Рефераты

Наследование по закону

Наследование по закону

6

Министерство образования Российской Федерации

ХАБАРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра гражданского права

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

на тему: Наследование по закону

ВЫПОЛНИЛА:

Студентка 4 курса,

43 группы ХГАЭП, ОСП,

Утенкова Е.А.

680023, г. Хабаровск,

Краснореченская, 187-221

ПРОВЕРИЛ:

ХАБАРОВСК

2005

Содержание

Введение

1. Общие положения о наследовании

1.1. Наследование, наследство и наследственное правоотношение.

1.2. Открытие наследства

1.3. Субъекты наследственных правоотношений

1.4. Принятие наследства

2. Наследование по закону

Заключение

Список используемой литературы и нормативного материала

Введение

Наследственные отношения возникли ещё в глубокой древности. Тогда же появилась необходимость их урегулирования определённым образом в связи со значимостью определения судьбы имущества (особенно если ценность его велика) после смерти лица как отдельно для родственников умершего, так и для всего общества. Одним из важнейших был данный институт и в римском частном праве. Следует отметить, что хотя идея наследования возникла в римском частном праве довольно давно (ещё до Законов XII таблиц), однако, формирование этого института до систематизации Юстиниана завершено не было. Более того, потребовалось ещё около двадцати лет после первой редакции кодекса Юстиниана, чтобы наследственное право приобрело завершённый вид.

В настоящее время нормы о наследовании имеются во всех странах мира. Наработки древнеримских юристов в данной сфере получили отражение во многих западных государствах. Был перенят ряд положений и в России (ещё в дореволюционное время). Гражданский кодекс РСФСР содержал отдельный раздел наследственного права, однако, нормы о наследовании не были многочисленны. Это связано с ограниченным кругом объектов, которые могли находиться в собственности граждан и, соответственно, наследоваться. Кроме того, социалистические правовые принципы не соответствовали в полной мере тем основам, которые были разработаны античными юристами в сфере наследования.

В настоящий момент современное российское законодательство о наследовании, основу которого составляет часть третья Гражданского кодекса РФ от 1 ноября 2001 года, базируется на принципах, установленных в большинстве стран. Следуя из общепризнанных прав и свобод человека, государство обеспечивает реализацию интересов граждан в такой важной для них области. В соответствии со ст. 8 Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности каждого гражданина охраняется законом. Это важная правовая гарантия сохранения имущества лица в неприкосновенности. Она влечёт установленное в ст.35 Конституции РФ положение о гарантировании со стороны государства права наследования. Право наследования имеет каждый человек независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Таким образом, любой гражданин может быть уверен, что его имущество после его смерти достанется его преемникам согласно установленному законом порядку и в соответствии с его волей.

В своей работе я рассмотрю данные положения более подробно, предварительно изучив главные правила о наследовании, и остановлюсь на раскрытии вопроса о наследовании по закону.

1. Общие положения о наследовании

1.1. Наследование и наследство

Наследование представляет собой переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

В состав наследственного имущества включаются принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

В наследственную массу могут включаться разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и тому подобное. Как имущественное право можно рассматривать и право на принятие наследства, следовательно, если завещано всё имущество, то и право на принятие наследства входит в состав этого имущества.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается федеральными законами. Не включаются в состав наследственного имущества также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследственное правоотношение - это урегулированное гражданским правом общественное отношение между наследниками по поводу наследственного имущества1. Таким образом, наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как самого лица как субъекта права уже нет. При этом он является субъектом наследственного правопреемства.

В своём развитии наследственное правоотношение проходит два этапа.

Первый этап возникает с момента открытия наследства, то есть с момента смерти наследодателя, когда наследник (наследники) призывается к наследованию. В этот момент на стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять наследство или отказаться от него. Этому праву противостоит, с одной стороны, обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении своего права, а с другой - обязанность соответствующих органов и лиц оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права. Так, органы загса обязаны выдать наследнику свидетельство о смерти наследодателя, жилищные органы - справку о месте жительства наследодателя, нотариальный орган по месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о принятии наследства, и так далее. Таким образом, наследственное правоотношение на данном этапе своего развития строится по типу абсолютного правоотношения. Само право наследника на принятие наследства по своей юридической природе относится к числу прав, содержание которых сводится к образованию другого права (прав на -- правообразование).

Первый этап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного к наследованию, завершается в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется, то есть когда наследник либо принимает наследство, либо не принимает его, то есть тем или иным способом отказывается от него.

_________________________________________________________

1 Гражданское право. Учебник. Том 3. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002. С. 217.

Если наследник принимает наследство, то для него наступает второй этап в развитии наследственного правоотношения, который длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества (например, путём раздела его между наследниками), не произойдёт оформление наследственных прав и так далее. В результате принятия наследства у наследника возникает право на наследство, которое в зависимости от того, что входит в состав наследственного имущества, в свою очередь, распадается на ряд прав (правомочий). Это может быть и право собственности на ту или иную вещь, и обязательственное право, если наследодатель был кредитором в обязательстве, и личное неимущественное право (например, право на опубликование произведения, автором которого являлся наследодатель, но которое при его жизни опубликовано не было). В силу универсальности наследственного правопреемства, которое означает преемство не только в правах, но и в обязанностях, наследник заступает на место наследодателя и в таких правоотношениях, в которых наследодатель был обязанным лицом. На данном этапе развития наследственного правоотношения нельзя однозначно ответить на вопрос, носит ли оно абсолютный или относительный характер, является имущественным или неимущественным.

Если же наследник, призванный к наследованию, отказался от наследства, то он из наследственного правоотношения выбывает, для него указанное правоотношение во второй этап своего развития не переходит. В то же время отказ наследника от принятия наследства влечёт целый ряд правовых последствий. Наследственное имущество может перейти по праву наследования к государству, может произойти приращение наследственных долей, призвание к наследованию наследников последующих очередей или подназначенного наследника и так далее.

1.2. Открытие наследства

Наследство открывается со смертью наследодателя. Со временем открытия наследства закон связывает определение:

1) круга наследников, призываемых к наследству;

2) состав наследственного имущества;

3) начала исчисления сроков на принятие наследства наследниками или отказа от него;

4) начала предъявления сроков на предъявление претензий кредиторами;

5) момента возникновения права наследников на наследственное имущество;

6) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

7) законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом)2.

Согласно п.1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти гражданина, либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда. По действующему законодательству (ст.45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтверждён извещением Министерства обороны РФ или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или без вести отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому согласно п.2 ст. 1114 ГК РФ в случае одновременной смерти лиц, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день они не наследуют друг после друга, и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками). Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмы скончалась жена. После умерших остались наследники: брат мужа и мать жены. Наследственное имущество: автомашина, зарегистрированная на имя мужа, денежный вклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные нотариусом предметы домашней обстановки и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа - его брату свидетельство о праве на наследство на автомашину и 1/2 долю предметов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены - её матери выдать свидетельство о праве на наследство на денежный вклад и 1/2 долю предметов домашнего обихода (нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела).

Однако в случае спора между наследниками либо при их желании оформить наследство на причитающуюся каждому из умерших супругов долю в общем имуществе, нажитом ими во время брака, нотариус рекомендует наследникам обратиться в суд.

Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным органом Министерства обороны РФ (в случае гибели _________________________________________________

2 Наследственное право РФ. Ю.Н. Власов. М.: Юрайт, 2000. С. 14.

наследодателя в связи с военными действиями). Следует отметить, что решения суда общей юрисдикции об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либо факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получения свидетельства о смерти, в последствии представляемого наследниками нотариусу (в государственную нотариальную контору). В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса копию актовой записи о смерти наследодателя.

Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГК РФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года3.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признаётся последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства в Российской Федерации признаётся место нахождения наследственного имущества на её территории. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

___________________________________________

3 Наследственное право РФ. Ю.Н. Власов. М.: Юрайт, 2000. С. 16.

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным отношениям, а также определение нотариуса, к которому необходимо:

1) наследникам подавать заявление о принятии наследства или отказе от него;

2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

3) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;

4) обращаться о выдаче свидетельства о праве на наследство4.

В том случае, если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране.

Доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиции, а также справка с места работы наследодателя о месте его жительства. Место открытия наследства может быть также подтверждено выпиской из домовой книги, справкой адресного бюро, справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу, копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о регистрации умершего.

Свидетельство о смерти наследодателя не является документом, подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.

Когда невозможно установить место жительства наследодателя, нотариус в подтверждение этого факта истребует справку соответствующего муниципального органа о выбытии наследодателя в другой населённый пункт, а также справку адресного стола этого населённого пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населённом пункте, и решает вопрос о возможности - выдачи свидетельства о праве на наследство по месту нахождения наследственного имущества. С этой целью нотариус истребует справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.

При отсутствии у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, нотариус должен рекомендовать им обратиться в суд с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства (гл.28 ГПК РФ). Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются.

4 Наследственное право РФ. Ю.Н. Власов. М.: Юрайт, 2000. С. 16.

1.3. Субъекты наследственных правоотношений

Круг наследников по завещанию определяет завещание, круг наследников по закону - закон. Следует отметить, прежде всего, что если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследниками могут быть как физические лица, так и юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Иными словами, круг наследников значительно шире, чем круг наследодателей. При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Если, например, гражданин оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству - правопреемнику Союза ССР (например, к Российской Федерации). Что же касается граждан, то при наследовании как по завещанию, так и по закону наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. Кроме того, к наследованию как по завещанию, так и по закону могут призываться зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. В отличие от ранее действовавшего законодательства (ср. абз. 3 ст.530 и абз.2 ст.532 ГК 1964 года), граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после -- открытия наследства, могут призываться к наследованию не только по завещанию, но и по закону, хотя бы они и не были детьми наследодателя.

Таким образом, закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя. Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения, называется насцитурус, то есть ещё не родившийся. Охрана интересов такого лица предусмотрена п. 3 ст. 1163 и ст. 1166 ГК РФ. Означает ли это, что неродившийся ребёнок признаётся субъектом права? Нет, конечно, поскольку его интересы могут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мёртвым, то факт его зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. В данном случае он вообще не считается призванным к наследованию5.

К наследованию по завещанию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация может призываться и к наследованию по закону в соответствии со ст. 1151 ГК РФ. В данном случае речь идет о наследовании Российской Федерацией так называемого выморочного имущества.

В соответствии с принципом свободы завещания наследодатель, по общему правилу, может сам не допустить к наследованию неугодных ему наследников по закону, сделав это прямо или косвенно. Он может либо __________________________________________________

5 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ./И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.; Проспект, 2002. С.21.

прямо лишить наследства одного из наследников, нескольких из них или их всех, либо распределить наследство таким образом, что на долю кого-то из них ничего не достанется либо завещать все имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону, при наличии таковых, либо каким-то иным способом ограничить их в наследственных правах, а то и вовсе лишить их этих прав. Однако эти правила не всегда достаточны для того, чтобы предотвратить переход наследства к тем наследникам, которые с точки зрения основ правопорядка и нравственности этого не заслуживают. К тому же переход наследства к таким наследникам во многих случаях находился бы в явном несоответствии с подлинной волей самого наследодателя, если бы он мог ее выразить.

Правила, закреплённые в ст. 1117 ГК РФ, как раз и призваны к тому, чтобы предотвратить переход наследства к наследникам, которых закон именует недостойными.

В числе недостойных наследников закон различает граждан, которые не имеют права наследовать, и граждан, которые отстраняются судом от наследования по требованию заинтересованного лица.

Граждане, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, перечислены в абз.1 п.1 ст. 1117 ГК РФ. К ним относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Согласно абз.2 п.1 ст. 1117 ГК РФ не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Лишение родительских прав, как и восстановление в них, происходит по суду (см. абз.1 п.1 ст.70 и п.1 ст.72 СК РФ). Родители не наследуют после таких детей только по закону. Дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, могут в соответствии с абз.1 п.1 ст.1119 ГК РФ на общих основаниях завещать им наследственное имущество.

До сих пор речь шла о наследниках, не имеющих в силу закона, т.е. в силу п.1 ст. 1117 ГК РФ, права наследовать при наличии предусмотренных в законе юридических фактов, о которых в п.1 ст. 1117 ГК РФ как раз и идет речь. В п. 2 ст. 1117 ГК РФ говорится уже о другой категории недостойных наследников, а именно о гражданах, которые злостно уклонялись от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. По требованию заинтересованного лица они отстраняются судом от наследования. В частности, таким лицом может быть другой наследник, который не желает, чтобы в результате призвания к наследованию недостойного наследника доля указанного лица в наследстве уменьшилась либо он вовсе ничего бы не получил. Требование об отстранении недостойного наследника от наследования по закону может быть предъявлено только после открытия наследства.

Что касается лиц, которые могут быть отнесены к недостойным наследникам по основаниям, предусмотренным абз. 2 п.1 и п.2 ст. 1117 ГК РФ, то из их числа, во всяком случае, должны быть исключены лица, которые к моменту открытия наследства не достигли четырнадцати лет. Таким образом, указанные лица во всех случаях, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ, к недостойным наследникам отнесены быть не могут.

Абзац 1 п.1 ст. 1117 ГК РФ содержит правило, смягчающее положение граждан, которые как недостойные наследники не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию. Суть его сводится к тому, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, могут его унаследовать. Это правило рассчитано на ситуацию, при которой наследодатель, хотя он и знал об умышленном противоправном поведении своих наследников, но простил их и завещал им наследственное имущество. Такие наследники могут быть призваны к наследованию только по завещанию, но не по закону. Поэтому если часть имущества осталась незавещанной, то указанные наследники к наследованию этой части имущества как наследники по закону не призываются.

Если лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования как недостойный наследник, неосновательно получило из состава наследства какое-либо имущество, оно обязано все это имущество возвратить по правилам гл.60 ГК РФ "Обязательства вследствие неосновательного обогащения".

Правила о недостойных наследниках распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. При наличии условий, предусмотренных в ст. 1117 ГК РФ, они также не имеют права наследовать либо могут быть отстранены от наследования по требованию заинтересованного лица.

Правила ст. 1117 ГК РФ применяются и к завещательному отказу. Иными словами, отказополучатель также может быть лишен права на завещательный отказ как недостойный. Если предметом завещательного отказа было выполнение для недостойного отказополучателя определенной работы или оказание ему услуги, отказополучатель обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной работы или оказанной услуги. Иск о возмещении стоимости работы или услуги следует квалифицировать как иск о возмещении наследнику стоимости неосновательно сбереженного отказополучателем за счет наследства имущества (п.1 ст. 1102 ГК РФ).

1.4. Принятие наследства

В момент открытия наследства на стороне наследников, призванных к наследованию, возникает право, которое обычно называют правом на принятие наследства или правом наследования. Следует иметь в виду, что данное право предоставляет наследникам, призванным к наследованию, альтернативную возможность принять наследство или отказаться от него.

В силу прямого указания закона для приобретения наследства наследник должен его принять. Единственное исключение из этого общего правила сделано для случаев перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону. В этих случаях со стороны Российской Федерации в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для приобретения наследства не требуется.

Из принципа универсальности наследственного правопреемства вытекает, что актом принятия наследства охватывается все наследство, причитающееся наследнику, который его принял, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Наследник может и не подозревать о наличии причитающегося ему наследственного имущества (например, в виде вклада в иностранном банке или акций какой-либо компании). Но если он принял хотя бы часть наследства, то акт принятия наследства распространяется и на это имущество (поэтому закон запрещает и отказ от части имущества). Кроме того, не допускается принятие наследства или отказ от него под условием или оговорками.

В тех случаях, когда наследник призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, либо по нескольким из них, либо по всем основаниям. При этом не имеет значения, призван ли наследник к наследованию непосредственно в результате открытия наследства либо в результате присоединения к открытию наследства каких-либо дополнительных юридических фактов (например, в порядке наследственной трансмиссии или призвания к наследованию подназначенного наследника)6.

В ГК РФ установлены два способа принятия наследства:

*формальный - путём Подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство; *фактический - путём совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

Следует помнить о том, что в обоих случаях наследник считается собственником наследуемого им имущества с момента открытия наследства независимо от времени его принятия. Единственное условие принятия - соблюдение срока, который равен шести месяцам со дня смерти наследодателя (абз.1 п.1 ст. 1154 ГК РФ). Если по уважительным причинам наследник пропустил этот срок, суд может восстановить его при обращении наследника с соответствующим иском в течение шести месяцев с момента, когда указанные причины отпали. Кроме того, вместо обращения в суд наследник, пропустивший срок, может получить письменное согласие всех остальных наследников, принявших наследство (последним следует при этом помнить, что раздел наследства будет произведён по-новому).

_____________________________________________________________

6 Макаров С.Ю. Реформа наследственного права в России. //Жилищное право. 2002. №4. С.71.

2. Наследование по закону

В части третьей ГК РФ наследование по закону и наследование по завещанию поменялись местами. В соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования на первое место поставлено наследование по завещанию, а на второе - наследование по закону. Своё внешнее выражение это нашло в том, что гл.62 "Наследование по завещанию" предшествует гл.63 "Наследование по закону". В ГК РСФСР 1964 года, хотя разд. VII "Наследственное право" и не был разбит на главы, нормы о наследовании по закону обычно опережали нормы о наследовании по завещанию. Впрочем, должной последовательности в этом вопросе не было. Важно подчеркнуть, что как при наследовании по завещанию, так и при наследовании по закону наследование имеет место лишь при наличии всего набора необходимые для этого юридических фактов. Непосредственно из закона ни наследования по завещанию, ни наследования по закону не может быть. Не случайно речь идет не о наследовании из закона, а о наследовании по закону, то есть в соответствии с ним. Разумеется, в соответствии с законом происходит и наследование по завещании. Поэтому если ограничиться чисто терминологической стороной дела, то различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону носит в известно и -- мере условный характер7. Совсем иначе выглядит это различие, если оценивать его по существу. С этих позиций различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону имеет существенное значение и состоит главным образом в том, что наследование по завещанию осуществляется в соответствии с волей завещателя, которая не должна противоречить закону, а наследование по закону, поскольку воля завещателя не выражена либо ей не придается юридического значения, - лишь в соответствии с волей самого закона. При этом, устанавливая те или иные правила, касающиеся наследования и призванные восполнить отсутствие воли наследодателя, законодатель обычно исходит из вполне разумного предположения, что если бы наследодатель сам выразил свою волю, он выразил бы её точно так же, как и закон. 8

Для наследования по закону необходимо, чтобы:

- произошло открытие наследства;

- лицо, призываемое к наследству, входило в круг наследников по закону.

Сохранив очередность призвания наследников по закону к наследованию, новый ГК РФ довел число этих очередей до восьми.

Согласно п.1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В отличие от абз.2 ст. 5 32 ГК РСФСР 1964 года в этом перечне прямо не указаны усыновлённые и усыновители наследодателя, а также ребёнок наследодателя, родившийся после его смерти. Объясняется это тем, что в абз.1 п.1 ст. 1116 ГК в числе лиц, которые могут призываться к наследованию, названы дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Совершенно очевидно, что к ним относится и ребёнок наследодателя, родившийся после его смерти. Что же касается усыновлённых и усыновителей наследодателя, то в ст. 1147 ГК РФ прямо сказано, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновители и его родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Из этого следует, что наследственные -- права усыновлённых и усыновителей наследодателя при наследовании по закону приравниваются к наследственным правам его детей и родителей, а потому специальное указание на усыновлённых и усыновителей наследодателя в перечне п.1 ст. 1142 ГК РФ законодатель счёл излишним.

________________________________________________________________________________________

7,8 Гражданское право. Учебник. Том 3. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002. С.234.

Но усыновление, естественно, влечет утрату усыновленными (удочеренными) своих прав в отношении кровных родителей.

Необходимо отметить, что усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926 года 9. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Не требуется согласия родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:

- не известны или признаны судом безвестно отсутствующими;

- признаны судом недееспособными;

- лишены судом родительских прав.

Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном недействительным, или в течение трёхсот дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). Наследственные права усыновлённых и усыновителей, как мной уже отмечалось, приравниваются к наследственным правам детей и родителей.

При наследовании по праву представления к наследованию по закону призываются прямые нисходящие потомки наследника, который был бы призван к наследованию, если бы был жив ко времени открытия наследства (ст. 1146 ГК РФ). Наследование по праву представления ограничивается наследниками по третью очередь включительно.

В силу п.2 ст. 1142 ГК РФ внуки наследодателя и их потомки (правнуки, праправнуки) наследуют по праву представления. Потомки

______________________________________________

9 И.Н. Гвоздева «Вопросы наследования»/ Бюллетень нотариальной практики №4 2004г.

усыновленного, который умер раньше, чем усыновитель, после смерти усыновителя призываются к наследованию по праву представления на тех же основаниях, что и внуки наследодателя, и их потомки.

Не наследуют по праву представления:

- потомки наследника, лишенного наследодателем наследства;

- потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойный наследник.

Согласно п.1 ст. 1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. В абз.З ст. 5 32 ГК РСФСР 1964 года к наследникам по закону второй очереди были отнесены братья и сестры без прямого указания на то, что таковыми могут быть как полнородные братья и сестры наследодателя (у которых общими являются как отец, так и мать), так и неполнородные, то есть единокровные или единоутробные братья и сестры, у которых общим является лишь один из родителей - либо отец, либо мать. Сделанная в п.1 ст. 1143 ГК РФ конкретизация важна не столько сама по себе, сколько потому, что она исключает отнесение к наследникам по закону второй очереди сводных братьев и сестёр, у которых разными являются как отец, так и мать, а также братьев и сестёр более отдаленной степени родства, например двоюродных братьев и сестёр.

В связи с наличием в п.1 ст. 1146 ГК РФ прямой ссылки на п.2 ст. 1143 ГК РФ племянники и племянницы наследуют по праву представления в соответствии с общими правилами о наследовании по праву представления, закрепленными в ст.1146ГКРФ.

К наследникам по закону третьей очереди отнесены как полнородные, так и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, то есть достаточно, чтобы у родителей наследодателя с их братом или сестрой был один общий родитель. Двоюродные братья и сестры наследодателя призываются к наследованию по праву представления независимо от того, являются ли они детьми полнородных или неполнородных братьев и сестёр родителей наследодателя.

В п.1 ст. 1145 ГК РФ законодатель, опираясь на общее положение абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК РФ, согласно которому наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, устанавливает, что родственники наследодателя третьей, четвёртой и пятой степени родства получают право наследовать по закону, если нет наследников первой, второй и третьей очереди. Соответственно этому родственники наследодателя третьей степени родства призываются к наследованию в четвёртой очереди, четвёртой степени родства - в пятой очереди, в пятой степени родства - в шестой очереди.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Так, прадедушки и прабабушки являются родственниками третьей степени родства и, соответственно, отнесены к наследникам четвёртой очереди.

В зависимости от степени родства определены и наследники пятой и шестой очереди. К наследникам пятой очереди отнесены дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); к наследникам шестой очереди - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестёр (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тёти).

Если нет наследников предшествующих очередей, то есть с первой по шестую, то к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При этом указанные лица призываются к наследованию независимо от того, были ли они связаны с наследодателем алиментными обязательствами или нет.

Ст. 1148 ГК РФ предусматривает ещё одну категорию наследников - нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Согласно данной статье они разделены на две группы и отнесены к наследникам восьмой очереди.

Страницы: 1, 2


© 2010 Современные рефераты