Рефераты

Наследование по законодательству РФ

p align="left">Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в тече-ние 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недей-ствительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка призна-ется супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они на-следуют всегда, а после отца -- лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцов-ство может быть установлено в добровольном порядке и в судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в случаях, если:

1) заявление о регистрации рождения ребенка подано совместно его отцом и матерью ребенка;

2) получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, при-знания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления места ее нахождения и т.д.) -- по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия -- по решению суда);

3) отцовство признано в добровольном порядке до рождения ре-бенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может ока-заться невозможной или затруднительной -- п. 3 ст. 48 СК.

Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействи-тельным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Пережившим супругом как наследником по закону может считать-ся лицо, которое состояло с умершим в зарегистрированном браке. К зарегистрированным бракам приравниваются браки, заключенные по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входив-ших в состав СССР в период Великой Отечественной войны до вос-становления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния.

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным про-живанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, супруги могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных странах. При этом судебная практика исходит из того, что пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником умершего. Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с другими наследниками первой очереди, то сначала определяется раз-мер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится между наследниками по закону, в число которых входит и переживший супруг.

Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Возможны ситуации, когда один из суп-ругов вступает во второй брак, не расторгнув первый, и после его смерти обе супруги обращаются за получением свидетельства о праве на наследство. В таких случаях нотариус не должен решать, какой из двух браков является действительным, поскольку разрешение этого вопроса относится к компетенции суда. Отмечены случаи, когда после смерти бывшего мужа бывшая жена обращается с жалобой в надзор-ные органы с просьбой отменить судебное решение о расторжении брака на основании того, что в ходе процесса были допущены грубые процессуальные нарушения. В таких случаях судебное решение о рас-торжении брака может быть отменено, а последующий брак признан недействительным.

В новом ГК сохранено наследование по праву представления, под которым понимается переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам (ст. 1146 ГК).

При наследовании по праву представления внуки и правнуки на-следодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия на-следства нет в живых того из родителей, который был бы наследни-ком. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случа-ях, когда внуков или правнуков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, между ними делится по-ровну та часть наследственного имущества, которая причиталась бы их предку, которого они представляют, если бы он не умер до откры-тия наследства (п. 1 ст. 1146 ГК). Однако, как уже отмечалось, на на-следование по праву представления не распространяется право на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица были иж-дивенцами наследодателя.

Когда внуки и правнуки призываются к наследованию по праву представления, они выступают как непосредственные и самостоятель-ные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам же своих родителей, умерших до от-крытия наследства, они отвечают только в том случае, если самостоя-тельно приняли оставшееся после родителей наследство.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по за-кону, лишенного наследодателем наследства, а также потомки наслед-ника, который умер до открытия наследства или одновременно с на-следодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК (п. 2 и 3 ст. 1146 ГК).

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыно-вители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК, в соответствии с кото-рой при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники -- с другой, при-равниваются к родственникам по происхождению (кровным родст-венникам).

Усыновление осуществляется в соответствии с нормами семейно-го права, и в этом случае усыновитель принимает на себя по отноше-нию к ребенку, который фактически не является его сыном или доче-рью, все те обязанности, которые возложены законом на родителей, и приобретает все права, которыми пользуются родители. Таким обра-зом, родные дети и усыновленные имеют одинаковые права по насле-дованию.

С усыновлением, как правило, прекращается правовая связь усы-новленного с его кровными родителями и другими родственниками.

В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усынов-ленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не на-следуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением указанных в законе случаев.

Один из них предусмотрен п. 3 ст. 1147 ГК: когда в соответствии с Семейным кодексом усыновленный сохраняет по решению суда от-ношения с одним из родителей или другими родственниками по про-исхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Это положение являет-ся новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству воз-можность наследования в отношениях между кровными родственни-ками при усыновлении не была регламентирована законом.

Семейным кодексом предусмотрено два случая. Так, в соответст-вии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель -- мужчина, или по желанию отца, если усыновитель -- женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть со-хранены личные неимущественные и имущественные права и обязан-ности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждаю-щее, что оно фактически было принято в семью и проживало на по-ложении усыновленного. Однако при отсутствии юридически оформ-ленного усыновления такие лица претендовать на наследство не могут.

Братья и сестры являются наследниками друг друга, если между ними существует кровное родство. При этом к наследованию призы-ваются как полнородные, так и неполнородные братья и сестры. Не-полнородными являются единокровные (имеющие общего отца, но разных матерей) и единоутробные (имеющие общую мать, но разных отцов) братья и сестры. Не наследуют друг после друга сводные бра-тья и сестры (имеющие разных родителей, вступивших в брак), по-скольку между ними отсутствует родственная связь.

Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют всегда, а со сто-роны отца -- в тех случаях, когда юридическая связь ребенка с отцом Установлена в предусмотренном законом порядке.

Все призываемые к наследованию наследники одной степени род-ства наследуют в равных долях.

Как уже отмечалось, закон допускает возможность наследования по закону для лиц, которые вообще не являются родственниками на-следодателя. Речь идет о пасынках и падчерицах, отчимах и мачехах, которые наследуют при отсутствии родственников (включая шестую степень родства).

Определенные изменения новый ГК внес в правовое регулирова-ние наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчи-ны -- 60 лет, инвалиды I, II, III групп (независимо от назначения пен-сии по старости или инвалидности), лица, не достигшие 16 лет, а уча-щиеся -- 18 лет.

Если претендующий на наследство относится к такой категории рабочих или служащих, которые получают право на пенсию в более раннем по сравнению с общим сроком возрасте (например, шахтеры), право на наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца он получает лишь при достижении общего пенсионного возраста.

Состоявшими на иждивении наследодателя являются нетрудо-способные лица, находившиеся на полном содержании наследодате-ля или получавшие от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Сле-довательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная матери-альная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем. Помощь наследодателя должна быть основным, но не обязательно единственным источником средств к существованию (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г.).

Такова и судебная практика. В частности, Верховный Суд РСФСР V указал при рассмотрении конкретного дела, что получение зарплаты, пособия, пенсии, стипендии не может являться основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении, если предоставляе-мые умершим средства являлись для лица основным и постоянным источником существования Бюллетень Верховного Суда РСФСР 1986. С. 30..

Законодатель не связывает факт иждивенчества с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, с наследо-дателем. Таким образом, иждивенцем может быть признан гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя средства к существованию. При этом правовое значение имеет не только добро-вольная, но и «принудительная», т.е. оказываемая по решению суда помощь.

Гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на наследство при одновременном наличии трех обстоятельств:

1) нетрудоспособность на день открытия наследства;

2) содержание, получаемое от наследодателя, -- единственный или основной и постоянный источник средств существования;

3) иждивение продолжалось не менее одного года до открытия на-следства.

Примером нетрудоспособного иждивенца может служить бывший супруг, имеющий в соответствии со ст. 90 СК право на получение алиментов после расторжения брака. Такое право имеют:

* бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

* нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

* нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не-трудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

* нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позд-нее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Если получаемые алименты были хотя и не единственным, но ос-новным и постоянным источником средств существования, супруг, которому оказывалась такая помощь, может быть признан иждивен-цем и соответственно будет призван к наследованию.

Всех нетрудоспособных иждивенцев новый ГК делит на тех, кто входит в круг наследников по закону, указанных в ст. 1143--1145 ГК (но не входит в число наследников очереди, призываемой к насле-дованию), и тех, кто вообще не входит в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГК.

В первом случае нетрудоспособные иждивенцы призываются к на-следованию вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если они не менее года до смерти наследодателя на-ходились на его иждивении, независимо от того, проживали они со-вместно с наследодателем или нет. Они наследуют в равных долях с наследниками этой очереди (п. 1 ст. 1148 ГК).

Во втором случае граждане, которые вообще не входят в круг на-следников по закону, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на иждивении наследодателя и проживали вместе с ним, наследуют при наличии других наследников по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии у умершего других наследников по закону указанные нетрудоспособ-ные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 2 и 3 ст. 1148 ГК).

Определенные изменения произошли и в регулировании отноше-ний, связанных с так называемым выморочным имуществом. Прежде всего новый ГК дает легальное определение выморочного имущества: наследственное имущество считается выморочным, если нет наслед-ников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК).

Если по ранее действовавшему законодательству такое имущество всегда переходило по наследству к государству в целом, то в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 1151 ГК выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Однако оно может перейти и в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований в порядке, определяемом специальным законом (пока такой закон не принят).

ГК не касается вопроса о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Можно предположить, что в таких случаях оно переходит в собственность РФ.

Государство при наследовании выморочного имущества не должно принимать каких-либо особых мер, направленных на принятие на-следства. После признания имущества перешедшим по праву насле-дования к государству нотариальный орган направляет соответствую-щему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве на наследство (ч. 5 ст. 71 Основ законодательства РФ о нота-риате). Соответственно этот финансовый орган определяет, кому и в каком порядке переходит наследственное имущество. Правила насле-дования и учета выморочного имущества устанавливаются законом (п. 3 ст. 1151 ГК). На государство не распространяется правило о праве наследников отказаться от наследования.

Исторически существовали два разных подхода к определению правовой природы выморочного имущества. Так, в соответствии с одной точкой зрения переход выморочного имущества к государству является не наследованием, а реализацией права государства или му-ниципального образования на никому не принадлежащее имущество. Такой подход был, в частности, зафиксирован в ГК РСФСР 1922 г. Однако при этом подходе наследство должно перейти к тому государ-ству, на территории которого находится выморочное имущество на момент открытия наследства. Соответственно, если имущество рос-сийского гражданина находится на территории иностранного государ-ства и наследников на него нет, то РФ не может на него претендовать. Поэтому правильнее согласиться с другой точкой зрения, согласно ко-торой переход выморочного имущества к государству имеет своим ос-нованием наследование, а потому оно должно перейти к тому государ-ству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти.

Следует отметить, что в зарубежных государствах этот вопрос ре-шается по-разному. Ряд стран признают наследственную природу та-кого перехода, однако США, Великобритания и Франция считают, что государство в этих случаях приобретает имущество, которое ни-кому не принадлежит Лунц Л.А. Международное частное право. Особенная часть. М., 1963. С. 297..

3.2. Наследование по праву представления

Статья 1146 ГК устанавливает порядок наследования по праву представления.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну в случаях, когда этими потомками являются:

* внуки наследодателя и их потомки;

* дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы;

* двоюродные братья и сестры наследодателя.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства ( ст. 1119 ГК). Данная норма ограничивается также правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).

Также не наследуют по праву представления потомки умершего до открытия наследства т.н. недостойного наследника (ст. 1117 ГК).

При применении ст. 1146 ГК необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 1116 ГК к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства. При наличии среди наследников усыновленных (удочеренных) граждан следует руководствоваться нормой ст. 1147 ГК, согласно которой при наследо-вании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

4. Наследование по завещанию

Наследование по завещанию не получило достаточно широкого рас-пространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмот-ность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психо-логического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное яв-ление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, кото-рые мы обычно называем развитыми.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя, закон требует определенной формы завещания.

Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и не-которых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе породить таких последствий оно не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследства наследником.

Новый ГК впервые в российском законодательстве дал легальное определение завещания. Согласно п. 5 ст. 1118, завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Поскольку завещание представляет собой одно-стороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК для ее соверше-ния достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действи-тельность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражений против него.

Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Вместе с тем ранее в практике был отмечен случай, когда суд признал действительным за-вещание, составленное от имени двух лиц Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию // Комментарий судебной прак-тики за 1973 год. М, 1974. С. 33-35.

Для действительности завещания не имеет значения и то, известно ли наследникам его содержание или нет. Более того, даже сам факт существования завещания должен сохраняться в тайне должностны-ми лицами, оформляющими его (ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате). В соответствии с п. 2 ст. 1119 ГК завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или от-мене завещания. Положение о тайне завещания введено и в новый ГК. Так, согласно ст. 1123 ГК, нотариус, другое лицо, удостоверяющее за-вещание, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержа-ния завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае на-рушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенса-цию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК. Моральный вред в данном случае может выражаться, например, в нравственных пережи-ваниях, которые пришлось бы испытать завещателю, если бы его бли-жайшим родственникам стало известно о том, что в завещании он лишил их наследства.

Справки о наличии завещания выдаются только после смерти за-вещателя наследникам по завещанию, исполнителю завещания, кре-диторам наследодателя, отказополучателям, а также по запросам суда, органов предварительного следствия и дознания в связи с на-ходящимися в их производстве уголовными и гражданскими де-лами.

Как уже отмечалось, ГК провозглашает принцип свободы завеща-ния, который заключается в том, что гражданин вправе по своему ус-мотрению завещать любое имущество любым лицам (количество таких лиц не ограничено), любым образом определить доли наследни-ков в наследстве, лишить наследства наследников по закону, не ука-зывая причин этого, включить в завещание иные распоряжения, пред-усмотренные правилами ГК о наследовании, отменить или изменить уже совершенное завещание, составить одно или несколько завеща-ний (ст. 1119 ГК). Ограничивает свободу завещания только правило об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).

При составлении завещания наследодатель не связан кругом за-конных наследников. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству, государственным и муниципальным образовани-ям. Важно отметить, что, завещая имущество кому-либо из перечис-ленных выше категорий наследников, завещатель не связан ни очеред-ностью их призвания к наследованию, ни правом представления Мушинский В.О. Основы гражданского права. М., 1995. С. 89.. Он имеет право завещать любому из перечисленных наследников все имущество или его часть в любом распределении долей. В этом также проявляется принцип свободы завещания, который характерен для за-конодательства многих стран. Так, например, известен случай, когда гражданка США завещала все свое состояние советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову.

Как уже говорилось, завещатель может лишить какого-либо одно-го, нескольких или всех законных наследников права на получение наследства, в том числе предметов домашней обстановки и обихода.

Завещание -- сделка, непосредственно связанная с личностью за-вещателя, следовательно, оно не может быть совершено через посред-ника или представителя, действующих по доверенности либо на осно-вании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны отказ как от права сделать завещание, так и от права отменить или изменить его, поскольку такой отказ рассматри-вается как ограничение дееспособности, признаваемое в соответствии с п. 3 ст. 22 ничтожным.

Особо следует сказать о так называемых условных завещаниях, суть которых заключается в том, что возможность получения наслед-ства обусловлена выполнением какого-либо условия. Законодательст-во не содержит на этот счет четких указаний. Нужно сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограниче-ние гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан (на-пример, условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенном пункте, исполнении или, наоборот, неис-полнении определенных религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом или, наоборот, об отказе от вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то, как отмечалось в лите-ратуре, сами по себе они не противоречат закону Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М, 1989. С. 61..

Возникает вопрос о том, можно ли включить в завещание условия, которые на день открытия наследства не дают наследнику возможнос-ти принять наследство. Например, обусловить в завещании получение наследником наследства по окончании вуза или по прошествии столь-ких-то лет со дня смерти завещателя. По мнению М.Ю. Барщевского, такие условия являются правомерными Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М, 1989. С. 62. С данной точкой зрения трудно согласиться, поскольку подобные условия противоречат дру-гим положениям наследственного права, и в частности нормам о сро-ках на принятие наследства.

Наследник по завещанию, в котором содержатся подобные усло-вия, вправе обратиться в суд с иском о признании завещания в части оговоренного условия недействительным. В случае удовлетворения его исковых требований он получит наследственное имущество без выполнения условий завещания, признанных недействительными. Если же условия сами по себе являются правомерными, однако их выполнение стало невозможным по причинам, не зависящим от на-следника, и эти обстоятельства также были подтверждены в суде, то в этом случае наследственное имущество должно перейти по наслед-ству. Например, в завещании содержалось условие об устройстве на работу для наследования имущества. Если к моменту открытия на-следства наследник стал инвалидом, то по объективным причинам вы-полнить это условие он не может. Тогда наследник вправе обратиться в суд с иском об установлении юридического факта невозможности выполнения условия завещания.

Полагаем, что на вопрос о том, может ли быть составлено завеща-ние под условием, если в качестве наследника указано государство, следует дать отрицательный ответ, поскольку иначе был бы нарушен суверенитет государства.

Не должны признаваться действительными завещания, в которых в качестве условия указано предоставление пожизненного содержа-ния. В этих случаях завещание из односторонней сделки превращает-ся в двустороннюю, возмездную.

Нельзя считать действительными и завещания, в которых завеща-тель ограничивает права наследника по распоряжению полученным по наследству имуществом (например, обязательство не продавать по-лученные по наследству вещи), поскольку это означало бы ограниче-ние правоспособности наследника.

Не могут быть включены в завещание условия, по которым иму-щество переходит к наследникам только временно.

4.1. Форма завещания

По способу закрепления информации завещание -- документ квали-фицированной письменной формы. Так, по общему правилу, оно должно быть составлено в письменной форме, собственноручно под-писано завещателем и нотариально удостоверено. При этом удостове-рение завещания не ограничивается простым заверением подписи за-вещателя. Оно состоит прежде всего в выяснении должностным лицом подлинной воли завещателя, в разъяснении ему действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.

В новом ГК сохранено положение о том, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными в законе (ст. 1124).

Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК (завещание в чрезвычайных обстоятельствах), допускается состав-ление завещания в простой письменной форме.

Следует отметить, что в соответствии с Основами законодательст-ва РФ о нотариате (ст. 37) при отсутствии в населенном пункте нота-риуса завещания удостоверяются должностными лицами органов ис-полнительной власти. На момент принятия Основ к таковым относились и сельсоветы. Но после принятия Конституции РФ 1993 г. сельсоветы трансформировались в органы местного самоуправления, не имеющие никакого отношения к органам государственной испол-нительной власти. Органы местного самоуправления продолжали удостоверять завещания и после принятия Конституции. Однако от-мечено немало случаев предъявления исков о признании таких заве-щаний недействительными. Есть также иски об обжаловании отказа нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство на основании завещаний, удостоверенных подобным образом.

В завещании должно быть указано время и место его составления. Значение фиксации времени совершения завещания состоит в том, что в зависимости от него решаются вопросы: а) действительности завещания с точки зрения соблюдения формы; б) дееспособности за-вещателя; в) значения данного завещания в сопоставлении его с иными завещаниями того же наследодателя, составленными в другое время.

Процедура составления и нотариального удостоверения завеща-ния регламентируется ГК и Основами законодательства РФ о нота-риате достаточно подробно. Так, нотариально удостоверенное завеща-ние должно быть написано завещателем либо записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть ис-пользованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и т.д.). При этом завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично про-читать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещание, как правило, удостоверяется в помещении нотариуса. Однако если по болезни или по другой причине завещатель не в со-стоянии явиться туда, нотариус по его просьбе может удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д. В последнем случае второй экземпляр завещания должен направляться нотариусу по месту посто-янного жительства завещателя.

Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Вместе с тем оно должно содержать предус-мотренные законом формальные реквизиты: время и место составле-ния, фамилию, имя и отчество завещателя, место его жительства, со-держание завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество -- для физических лиц и полное наименование юридического лица).

Требование закона об указании места и времени составления заве-щания имеет существенное значение для разрешения спора о его под-линности, при оспаривании дееспособности завещателя в момент со-ставления завещания либо при наличии двух или нескольких завещаний, когда надо установить, которое из них, как составленное позднее, имеет юридическую силу.

Завещание составляется, подписывается завещателем и удостове-ряется нотариусом или должностным лицом, имеющим право на удос-товерение завещаний, в двух экземплярах, один из которых передает-ся завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы (нотариуса) по месту открытия наследства. В нотариальную контору (нотариусу) поступают на хранение также завещания, удостоверен-ные должностными лицами, имеющими право на совершение указан-ных действий. Получив завещание на хранение, нотариус должен про-верить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверив-шему, для принятия мер к устранению выявленных нарушений.

Удостоверить завещание можно у любого нотариуса. Оформить же получение наследства можно только у тех нотариусов, в компетен-цию которых это входит. В соответствии с Основами законодатель-ства РФ о нотариате нотариусы могут быть государственными и частными, и ведение наследственных дел обычно поручалось государ-ственным нотариусам. Однако в некоторых регионах государственных нотариусов нет (например, в Москве). Наследственные же дела ведут специально выделенные для этого нотариусы. Наследники должны прийти к нотариусу, удостоверившему завещание, который делает от-метку о том, что завещание не было отменено или изменено, и только после этого можно обращаться к нотариусу, который ведет наследст-венное дело.

В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель воли, указанный в завещании, вправе обратиться в нотариальную контору, удостоверившую завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К заявлению должна прилагаться копия свидетельства о смерти.

Дубликат завещания может быть выдан в случае смерти завещате-ля и по доверенности указанных выше лиц. Нотариальные копии с завещаний снимаются в общем порядке по предъявлении свидетель-ства о смерти завещателя.

При жизни завещателя справки о завещании не выдаются, по-скольку завещание обретает юридическую силу лишь после смерти завещателя.

Нововведением является то, что по желанию завещателя при со-ставлении и нотариальном удостоверении завещания может присут-ствовать свидетель. Причем если завещатель в силу физических недо-статков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, присутствие свидетеля обязательно.

Завещание, составляемое и удостоверяемое в присутствии свиде-теля, должно быть подписано также этим свидетелем, а на самом завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля. При этом нотариус обязан предупредить свидетеля и лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания, а завещателю должен разъяснить содержание ст. 1149 ГК об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на завещании.

По общему правилу завещание в письменной форме должно быть собственноручно подписано завещателем, однако в силу различных причин это не всегда возможно и потому закон допускает подписание завещания рукоприкладчиком. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК, если завещатель в силу физических недостатков, болезни или не-грамотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукопри-кладчиком) в присутствии нотариуса (см. также п. 3 ст. 160 ГК). Пере-чень вышеуказанных причин, по которым завещание подписывается рукоприкладчиком, является исчерпывающим. В завещании должны быть прямо указаны причины, в силу которых завещатель не мог под-писать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

Помимо рукоприкладчиков в составлении завещания, как это уже отмечено, могут принимать участие свидетели.

Определенные требования предъявляются как к свидетелям, так и к рукоприкладчикам (п. 2 ст. 1124 ГК). В частности, ими не могут быть следующие категории граждан:

* нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание;

* лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан заве-щательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

* граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

* неграмотные;

* граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

* лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание (см. о нем ниже).

В случае, когда в соответствии с правилами ГК при составлении, подписании, удостоверении или при передаче завещания нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, его отсутствие при со-вершении указанных действий влечет за собой недействительность за-вещания, а несоответствие свидетеля вышеуказанным требованиям может являться основанием для признания завещания недействитель-ным.

Новым для российского наследственного права является и зако-нодательное закрепление возможности совершения так называемого закрытого завещания (ст. 1126 ГК), с содержанием которого завеща-тель вправе не знакомить ни нотариуса, ни других лиц. Практика подобных завещаний восходит к временам дореволюционной Рос-сии.

Закон предъявляет определенные требования к форме закрытого завещания. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завеща-телем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завеща-теле, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, принимая от завещателя конверт с завещанием, но-тариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 ГК о том, что закрытое завещание должно быть собственноручно написа-но и подписано завещателем, ст. 1123 ГК о необходимости соблю-дать тайну завещания, ст. 1149 ГК об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также вы-дать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего за-крытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем документа сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с документом и содер-жащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально заверенная копия протокола (п. 4 ст. 1126 ГК).

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Современные рефераты