исчисление

других сроков (в векселях “по предъявлении”, в векселях с процентной

оговоркой)[41].

Как правило место составления векселя ограничивается указанием на

конкретную административно-территориальную единицу (город, село). При

международном обращении векселей целесообразней указывать ещё и страну,

потому как не каждый векселедержатель-нерезидент может знать где

находиться, например, город Сургут.

8) Подпись того, кто выдал вексель.

Подпись векселедателя должна быть выполнена лично рукописным текстом.

Использование ксерокопии или любого иного аналога “живой” собственноручной

подписи воспрещается. Как правило, если векселедателем является юридическое

лицо, то в оответствии со ст.53 ГК РФ, оно приобретает гражданские права и

обязанности через свои органы, которые должным образом на это уполномочены.

Если же от имени юридического лица права и обязанности приобретает лицо, не

имеющее соответствующих полномочий, то также необходимо указание на

основание совершения им таких действий (по общим правилам, это делается

через институт представительства). Положение не требует, чтобы рядом с

подписью лица, подписавшегося от имени юридического лица, стояла ещё и

печать организации, хотя логично предположить, что там она должна быть.

Лицо, подписавшее вексель от имени другого лица и не имевшее

соответствующих полномочий от векселедателя, сам обязан по векселю.

Если в векселе содержаться вышеперечисленные реквизиты, за исключением

тех, неуказание которых ни делает вексель не действительным, то его можно

считать составленным с соблюдением требований действующего

законодательства, что ещё раз подтверждает формализм и казуальность

вексельного обязательства.

8. Вексельная правосубъектность.

Как результат участия субъектов в гражданском обороте ставит вопрос о

наделении их соответствующими правами и обязанностями. Гражданское право,

да и любая другая отрасль права определяет круг отношений, в которых

участвует тот или иной субъект права. Однако, необходимо определить и тех

лиц, которые участвуют в таких отношениях. Гражданское право, имея в целом

диспозитивный характер, всё-таки подходит к этому вопросу весьма и весьма

регламентированно, потому что вопрос об участниках гражданско-правовых

отношениях имеет очень важный и определяющий характер по сравнению с

другими вопросами. Такая позиция законодателя вполне понятна: гражданские

правоотношения - это прежде всего имущественные отношения, участники

которых должны полностью отдавать себе отчёт в возможных рисках от участия

в таких отношениях, а также быть способными отвечать своим имуществом по

своим обязательствам. Поэтому так важен вопрос о правоспособности и

дееспособности тех или иных категориях лиц.

Что касается способности иметь права и нести обязанности, а также

приобретать права и нести обязанности по вексельному обязательству, то в

целом она сравнима с общегражданской правосубъектность, однако за

некоторыми исключениями имеет несколько ограниченный характер.

Различные категории субъектов имеет различные ограничения в участии в

вексельных отношениях.

Первая категория субъектов - это физические лица (граждане и физические

лица-нерезиденты). Правосубектность этих лиц зависеть от определённых

юридических фактов, определяющее значение из которых имеет возраст

гражданина.

Малолетние в возрасте до 14 лет (ст. 28 ГК РФ) не могут самостоятельно

вступать в вексельные правоотношения, поскольку любое лицо, выдавшее,

акцептовавшее, поставившее аваль, индоссировавшее (за исключением оговорки

“без оборота на меня”)вексель являются солидарно обязанными лицами.

Следовательно, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет не имеют вексельной

дееспособности. Однако, сделки от имени малолетних, в том числе по

векселям, вправе совершать их законные представители, но в данном случаи

это можно рассматривать как исключение из правил, и лишь при соблюдении

определённых условий (ч.2 ст.37 ГК РФ).

Что касается несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, то они

могут обязываться по векселю, но лишь с письменного согласия своих законных

представителей (ст.26 ГК РФ). Несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет

и работающие по трудовому контракты или занимающиеся предпринимательской

деятельность с согласия законных представителей (эмансипация: ст.27 ГК РФ),

а также вступившие в брак (ч.2 ст.21 ГК РФ), могут быть признаны полностью

дееспособными и, следователь, самостоятельно вступать в вексельные

правоотношения и нести от своего имени обязанности.

Дееспособность гражданина полностью наступает в возрасте 18 лет. Именно

с наступлением этого юридического факта закон связывает достижение

человеком полной дееспособности, в том числе и по вексельном обязательству.

Но не только возраст является определяющим юридическим фактом

дееспособности граждан, но также и иные факты. Так, вполне совершеннолетний

гражданин может быть органичен в дееспособности (ст.30 ГК РФ) или же вообще

лишиться её

(ст.29 ГК РФ). Определяющим фактом в этих случаях будет решение суда о

признании гражданина недееспособным или ограничении его дееспособности.

Таким образом, ни гражданским законодательством, ни в Законе не

установлена особая правосубъектность физических лиц - участников вексельных

отношений. Из этого можно сделать вывод, что векселеспособность физических

лиц определяется по общим правилам Гражданского Кодекса РФ о право и

дееспособности.

В соответствии с Законом участниками (субъектами) ввексельных отношений

могут быть юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты.

Если правосубъетность физических лиц неотделима от них самих и не

подтверждена самостоятельному изменению, то учредители юридических лиц сами

определяют объёмы и пределы такой правоспособности у юрлиц. Как правило

правосубъектность юридических лиц может быть общей или специальной (ст.49

ГК РФ). Правоспособность юридического лица определяется в его учредительных

документах, может самостоятельно ограничена его участниками(ч.1 ст.49 ГК

РФ) или законом (ч.2 ст.49 ГК РФ).

Закон не содержит каких-то бы ни было ограничений по субъектному

составу юридических лиц. В целом можно сказать, что векселеспособность

юридических лиц также является частью общей гражданской правоспособности, и

полностью определяется по общим нормам гражданского права.

Пожалуй, единственное серьезное ограничение устанавливается для

властных участников гражданских правоотношений: Российская Федерация, её

субъекты, муниципальные образования не имеют право каким-либо образом

обязываться по векселям, кроме случаев специально предусмотренных

федеральным законом (ст.2 Закона).

Смысл такого запрещения вполне понятен: выданные как обязательства,

которые не имеют под собой реальной торговой сделки, в значительной мере

снижает результативность такой операции, потому что эти векселя

возвращались в бюджет в качестве налоговых платежей, при этом реальная

стоимость такого векселя могла быть ниже уже в несколько раз. Дело даже не

в том, что запрещая использовать бюджетам различных уровней веселя в

качестве средства платежа этим решиться проблема “наполняемости бюджета”, а

потому что вексель являлся лишь способом, хотя и без использования такой

схемы возможно оплатить свои доги в бюджет, заплатить всего лишь 50% их

реальной стоимости. Такова политика власти. Поэтому, на мой взгляд,

наиболее правильным является позиция нынешнего закона, потому как ситуация,

существовавшая, до этого просто нивелировала само понятие векселя и

вексельного обязательства.

Впрочем, указанным субъектам запрещено только обязываться по векселю, в

то время как они могут участвовать в вексельных правоотношениях в ином

качестве:

как индоссанты по бланковому индоссаменту или “без оборота на меня”, - не

порождая каких-либо предпосылок стать обязанными лицами по векселю.

В настоящее время проблема участия властных субъектов в вексельных

правоотношениях до конца не решена, они нашли ной путь: сейчас активно

работает схема, в соответствии с которой по векселю становятся обязанными

унитарные предприятия, которые и обеспечивают неденежное погашение

задолженностей и даже текущих платежей в бюджеты разных уровней и

внебюджетные фонды. Думается, что в этом случаи наиболее эффективной будет

реформа налоговой системы: снижение ставок налогов и предоставление льгот

социально нуждающимся слоям населения снизит недоверие к налоговым органам

и подымит интерес у инвесторов и предпринимателей вкладывать средства;

ужесточение налоговой политики за “неденежные поступления” платежей в

бюджет. Но эта проблема требует отдельного рассмотрения.

Глава четвёртая. Обращение векселей (динамика)

9. Выдача векселя.

Под выдачей векселя наверное следует понимать сам факт возникновения

вексельного обязательства. Поскольку, уже было сказано, что вексель будет

тогда иметь силу, когда будут соблюдены все реквизиты вексельного

обязательства. У каждого векселя имеется свой, присущий только ему перечень

реквизитов, которые всё равно должны не выходить за рамки дозволенного.

Поэтому, каждый вексель - чисто казуальный документ.

Как я уже говорил, основание выдачи векселя не является реквизитом

векселя, но как правило абстрактность самого векселя от его основания (от

той гражданско-правовой сделки) является лишь относительной. Поэтому, для

действительности вексельного обязательства необходимо, во-первых, что бы

вексель был выдан в результате какой-либо сделки, и во-вторых, при

наступлении срока платежа векселедатель не должен ссылаться на

недобросовестность векселедержателя, который при приобретении векселя

действовал бы в ущерб должнику (ст.17 Положения).

Соблюдение реквизитов векселя, а также фактическая передача самого

документа на вполне законных основаниях способствуют возникновению

вексельного обязательства. Никакие иные обстоятельства не могут служить

основанием для признания векселя недействительным.

Некоторые авторы утверждают, будто бы массовый выпуск векселей можно

признать как эмиссию ценных бумаг, которая регулируется Федеральным Законом

“О рынке ценных бумаг”[42]. Особенно в последнее время такая практика стала

применима коммерческим банками. Стоит возразить против такого утверждения

лишь только на том основании, что эмиссионная ценная бумага будет только

тогда иметь силу, когда произошло размещение всего выпуска ценных бумаг.

Таким образом, Закон “О рынке ценных бумаг” ставит зависимость признания

эмиссионной ценной бумаги не просто от наличие ценных бумаг одинакового

объёма и сроков, но и от того, что каждая в отдельности из эмиссионных

ценных бумаг может быть действительна только в совокупности с остальными

(ст.2 Закона “О рынке ценных бумаг”). Тем более, существует особая

процедура эмиссии этих ценных бумаг (Раздел III Закона “О рынке ценных

бумаг”). На действительность векселя, даже в пределах одного выпуска,

имеющего равные объемы и сроки, не повлияет недействительность хотя бы

одного из них. Представьте себе ситуацию, когда в суде ответчик-плательщик

по векселю ссылается на безобоснованность предъявления к нему требований об

уплате вексельной суммы на том лишь основании, что другие векселя, которые

выдавались вместе с ним (партией) не имеют силу векселя ввиду какого-то

дефекта формы. Закон ничего не говорит об условии действительности векселя

в зависимости от действительности других векселей этого же векселедателя,

хотя они могут выпускаться отдельными партиями с одинаковыми суммами и

сроками платежа.

Тем более, что для признания выпуска эмиссионных ценных бумаг

состоявшимся требуется пройти особую процедуру (эмиссию). Началом эмиссии

будет считаться составление особого документа - Решения эмитента о выпуске

ценных бумаг, которое должно отвечать определённым требованиям (ст.ст. 17 и

18 Закона “О рынке ценных бумаг”), а для признания действительным векселей

не требуется составление какого-то обобщающего предварительного документа.

Для действительности векселя не требуется также его предварительная

оплата гербовым сбором.

В “Конвенции о гербовом сборе в отношении переводного и простого

векселя” страны-участницы предусмотрели, что условия, ставки и порядок

взимания гербового сбора в конкретной стране регулируются внутренними

нормативными документами. В России такой сбор был введён Постановлением

Совета Министров РСФСР “О ставках гербового сбора по операциям с ценными

бумагами” № 87 от 08.02.91[43]. Ставка сбора устанавливалась в размере 1

рубля с каждой тысячи рублей вексельной суммы. Сейчас гербовый сбор заменён

системой налогообложения прибыли. В соответствии с Законом “О налоге на

прибыль предприятий и организаций” № 2116-1 от 27.12.91 (в ред.

Федерального Закона № 95-ФЗ от 04.05.99) ставка налога установлена в

размере 11% в федеральный бюджет и не более 27% и 19% в бюджеты субъектов

РФ для банков и иных юридических лиц соответственно (п.6 ст.2 и ст.5

указанного закона).

Некоторые авторы вполне обоснованно замечают несовершенство такой

системы налогообложения[44], так как система взимания гербового сбора

возможно упростила бы порядок исчисления и взимания платежей в бюджет и

привело бы к оздоровления ситуации с неплатежами.

В ст.64 Положения говориться о множественности векселя. В частности

там указывается, что вексель может иметь несколько экземпляров, на каждом

из которых кроме повторения всех обязательных реквизитов стоит порядковый

номер образца, в противном случаи каждый такой экземпляр будет

рассматриваться как отдельный вексель.

Все образцы векселя рассматриваются как один и плательщик обязан

оплатить вексель, если ему был предъявлен хотя бы один из образцов.

Индоссанты обязаны воспроизвести индоссамент на каждом образце, который

оказался в их руках (абз.3 ст.64 Положения).

Сущность составления таких образцов скорей всего связано с риском

фактического лишения владения векселя (потеря, пожар, невозврат от

акцептанта, преданному для акцепта). Хочется отметить, что правило о

множественности экземпляров применимы только к переводным векселям.

В ст.67 говориться о копиях векселя. В копии должно точно

воспроизводиться текст оригинала со всеми последующими отметками. В копии

должно быть обязательно указано до какого места она сделана, а также лицо,

на руках которого находиться подлинник, которое и обязано вручить его

законному держателю копии (ст.68 Положения). С момента, когда на копии был

поставлен первый подлинный индоссамент, она становиться фрагментом

подлинного векселя и передаётся в общем порядке. В Положении не указывается

дальнейшая возможность индоссировать подлинник. Вполне логично

предположить, что тот у кого находиться подлинный документ не может

совершать с ним каких-либо действий, потому что оно уже совершило

индоссамент на копии.

10. Индоссамент и его виды.

Передача векселя - очень важный этап существенная вексельного

обязательства. По своему назначению вексель призван быстро и качественно

производить расчёты между хозяйствующими субъектами.

В зависимости от характера векселя осуществляются различные способы его

передачи: передача в общегражданском порядке и передача по индоссаменту,

которая регулируется нормами вексельного права. Я же рассмотрю только

последний из названных. Стоит упомянуть, что передача векселя в

общегражданском порядке будет только тогда, когда векселедатель сделал

оговорку в тесте векселя “не приказу” (именной вексель или ректа-вексель).

Передача такого векселя возможна только с соблюдением формы и последствий

обыкновенной цессии (абз.2 ст.11 Положения).

Что, касается индоссамента, то споры вокруг него до сих пор не утихают,

несмотря на то, что это довольно таки исследованный институт вексельного

права.

Сперва необходимо понять, что собой представляет индоссамент и каковы

его характерные признаки.

В ст. 11 Положения говориться, что всякий вексель, даже выданный без прямой

оговорки о приказе может быть предан с помощью индоссамента. Таким образом,

Положение устанавливает единственно правильный способ передачи векселя.

Индоссамент представляет собой надпись законного держателя на обратной

стороне векселя кому обязан заплатить плательщик и выражается обычно

словами “платите приказу...” и т.п. Однако, в индоссаменте может не

указываться наименование очередного держателя векселя, или может быть

указано, что индоссамент сделан на предъявителя. Обязательным реквизитом

всегда будет являться подпись векселедержателя-индоссанта (ст.13

Положения). В ст. 12 Положения говориться, что индоссамент должен быть

простым и ничем не обусловленным, из этого следует, что индоссамент

является односторонней сделкой, направленной по своему юридическому

результату на наделение другого лица субъективными правами.

Из этого обстоятельства следует одно очень важное правило - для

обозначения нового держателя векселя достаточно самого факта учинения

передаточной надписи на векселе. Именно с этого момента индоссировавший

вексель приобретает обязанность по уплате векселя солидарно с остальными

должниками, что в принципе соответствует положениям ст.155 ГК РФ. Однако, в

вексельном праве и в этой ситуации есть свои особенности: если

векселедержатель при передачи векселя указал в индоссаменте , что он

слагает с себя ответственность оговоркой “без оборота на меня”, то к нему

уже не могут быть применимы последствия неоплатны или неакцепта векселя;

индоссант, совершая одностороннюю сделку (индоссамент) с такой оговоркой,

не становиться обязанным лицом по ней.

В этой связи, хочется подвести некий итог того, что индоссамент,

являясь по существу односторонней сделкой, переносит права по векселю на

нового держателя с момента совершения его на документе. Для осуществления

прав по векселю вовсе необязательно фактически передавать сам документ.

Указание на то, что передаточная надпись на векселе не будет иметь силы без

его фактической передачи не имеет по собой каких-либо оснований. Следует

согласиться с А.Габовым, который утверждает, что сама конструкция ст.ст.

154 и 155 ГК РФ позволяет определить момент возникновение обязательства

по односторонней сделки именно с момента волеизъявления только с одной

стороны[45]. Ещё одним примером односторонней сделки можно привести

завещание, по которому лицо, в чью пользу оно составлено может даже и не

знать о нём. Передача векселя происходит не фактическим его вручением, а

только посредством индоссамента, т.е. способ передачи определён однозначно

как совершение определённого рода надписи на самом векселе (ст.11

Положения).

Основными участниками отношений по передачи векселя являются индоссант

(передающий вексель) и индоссат (приобретающий права по векселю в

результате совершения индоссамента).

Анализ Положения позволяет классифицировать все индоссаменты на

определённые виды.

1. По форме идентификации нового векселедержателя выделяют индоссамент

именной, бланковый и на предъявителя. Последний, кстати, имеет силу

бланкового. Основные характеристики их таковы.

В именном индоссаменте индоссант указывает конкретное лицо, приказу

которого должен будет произвести платёж плательщик. Применяя положения о

месте нахождения плательщика, целесообразно указывать также все реквизиты

лица, которому передаётся вексель (фирменное наименование, организационно-

правовая форма, место нахождения и т.д.)

В бланковом индоссаменте содержится только подпись индоссанта. Вексель,

на котором поставлен такой индоссамент может продолжать своё обращение как

ценная бумага на предъявителя, но таковой он не будет являться, потому что

при его предъявлении должник прежде всего будет смотреть на правильность

ряда непрерывных индоссаментов. Именно таким способом легитимации будет

определён держатель ценной бумаги, даже если последний индоссамент является

бланковым, в то время как для легитимации держателя предъявительской ценной

бумаги будет достаточно одного только факта нахождения у предъявившего её

лица. Держатель векселя с бланковым индоссаментом имеет следующие права:

заполнить его своими реквизитами, т.е. превратить бланковый индоссамент в

именной ; индоссировать вексель посредством бланка или на имя другого лица;

передать вексель другому лицу не совершая на нём каких-либо надписей.

В случаи, если законному держателю потребуется доказать своё право на

вексель с бланковым индоссаментом и на то субъективное право, носителем

которого этот вексель является, необходимо предъявлять доказательства

законности нахождения у него векселя с помощью оснований приобретения

векселя. Как правило, в основе приобретения векселя по индоссаменту лежит

какая-то гражданско-правовая сделка. Векселедержатель векселя с последним

бланковым индоссаментом, учитываемого по счету депо в депозитарии, сможет

быть легитимирован, прежде всего, на основании договора о счёте депо,

документов, подтверждающих открытие ему такого счёта, документов,

подтверждающих зачисление на его счёт депо этого векселя, а также,

возможно, и выпиской по счёту депо.

Индоссамент на предъявителя, т.е. с указанием на то, что плательщику по

векселю следует платить указанную в нём сумму предъявителю этого векселя,

подчиняется правилам о бланковом индоссаменте (абз.3 ст.12 Положения).

Индоссамент должен быть простым и ничем не обусловленным. Частичный

индоссамент недействителен.

2. Следующим критерием классификации индоссамента является объёмом

прав, которые он передаёт новому держателю. По этому критерию различают

индоссаменты:

переносящие все права по векселю (полный);

представляющие собой поручение (препоручительный);

оформляющий отношения залога (залоговый).

Последние два относятся к индоссаментам, которые не переносят прав

собственности на вексель в пользу новых держателей.

1. Если индоссамент не содержит оговорок “валюта к получению”, “валюта

на инкассо”, “как доверенному”, “валюта в обеспечение”, “валюта в залог” и

иные подобные оговорки, то вексель считается переданный по полному

индоссаменту; новый законный держатель приобретает право собственности на

этот вексель. Полный индоссамент может быть именным, бланковым или на

предъявителя.

2. Индоссамент препоручительный или как его ещё называют инкассовый не

является основанием возникновения прав собственности у индоссата, а только

предоставляет право такому держателю произвести взыскание платежа по

векселю. Таким образом, это своего рода особая форма представительства,

основания и определение прав и обязанностей которого находится за пределами

вексельного обязательства.

Однако, институт препоручительного индоссамента не является абсолютно

закрытым для регулирования по общим нормам гражданского права. Такого же

мнения придерживаются Л.Ю.Добрынина[46] и А.В.Габов[47]. Вексельное

поручительство может быть отменено в любое время поручителем (п.2) ч.1

ст.188 и ч.1 ст.977 ГК РФ), а также в следствии отказа поверенного лица

(п.3) ч.1 ст.188 и ч.1 ст.977 ГК РФ). Однако, от общегражданского

поручения, вексельное поручение не может прекратиться вследствие смерти

препоручителя или наступления его недееспособности (абз.3 ст.18 Положения).

Вексельное поручение прекратиться только тогда , когда оно будет уничтожено

на самом бланке.

В отличие от общих правил возникновения прав по векселю вследствие

учинения на нём индоссамента, логично предположить, что возможность

индоссата исполнить право по взысканию вексельной суммы может возникнуть

только тогда, когда он фактически становиться обладателем векселя.

Следовательно, являясь по своему существу сделкой односторонней, при

совершении препоручительного индоссамента необходимо также вручить вексель

индоссату.

Индоссат, получивший вексель по инкассовому индоссаменту имеет право

передать его другому лицу посредством индоссамента, который будет так же

препоручительным (абз.1 ст.18 Пложенная), при этом обязанные лица по

векселю вправе заявлять против векселедержателя-индоссата только такие

возражения, которые могли бы быть противопоставлены индоссанту (абз.2 ст.18

Пложенная). Однако вряд ли следует согласиться с А.В.Габовым, что

препоручительный индоссамент может быть бланковым[48], поскольку договор

поручительства, лежащий в основании совершения такого индоссамента, всё

равно будет подписываться конкретными лицами, а также именно в силу

фидуциарного характера поручительства, для препоручителя имеет значение

тот, который будет обязанным получить для него платёж.

Если бы инкассовый индоссамент можно совершать по правилам бланкового,

то индоссант не знал бы к кому предъявлять претензии в случаи пропуска

срока платежа по векселю. Вообще интересно было бы посмотреть на такую

ситуацию, когда поручитель доверяет совершить определенные действия лицу,

которого он ещё просто не знает, а возможно никогда и не узнает.

В отличие от общих правил представительства, препоручитель не обязан

выдавать индоссату доверенность. Надпись в индоссаменте о том, что “валюта

на инкассо”, будет считаться достаточной для возникновения вексельного

представительства.

3. Ещё один вид индоссамента - залоговый.

Залоговый индоссамент - надпись (“валюта в обеспечение”, “как

залогодержателю”, “валюта в залог” и т.д.), свидетельствующая о передаче

векселя в залог в качестве обеспечения исполнения по основному

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 Современные рефераты