Рефераты

Наследование по закону

p align="left">К первой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону второй и последующих (по седьмую включительно) очередей, но не входят в круг наследников по закону той очереди, которая призвана к наследованию. В этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Следует отметить, что в числе нетрудоспособных иждивенцев в п.1 ст. 1148 ГК РФ не названы наследники по закону первой очереди. Объясняется это тем, что в этом случае наследники по закону призываются к наследованию не как нетрудоспособные иждивенцы, для чего требуется наличие целого ряда условий, а именно как наследники по закону первой очереди.

Ко второй группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону ни первой, ни последующих (по седьмую включительно) очередей. В этом случае при наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же других наследников по закону нет, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Находившимися на иждивении наследодателя (как в том, так ив другом случае) следует считать нетрудоспособных лиц, которые находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. При этом указанные лица могут признаваться иждивенцами наследодателя, если они находились на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. К нетрудоспособным относятся мужчины, достигшие 60 лет, женщины, достигшие 55 лет; инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, независимо от того, назначена ли им пенсия по старости или инвалидности, лица, не достигшие 16 лет (учащиеся - 18 лет)10.

Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя закрепляется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной, а сами наследники получили название необходимых, поскольку они, кроме недостойных наследников, не могут быть лишены права ее унаследовать.

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновлённые), его нетрудоспособные супруг, родители (усыновители), а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если последние подлежат призванию к наследованию на основании п.1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. Круг этих лиц следует определять исходя из тех же критериев, какие были использованы при установлении лиц, относящихся по закону к наследникам первой очереди, а также лиц, призываемых к наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, который закреплён в п.1 ст. 1149 ГК РФ, является исчерпывающим. Это значит, что право на обязательную долю не имеют наследники по закону ни первой очереди, ни всех последующих очередей, если только они не подпадают под перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, ни наследники, которые наследуют по праву представления. С другой стороны, право на обязательную долю, в принципе, не зависит от согласия других наследников на то, чтобы необходимый наследник ее получил.

Размер обязательной доли составляет не менее половины имущества, которое причиталось бы каждому из необходимых наследников при наследовании по закону (то есть при отсутствии завещания, предусматривающего иной раздел наследства).

При определении размера обязательной доли, причитающейся необходимому наследнику, важно знать стоимость подлежащего учёту наследственного имущества, а также круг наследников по закону, между которыми при отсутствии завещания указанное имущество следовало бы разделить.

Верховный Суд РФ при определении размера обязательной доли предложил принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуков и правнуков наследодателя, которые наследуют долю их родителей), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и незавещанной части) 11.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведёт к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. Если же незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю недостаточно, удовлетворение этого права происходит из той части имущества, которая завещана. Таким образом, при столкновении прав необходимого наследника с правами других наследников по закону или с правами наследников по завещанию того же наследодателя приоритетное значение придается удовлетворению прав необходимого наследника.

Если, однако, осуществление права на обязательную долю повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым

____________________________________________

10 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР). М.: Проспект, 1999. С. 136.

необходимый наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Для определения всей наследственной массы наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества. Например, наследодатель завещал брату автомашину стоимостью 60000 руб. и сыну - паенакопление в ЖСК в сумме 80000 руб. Единственный наследник по закону сын наследодателя, будучи инвалидом 3 _ группы, обратился в нотариальную контору с просьбой выделить ему обязательную долю в автомашине. В свою очередь наследник по завещанию просил принять меры к охране наследственного имущества в квартире умершего, в результате чего нотариусом были описаны предметы домашней обстановки и обихода на сумму 40000 рублей. В данном примере сыну положена обязательная доля в сумме 90000 рублей, т.е. половина от 180000 рублей. Между тем по завещанию ему причитается паенакопление 80000 рублей, а также к нему перешло имущество на сумму 40000 рублей, находящееся в квартире, в которой он проживал совместно с наследодателем. Таким образом, ему обеспечена обязательная доля, и нотариус в данной ситуации должен выдать наследникам по завещанию свидетельства согласно воле завещателя 12.

________________________________________________

11 пп. «д» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.91г. №2 (ред. от 25.10.9^.) «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании».

12 И.Н. Гвоздева «Вопросы наследования»/ Бюллетень нотариальной практики № 4 2004г.

Гражданский кодекс РФ закрепляет положения, касающиеся прав пережившего супруга на имущество, нажитое во время брака. Ст. 115 0 ГК РФ определяет судьбу общей совместной собственности супругов в случае смерти одного из них. Поэтому её действие не распространяется на имущество супругов, в отношении которого установлен режим долевой или раздельной собственности. Что же касается лиц, находившихся в фактических брачных отношениях, а также лиц, брак которых признан недействительным, то, поскольку они не являлись супругами, совместная собственность у них возникнуть не может, а потому их имущественные отношения в области наследования под действие ст. 1150 ГК РФ также не подпадают.

Переживший супруг наследодателя может быть призван к наследованию как по завещанию, так и по закону. В силу принципа свободы завещания переживший супруг может быть наследником по завещанию (п.1 ст.1119 ГК РФ), а в п.1 ст. 1142 ГК РФ он назван в числе наследников по закону первой очереди. В то же время, применяя эти положения, необходимо учитывать, во-первых, то, что по наследству после смерти наследодателя может перейти только то имущество, которое принадлежало ему на день открытия наследства, и, во-вторых, то, что призвание - пережившего супруга после смерти другого супруга к наследованию независимо от того, призван ли он к наследованию по завещанию или по закону, никак не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являвшегося до смерти наследодателя их общей совместной собственностью. Эта часть имущества не входит в состав наследства, открывшегося после смерти одного из супругов, она не переходит к пережившему супругу как к наследнику и принадлежит ему как до, так и после открытия наследства в виде доли в праве общей совместной собственности.

Особым субъектом, призываемым к наследованию по закону в соответствии с п. 2 ст. 1116 и ст. 1151 ГК РФ, является Российская Федерация. Россия согласно ст. 1151 ГК РФ получает в собственность в порядке наследования так называемое выморочное имущество. В п.1 данной статьи определены случаи, когда наследственное имущество считается выморочным: если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, в том числе когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права наследования, либо в силу ст. 1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Применяя эти правила, надлежит учитывать, что если все наследники отказались от наследства, то от наследства должен отказаться и тот наследник, в пользу которого произошел отказ от наследства. В противном случае имущество не может считаться выморочным. Споры о том, является ли имущество выморочным, в том числе споры о том, является ли оно выморочным полностью или в части, подлежат разрешению судом.

В собственность Российской Федерации в порядке наследования может перейти не только выморочное имущество, но и имущество, которое ей будет завещано. Возможны случаи, когда часть наследственного имущества перейдет к Российской Федерации по завещанию, а другая часть - по закону как выморочное имущество. Порядок наследования и учёта выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований определяется законом (на настоящий момент - подзаконным актом - постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984 года№683) 13.

_____________________________________________

13 Качур Н., Баукина Е., Богданова И. Наследование выморочного имущества. //Российская юстиция. 2002. №10.

Заключение

Таким образом, анализируя вышеизложенное, в заключении можно сделать ряд выводов.

Современное гражданское законодательство содержит подробные положения о наследовании. Детальное регулирование общественных отношений в данной области с одной стороны восполняет пробелы, существовавшие в советском законодательстве, с другой стороны - возникают коллизии между различными законами, а также возникают проблемы реализации правовых норм на практике. Кроме того, некоторые вопросы, касающиеся отдельных положений наследственного права, остались неосвещёнными.

Наиболее ясными и полными представляются общие правила о наследовании. Их подробная регламентация объясняется необходимостью чёткого установления содержания основных понятий (наследование, наследство), определения правового статуса субъектов наследственного правопреемства (наследодателя и наследников), а также норм, подлежащих применению в самом начале развития наследственного правоотношения. Таким образом, общие положения регулируют порядок и условия возникновения универсального наследственного правопреемства и становления отношений между наследниками по поводу наследственного имущества. Данные нормы имеют тесную связь с нормами гражданского законодательства о правоспособности и дееспособности граждан и организаций, так как от этого зависят объём их прав в наследственной сфере и возможность участия в наследственном правопреемстве. Это наиболее полно разработанный раздел наследственного права.

Большая часть наследственных норм касается вопросов приобретения наследства. Пожалуй, это самые важные положения для наследников, ведь они практического характера. Поэтому здесь возникает наибольшее число проблем при реализации данных норм на практике при решении наследниками целого спектра вопросов, касающихся порядка и способов принятия наследства, срока такого принятия, порядка и последствий отказа от наследства, оформления наследства, раздела и распределения наследственного имущества, охраны и управления наследством. Учитывая значимость данных вопросов для законодателя очень важно соблюсти интересы и наследников, и иных заинтересованных в деле наследования лиц (отказополучателей, кредиторов наследодателя).

Особо важно для наследников знать нормы об оформлении наследства. ГК РФ не содержит подробных положений в данной сфере, останавливаясь на получении у нотариуса свидетельства о праве на наследство, соглашении наследников о разделе наследства, необходимости государственной регистрации перехода прав и прав на недвижимое имущество. В связи с этим наследникам необходимо знакомиться и хорошо разбираться в законодательстве о нотариате, совершении сделок и договоров, порядке и правилах государственной регистрации перехода прав и прав на недвижимость. Кроме того, наследникам в ряде случаев необходимо получение решения суда (например, для установления факта принятия наследства).

Наследование, как предусматривает закон, может осуществляться по закону или по завещанию. Как указывалось выше, данная формулировка означает определение в соответствии с законом или завещанием круга наследников и их наследственных долей, которые могут быть совершенно различны либо совпадать полностью или в части. Закон определяет общий порядок совершения завещания (письменная форма, нотариальное удостоверение), а также другие условия его составления в зависимости от конкретного случая (чрезвычайные обстоятельства, отсутствие в местности нотариуса, желание гражданина сохранить тайну завещания от всех лиц). Таким образом, учитываются максимально все возможные ситуации, при которых гражданин желает изъявить свою последнюю волю.

Что касается наследования по закону, то здесь был перенят ряд положений прежнего советского, международного и зарубежного права, направленные на оптимально возможное обеспечение интересов всех наследников. Во-первых, было увеличено число очередей наследников (а также лиц, наследующих по праву представления), что позволяет с большей вероятностью передать наследственное имущество кому-нибудь из родственников умершего и предотвратить его выморочность. Во-вторых, признаются равными в правах наследования родные дети наследодателя и усыновлённые (положение усыновителей также приравнено к положению родителей). Остались по-прежнему обеспечены интересы нетрудоспособные иждивенцы: они наследуют наравне с очередью наследников, призванных к наследованию либо в качестве наследников самостоятельной очереди. Сохранены положения о наследниках, имеющие право на обязательную долю в наследстве (необходимые наследники), - это ближайшие родственники наследодателя и его иждивенцы, имеющие потребность в материальном обеспечении в силу своей нетрудоспособности.

Таким образом, анализируя состояние российского наследственного права в целом, следует отметить достаточно высокий уровень разработанности его положений. Существующие пробелы и недостатки следует решать с учётом дореволюционного, советского, зарубежного законодательства и практики, разработок учёных-юристов, уровня развития общества, его экономических, политических, социальных основ, менталитетом граждан.

Список используемой литературы и нормативного материала

1. Конституция Российской Федерации. М.: Изд-во «НОРМА», 2001.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1,2. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.

4. Семейный кодекс Российской Федерации. М.: Изд-во «НОРМА», 2001.

5. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР). М.: Проспект, 1999.

6. Гражданское право. Учебник. Том 3. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002.

7. Гражданское право. Учебник. Том 2. Суханов Е.А. М.: БЕК, 2000.

8. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Серебровский В.И. М.: Статут, 1997.

9. Комментарий к ГК РФ части 1,2,3 (постатейный). С постатейными материалами. Борисов А.Б. М.: Книжный мир, 2003.

10. Комментарий к ГК РФ. Части 1-3. Под ред. Забарчука С.Л. М.: Экзамен. Право и закон,2003.

11. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002.

12. Наследование. Комментарий законодательства. Судебная практика. Образцы документов. Справочные материалы. Ляпунов С.Г. М.: Экзамен. Право и закон, 2003.

13. Наследование. Консультации, образцы документов, судебные споры. Данилов Е.П. М.: Новый Юрист, 1999.

14. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. М.: Статут, 2000.

15. Наследственное право РФ. Власов Ю.Н.. М.: Юрайт, 2000.

16. Наследственное право. Учебное пособие. Гущин В.В. М.: Дашков и К, 2003.

17. Основы римского частного права. Харитонов. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999.

18. Аврамченко В.И. Развитие российского наследственного правам/Нотариус. 2000 №3.

19. Виторт Е. Принятие наследства и отказ от него.//Человек и закон. 2003 №9.

20. Галиева Г.Ф. Коллизии наследственного права в переходный период .//Бюллетень нотариальной практики. 2001 №5.

21.Гвоздева И.Н. «Вопросы наследования»//Бюллетень нотариальной практики №4 2004г.

22. Грудицына Л. Роль зарубежного права в формировании наследственного права РФ./УАдвокат. 2001 №5.

23. Диордиева О.Н. Плюсы и минусы нового наследственного права и проблемы нотариата и суда при применении нового законодательствам/Нотариус. 2002 №3.

24. Зайцева Т.И. Защита наследственного правам/Нотариус. 2003 №4.

25. Кабатов В.А. Новое в наследственном праве России.//Государство и право. 2002 №7.

26. Качур Н., Баукина Е., Богданова И. Наследование выморочного имущества. //Российская юстиция. 2002. №10. ^ 27. Макаров С.Ю. Расширение гарантий наследственных прав граждан// Жилищное право. 2002 №№2,3.

28. Макаров С.Ю. Реформа наследственного права в России.//Жилищное право. 2002 №4.

29. Максимович Л. Наследование по закону .//Закон. 2002 №9.

30. Манылов И.Е. Новое в законодательстве о наследовании по закону./УСовременное право. 2002 №1.

31. Хаскельберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами: комментарий ГК РФ.//Российская юстиция. 2003 №7.

32. Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании.//Хозяйство и право. 2002 №3.

ДОРАБОТКА

1) Под принципами наследственного права понимается объективно обусловленные, закрепленные в правовых нормах важнейшие положения, имеющие стабильный характер, которые обусловливают сущность и особенности правового регулирования наследования, содействуют совершенствованию регламентации поведения субъектов наследственного права и направляют правоприменительную деятельность.

Принципы наследственного права:

^ принцип универсального правопреемства означает, что между волей наследодателя (действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель), что наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, что наследник заступает место наследодателя во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев, опять-таки предусмотренных законом (так, наследник не замещает наследодателя в обязательствах, неразрывно связанных с личностью последнего, или к наследнику не переходит принадлежавшее наследодателю право авторства).

^ Принцип свободы завещания является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Он означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им. Он может оставить наследство любому субъекту гражданского права, по своему усмотрению распределить наследство между наследниками, лишить наследства всех или часть наследников, оформить особые завещательные распоряжения. Принцип свободы завещания означает, что воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо ни косвенно «давить» на него, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким, и т. д.

^ принцип очередности призвания наследников к наследованию. Этот принцип означает, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, признаны недостойными наследниками и отстранены от наследования (статья 1117 ГК), лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК), не приняли наследства либо отказались от него. Наличие хотя бы одного из наследников предшествующей очереди исключает призвание к наследованию наследников последующей очереди. Данный принцип является традиционным для российского законодательства, которое всегда признавало, что наличие наследников ближайшей степени родства исключает призвание к наследованию родственников дальнейших степеней.

^ Принципы дозволительной направленности и диспозитивности действуют в наследственном праве по отношению не только к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора. Они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались.

^ Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и о принципе охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств. Что касается первого принципа, то он, по существу, является сквозным и пронизывает все отношения по наследованию. Достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится прежде всего в целях охраны основ правопорядка и нравственности. Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, истолкованием содержания завещания в соответствии с действительной волей наследодателя, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов наследников, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц. В числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказополучателей, доверительных управляющих и т. д. Наконец, второй охранительный принцип в наследственном праве, будучи производным от первого охранительного принципа, в известной мере имеет и самостоятельное значение. Он воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т. д.

^ принцип неизменности, который означает, что все, что входит в состав наследства, переходит при наследовании в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось, когда принадлежало умершему;

2) Нормы ст. 1163 ГК РФ направлены на защиту интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка, т.е. того, кто субъектом гражданских правоотношений еще не является, но может им стать, если родится живым. Такой ребенок защищался нормами и ранее действовавшего ГК РСФСР, п. 2 ст. 559 которого предусматривал, что наследники при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка могут осуществить раздел имущества только с обязательным выделом доли, причитавшейся такому наследнику. Действующий ГК (ст. 1163) усиливает защиту неродившегося ребенка, устанавливая невозможность осуществления раздела наследственного имущества до рождения ребенка. Соответственно, в описываемой ситуации наследственное имущество перейдет в общую долевую собственность независимо от воли либо даже против воли наследников, которые станут собственниками.

Субъектом права ребенок станет, если родится живым. В этом случае, даже если он умрет через несколько минут после рождения, он успеет стать собственником определенного имущества, которое может быть передано его наследникам. Если же ребенок родится мертвым, то наследники вправе разделить между собой все наследственное имущество.

Соглашение о разделе наследства, заключенное без учета зачатого ребенка, является ничтожной сделкой, поскольку это прямо противоречит ГК. При этом, очевидно, не имеет значения факт осведомленности наследников о наличии такого ребенка. Если ребенок родился живым, то осуществление раздела наследства (а также и государственной регистрации прав наследников на недвижимость) не влечет перехода прав на наследство (включая недвижимость), так как соглашение о разделе наследства является ничтожной сделкой.

Сложнее ответить на вопрос о том, следует ли считать недействительным соглашение о разделе наследственного имущества без учета зачатого ребенка, если он родится мертвым. Представляется, что на этот вопрос нужно дать отрицательный ответ, так как отсутствует предусмотренное законом условие: "если родится живым".

3) В соответствии со ст. 1117 ГК РФ «не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Однако граждане, которым наследодателъ после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства».

4) согласно п.2 статьи 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

^ вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

^ принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

^ произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

^ оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" (в ред. от 25.10.96) под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов по охране наследственного имущества и по управлению им, или погашение долгов наследодателя и т.п. При этом имелось в виду, что указанные действия могли быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Перечень указанных действий не является закрытым, правовое описание отдельных их видов не имеет жестко обозначенных границ.

Одна группа фактических действий - это вступление во владение или в управление наследственным имуществом.

Вступление наследника во владение имуществом обозначает установление фактического господства над вещами и другими ценностями, входящими в состав наследства. Так, например, наследник принимает отдельные или все вещи и иные объекты в свое ведение, присоединяя их к своему имуществу в месте его нахождения. В ином случае наследник сам перемещается к месту нахождения наследства, если вселяется в наследственную квартиру или дом. Вступление во владение наследственным имуществом характеризуется физическим держанием имущества наследодателя.

Действия наследника, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, создают законную презумпцию принятия им наследства.

Правилами п. 2 статьи 1153 ГК РФ установлено, что наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, признается принявшим наследство, пока не доказано иное. В соответствии с этим должен быть сделан вывод о том, что законом установлена презумпция принятия наследства наследником, совершившим предусмотренные правилом действия. Презумпция может быть оспорена как самим наследником, так и другими лицами.

5) Наследство может быть принято формальными и неформальными способами.

К формальным способам принятия наследства относятся: заявление наследника о принятии наследства или заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, сделанные соответствующему лицу.

К неформальным способам принятия наследства относятся действия наследника, подтверждающие фактическое принятие им наследства.

Формальные способы принятия наследства и порядок их совершения предусмотрены гражданским кодексом РФ, согласно которому наследник вправе подать по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Заявление о принятии наследства является актом наследника, обнародовавшим себя в качестве принявшего наследство и правопреемника наследодателя.

Заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, по существу, заключает в себе две позиции: обнародование своего намерения принять наследство и требование выдать документ, подтверждающий приобретение наследства.

Заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство обладают равной силой и свидетельствуют о бесспорном принятии наследства. Подача любого из указанных заявлений сама по себе изменяет положение наследника: он становится собственником, кредитором или должником в обязательствах и др. независимо от получения официального свидетельства о приобретенных правах, однако при условии, что заявитель действительно является наследником и у него возникло право наследования.

Вместе с тем заявления имеют определенные отличия по целям. Подача заявления о принятии наследства ограничивается целью утвердиться в праве на наследство. Этот способ принятия наследства может быть целесообразным в тех случаях, если наследник не намерен пока получать свидетельство о праве на наследство, а также в случаях, если наследуются права, осуществление которых не требует их государственной регистрации. Подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство преследует цель официального удостоверения прав наследника на приобретенное наследство. Подача первого заявления не исключает в будущем обращения наследника, принявшего наследство, с просьбой к соответствующим органам о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Прием нотариусом или уполномоченным должностным лицом заявления наследника о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не может быть поставлен в зависимость от представления доказательств принадлежности заявителю права на наследство. Право лица на наследство проверяется при выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача указанных заявлений вызывает правовые последствия правопреемства в совокупности с другими юридическими фактами, на которых основано право на наследство (назначение наследником по завещанию, состояние брака или родство при наследовании по закону и др.).

Наследник вправе подать нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство, заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства. Нотариус и должностные лица обязаны принять такие заявления наследников.

Полномочия и порядок деятельности нотариусов и уполномоченных законом должностных лиц, которые обязаны принимать заявления наследников о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, предусмотрены Основами законодательства о нотариате.

В соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство должны быть поданы в государственные нотариальные конторы, действующие по месту открытия наследства, а при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы - одному из нотариусов, занимающихся частной практикой, которому поручено совершение нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве на наследство.

К должностным лицам, уполномоченным в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство и обязанным в силу этогопринимать заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, относятся должностные лица консульских учреждений РФ (ст. 38 Основ законодательства о нотариате). В консульских учреждениях совершаются нотариальные действия для российских граждан за границей.

Должностными лицами консульских учреждений, в компетенцию которых входит совершение нотариальных действий, являются консул и любое должностное лицо консульского учреждения, которому поручено консулом выполнение нотариального действия.

6) Согласно ранее действовавшему ГК РСФСР 1964 года ст.532 при наследовании по закону наследниками в равных долях являлись:

^ в первую очередь - дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;

^ во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери;

^ в третью очередь - братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя)-эта очередь введена Федеральным законом от 14.05.2001 N 51-ФЗ)

^ в четвертую очередь - прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки- эта очередь введена федеральным законом от 14.05.2001 N 51-ФЗ).

Таким образом, в ранее действовавшем ГК РСФСР 1964г. сначала предусматривались две очереди наследования, а в 2001 году были добавлены еще две очереди наследования -- третья и четвертая.

7) В соответствии со статьей 1151ГК РФ:

1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.

2. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

Весь комплекс прав и обязанностей Российской Федерации, возникающих в связи с выморочным наследством, следует квалифицировать как "федеральное имущество". Поскольку закон, издание которого предусмотрено п. 3 ст. 1151, пока не принят и нет других правил, регулирующих данный вопрос, соответствующая компетенция принадлежит Минимуществу России.

Страницы: 1, 2


© 2010 Современные рефераты