Рефераты

Наследование по завещанию

p align="left">Например, в соответвующем четвертом разделе закона 1959 года «О Гражданском кодексе Венгерской Республики» (новая редакция которого была принята в 1977 году) наряду с публичными и устными видами завещаний указывается и такой вид, как письменные личные, которые подразделяются на три подвида:

- завещание, от начала и до конца написанное и подписанное наследодателем;

- завещание, написанное другим лицом или наследодателем, но на пишущей машинке и написанное им в присутствии двух свидетелей;

- завещание, написанное наследодателем или другим лицом, подписанное наследодателем и переданное им лично на хранение нотариусу.

В Испании собственноручная форма завещания называется олографической. Олографическое завещание подлежит регистрации у судьи первой инстанции по последнему месту жительства завещателя или месту его смерти в течение пяти лет со дня смерти. Незарегистрированное олографическое завещание недействительно.

Во Франции собственноручное завещание должно быть полностью написано, датировано и подписано рукой наследодателя (статья 970 ГК Франции).

Согласно нормам статьи 949 ГК Польши, завещание может быть написано собственноручно завещателем и для его действительности не требуется дальнейшей формальности (завещание может быть написано авторучкой, шариковой ручкой и даже карандашом, лишь бы была возможность прочитать написанное.

2. Завещание в виде публичного акта. Эта форма более близка к нашей форме завещания. Во Франции подобное завещание составляется либо при участии двух нотариусов, либо одного нотариуса, но в присутствии двух свидетелей.

В Испании такая форма именуется открытой формой завещания и означает выражение завещателем своей последней воли в присутствии лиц, которые должны засвидетельствовать акт, узнав о содержании завещания (статья 679 ГК Испании). Причем завещатель может представить письменный текст нотариусу, который редактирует завещание, а затем зачитывает в присутствии двух свидетелей с тем, чтобы завещатель выразил свое согласие.

Публичное завещание предусмотрено законодательством Италии. Его должен принять нотариус в присутствии двух свидетелей.

Подобная форма предусмотрена в Венгрии. В соответствии с Гражданским кодексом и законом о нотариате Венгерской Республике публичным является завещание, совершенное перед нотариусом или судом. В ГК Венгрии содержится два формальных условия, обеспечивающих действительность публичного завещания:

1) такое завещание не может быть завершено перед лицом, которое является родственником, опекуном, попечителем завещателя или его супругом;

2) не имеет силы завещательное распоряжение в пользу лица, принимавшего участие в совершении публичного завещания, его родственника, опекуна, попечителя, подопечного.

3. Тайное завещание - завещание, составленное наследодателем и переданное в запечатанном виде на хранение нотариусу, как правило, в присутствии свидетелей. У данной формы есть свои минусы. Будучи составленным самим завещателем, без помощи компетентного должностного лица, такое завещание может содержать как противозаконные распоряжения, так и формулировки, допускающие двойное толкование.

Такое завещание предусмотрено во Франции, ФРГ, некоторых кантонах Швейцарии. В РФ на данный существует аналог тайного завещания содержится в разделе шестом части 3 ГК РФ и называется закрытым завещанием.

Аналогом тайного завещания является секретное завещание, предусмотренное ГК Италии. Секретное завещание может быть составлено не только наследодателем, но и третьим лицом. Завещание, составленное наследодателем, должно содержать все реквизиты, которые присущи рукописному завещанию, и быть подписано наследодателем. Завещание. Написанное частично или полностью третьим лицом или при использовании механических средств, должно быть подписано наследодателем на каждой половине листа завещания.

Неизвестно российскому праву такой институт, как договор о наследовании. Суть его заключатся в том, что между наследодателем, с одной стороны, и одним или несколькими лицами, управомоченными на получение имущества наследодателя после его смерти, с другой стороны, подписывается договор, вступающий в силу с момента его заключения. Недостаток его состоит в том, что в отличие от завещания, которое может быть отменено по воле самого завещателя, договор о наследовании в одностороннем порядке не расторгается. Такие договоры действуют в Швейцарии, ФРГ, допукаются между супругами во Франции445 Мейер Д.И. Наследственное право в России и за рубежом: сравнительный анализ. М.: Книжный мир. 2003. С. 29.

5.

Что касается содержания завещания, то в этом вопросе различия между законодательствами РФ и зарубежных стран более заметны. Так, западное наследственное право допускает возможность сделать в тексте завещания не только распоряжения, касающиеся судьбы имущества, но и иные, например: назначение опекуна несовершеннолетнему, признание своего отцовства в отношении внебрачного ребенка, назначение исполнителя завещания (ФРГ) и другие. По моему мнению, нам стоило бы подумать о таких коррективах правил, касающихся содержания завещания.

Также хотелось бы отметить о соотношении между законодательными базами России и иностранных государств в определении обязательных долей и лиц, которым они полагаются.

В соответствии с ч. 3 ГК РФ Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (1/2) (обязательная доля).

В Болгарии Закон о наследовании от 29 января 1949 года предусматривает аналогичный круг необходимых наследников (за исключением иждивенцев), с различием размеров обязательных долей: обязательная доля нисходящих при одном ребенке составляет 1/2 имущества наследодателя, а при двух и большем числе - 2/3 указанного имущества. Обязательная доля родителей равна 1/3 наследственного имущества. Интересен подход болгарского законодателя к размеру обязательной доли супруга: если он является единственным наследником, то получает 1/2 наследственной массы, а если наследует совместно с родителями, то только 1/3 наследственной массы.

В Испании обязательная доля детей составляет 2/3 доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Однако обязательная доля родителей или их восходящих составляет 1/2 доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Особо интересен подход венгерского законодателя к данному вопросу. В соответствии со статьей 661 ГК Венгрии 1977 года обязательная доля гарантируется не только детям, супругу и родителям наследодателя, но и внукам, и правнукам наследодателя. Обращает на себя внимание прогрессивность отечественного законодательства в области наследования усыновителей, усыновленных и их родственников по происхождению.

Глава 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Глава 64 ГК РФ посвящена приобретению наследства. Данная глава довольно обширная по объему (состоит из 24 статей, с 1152 по 1175).

При сравнении правил приобретения наследства старого и нового гражданского законодательства мы увидим, что произошли серьезные изменения. Основные положения о приобретении наследства установлены в статье 1152 ГК РФ. Приобретение наследства - это переход наследственной массы наследодателя к наследнику. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства.

§ 1. Принятие наследства и отказ от него

Принятие наследства - необходимое условие приобретения наследства. Исключение составляет переход выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Согласно ст. 1151 ГК РФ выморочным имуществом умершего считается в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Принятие наследства означает официальные, с точки зрения закона, действия, однозначно показывающие желание наследника воспользоваться имуществом наследодателя. Если не предпринимать никаких действий, то «наследство искать наследников не будет», в отличие от зарубежных законов.

Принятие наследства - это односторонняя сделка, содержанием которой является волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства. Принятие наследником по закону или завещанию любого объекта, входящего в состав наследственной массы, признается принятием всей причитающейся данному наследнику наследственной массы. При этом право выбора одного, нескольких или всех возможных для конкретного наследника оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику.

В п.2 ст. 1152 ГК РФ устанавливается императивный запрет на принятие наследства под условием или с оговоркой. Заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть безусловным и безоговорочным. Наличие в таком заявлении условий или оговорок влечет его недействительность, поэтому подача такого заявления не влечет приобретения наследства, а выданное на основании этого заявления свидетельство о праве на наследство является недействительным. Вместе с тем принятие наследства не является бесповоротным и может быть аннулировано наследником путем отказа от наследства446 Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании. // Хозяйственное право. 2002. № 3. С. 34.6.

Если один из наследников принял наследство, это не означает, что приняли наследство и остальные, призванные к наследованию наследники.

В соответствии с правилами ст. 546 ГК РСФСР 1964 г. «принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства». Сохранив это положение, ГК РФ дополнил его следующим: «…независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации» (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Такое добавление весьма существенно для юридической практики447 Ростовцева Н.В. Новшества наследственного права по ч.3 ГК РФ. // Юрист. 2002. № 3.

7.

Что касается способов принятия наследства (их выделяется два), то они соответствуют тем, что были ранее.

Первый способ - это подача наследником заявления о принятии наследства нотариусу или должностному лицу, которые в соответствии с законом вправе выдавать свидетельство о праве на наследство.

Наследник может подать этим лицам заявление только о выдаче свидетельства о праве на наследство. В этом случае заявление выполняет две функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство, а также служит основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство.

При осуществлении наследником права на принятие наследства путем подачи заявления не требуется личной явки наследника. Оно может быть передано через другое лицо или направлено по почте. Но во всех таких случаях подпись наследника должна быть удостоверена уполномоченным на это лицом.

Новеллой ГК РФ являются нормы, позволяющие принять наследство и отказаться от него через представителя (это возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства; для принятия наследства или отказа от него законным представителям доверенность не требуется). Несмотря на то, правоприменительная практика шла именно по этому пути, на законодательном уровне подобные правила сформулированы впервые447 Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права по части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации // Юрист. 2002. № 3.

7.

Второй способ принятия наследства выражается в так называемом «фактическом принятии» наследства. По новому законодательству этот способ имеет более широкое содержание. В ст. 1153 дан примерный перечень действий наследника, которые рассматриваются как, конклюдентные, т. е. свидетельствующие о желании наследника принять наследство. О фактическом принятии наследства может свидетельствовать следующее:

- наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом (продолжает проживать в принадлежащем наследодателю доме, обрабатывать садовый участок, перевез к себе вещи наследодателя и т. п.);

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств других лиц (потребовал провести опись наследственного имущества, оборудовал дачу охранной сигнализацией и т. п.);

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (оплатил коммунальные услуги, внес плату за пользование телефоном и т. п.);

- оплатил за свой счет долги наследодателя либо потребовал от должников наследодателя возврата долга.

Перечень, содержащийся в статье 1153 не является исчерпывающим. Из этого следует, что о желании наследника принять наследство могут свидетельствовать и другие действия.

Совершение указанных действий является лишь презумпцией принятия наследства, т.е. они свидетельствуют о фактическом принятии наследства, если наследник не докажет, что он, совершая соответствующее действие, не имел намерения принять наследство (п. 2 ст. 1153). Например, совершеннолетний сын после смерти отца остался проживать в, принадлежащем отцу, доме, оплатил коммунальные услуги, но не собирался принимать наследство, желая, чтобы единственным собственником дома стала мать; либо один из наследников после похорон наследодателя взял на память об умершем какую-либо его вещь без намерения принимать наследство.

Может сложиться и другая ситуация, когда лица, фактически принявшие наследство, не могут подтвердить данный факт путем предоставления нотариусу необходимых доказательств (как правило, документов). В этих случаях наследник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. Решение об установлении факта принятия наследства служит основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство448 Эрделевский А. Часть третья ГК РФ о наследовании. // Законность. 2002. № 3. С. 12.

8.

По общему правилу наследство может быть принято в шестимесячный срок со дня открытия наследства. Установленный в п. 1 ст. 1154 ГК шестимесячный срок для принятия наследства является пресекательным, т. е. по его истечении субъективное право наследника на принятие наследства прекращается. Однако, в отличие от других пресекательных сроков, этот срок, в случае его пропуска, может быть восстановлен48. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Лицам, у которых право наследование возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, п. 3 ст. 1154 ГК РФ предоставляет для принятия наследства три месяца по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства.

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) происходит в случае, если наследник, который был призван к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный законом срок. Право на принятие наследства представляет собой субъективное право, которое не входит в состав наследственной массы, открывающейся после смерти не принявшего наследство наследника. Поэтому осуществление этого права не является принятием наследства, а его неосуществление, соответственно, не является непринятием наследства447 Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права по части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации // Юрист. 2002. № 3.

7.

Решение вопроса о том, к кому переходит право на принятие наследства, зависит от содержания завещания, если таковое имеется. По общему правилу, право умершего наследника, на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону. Однако в случае, если не успевший принять наследство наследник завещал все принадлежавшее ему имущество, право на принятие наследства после первичного наследователя переходит к его наследникам по завещанию. Следует иметь в виду, что право умершего наследника на принятие обязательной доли в порядке наследственной трансмиссии не переходит и прекращается с его смертью (п.3 ст. 1156 ГК).

ГК РФ более строго по сравнению со своим предшественником подошел к вопросу об ответственности наследников по долгам наследодателя. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, хотя размер такой ответственности, как и ранее, ограничивается стоимостью перешедшего наследственного имущества. Кроме того, если по-прежнему ГК РСФСР устанавливается шестимесячный срок для предъявления кредиторами своих требований, при этом он носил пресекательный характер, то по нынешнему ГК «кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований» (п. 3 ст. 1175). Единственное ограничение, которое вводится ГК РФ в отношении срока исковой давности, - недопустимость его перерыва, приостановления и восстановления. Подобные правила предоставляют кредиторам больше возможностей для удовлетворения своих потребностей.

Наследнику принадлежит право отказа от наследства (п.1 ст. 1157 ГК). Такой отказ - односторонняя сделка, которая может быть совершена наследником как с указанием лиц, в пользу которых он отказывается от наследства, так и без такого указания. Право отказа от еще не принятого наследства существует в течение срока существования права на принятие наследства и прекращается по истечении этого срока, поэтому отказ от не принятого наследства возможен в течение срока, установленного для принятия наследства.

Допускается и отказ от уже принятого наследства. Для такого отказа п.2 ст. 1157 ГК опускает возможность восстановления судом пропущенного по уважительным причинам срока, установленного для отказа от принятия наследства, но лишь в случае, если наследство было принято путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Если же наследство было принято путем подачи нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, восстановление пропущенного срока для отказа от наследства не допускается. В отличие от принятия наследства отказ от наследства является бесповоротным и не может быть впоследствии изменен или отозван.

Пункт 4 ст. 1157 ГК допускает отказ от наследства со стороны не полностью дееспособного или ограниченно дееспособного гражданина только при условии получения предварительного разрешения на совершение такой сделки от органа опеки и попечительства. Последующее одобрение этим органом отказа от наследства не допускается.

Круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства, ограничен кругом наследников по завещанию или наследников по закону. Недостойные наследники, а также наследники по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круг лиц не входят.

В статье 1158 устанавливается перечень обстоятельств, при наличии которых отказ от наследства в пользу другого лица не допускается:

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им лицам;

- от обязательной доли в наследстве;

- если наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства должен быть полным, безусловным и безоговорочным.

Отказополучатель имеет право отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается118 Гражданский кодекс РФ. Часть третья: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4552.

8.

При нарушении установленных в ст. 1158 запретов отказ от наследства в пользу другого лица будет не действительным. В этом случае наступают последствия непринятия наследства, то есть приращение наследственных долей.

Общее правило о последствиях отпадения наследников от наследования вследствие непринятия им наследства, отказа от наследства без указания выгодоприобретателя, утраты права наследовать или отстранения от наследования в порядке ст. 1117, а также недействительности завещания установлено в п. 1 ст. 1161 ГК. В этих случаях часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Специальное диспозитивное правило предусморрено в абз. 2 п. 1 ст. 1161, применяется только в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам. В данном случае причитавшаяся отпавшему наследнику часть наследства переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям.

§ 2. Оформление права на наследство

Права наследника, получившего наследство, оформляются специальным документом, называемым «Свидетельством о праве на наследство». Это свидетельство является правоустанавливающим документом на имущество, перешедшее к наследнику в порядке наследования.

Условиями выдачи свидетельства о праве на наследство является совершение наследником двух действий:

1) подача заявления соответствующего содержания нотариусу по месту открытия наследства;

2) уплата государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

Данное свидетельство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным совершать данное нотариальное действие лицом.

С местом открытия наследства связаны все основные юридические действия, совершаемые через нотариуса, в редких случаях - через уполномоченных на то - должностных лиц. Свидетельство выдается только на основании письменного заявления наследника.

По общему правилу, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Исключение составляет, в частности, случай, указанный в п. 2 ст. 1163 ГК РФ, где предусмотрена возможность выдачи свидетельства о праве на наследство до истечения шести месяцев с момента его открытия при наличии достоверных данных об отсутствии иных наследников, имеющих право на наследство. Достоверность этих данных оценивается нотариусом.

Следует отметить, что выдача свидетельства о праве на наследство производится в тех случаях, когда это право лица является бесспорным. Поэтому на практике свидетельство о праве на наследство до истечения срока на принятие наследства нотариусы не выдают, поскольку всегда есть вероятность неожиданного появления еще какого либо наследника66 Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. - М.: Юристъ. 2002. С. 95..

Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, должен представить нотариусу письменное согласие всех других наследников о включении его в число наследников данного наследодателя, успевших принять наследство во время.

Наследник, принявший наследство фактическими действиями и получившее отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство, может оспорить действия нотариуса в суде в рамках особого производства.

Наследник, обратившийся в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство, должен представить все документы, подтверждающие его права как наследника данного наследодателя. Если наследник, вступивший в наследство фактическим способом, не может доказать этот факт, ему следует обратиться в суд, который должен установить этот факт по правилам установления фактов, имеющих юридическое значение338 Грудцына Л.Ю. Наследование в вопросах и ответах. М.: Бератор-Пресс. 2002. C. 112.8.

Споры наследников с нотариусом о правах на наследство рассматриваются судом общей юрисдикции в порядке искового производства.

Получение свидетельства о праве на наследство может быть совершено как лично наследником, так и его представителем, снабженным нотариально удостоверенной доверенностью.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Это значит, что отсутствие его у наследника не аннулирует права собственности на полученное им имущество77 Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. - М.: Юристъ. 2003. С. 249..

Однако отсутствие у наследника такого документа вызывает два отрицательных последствия:

- полученное в наследство недвижимое имущество не может пройти необходимую государственную регистрацию;

- наследник не может осуществить важнейшее правомочие собственника - распоряжение полученным имуществом. Т.е. он не вправе совершать с ним юридически значимые действия и, в частности сделки по его отчуждению (например, договор ренты, купли-продажи).

Объясняется это тем, что для совершения данных двух действий необходимо наличие правоустанавливающего документа на наследственное имущество, а таким документом является только свидетельство о праве на наследство. Из этого следует, что наследник должен стремиться во всех случаях реализовать свое право на получение свидетельства.

Если наследник не один, в таком случае каждому наследнику по его желанию может быть выдано свидетельство о праве на причитающуюся ему долю или на конкретно завещанное ему имущество. Также может быть выдано и общее свидетельство всем наследникам на все наследственное имущество с указанием долей каждого.

Если после выдачи свидетельства о праве на наследство обнаружилось наследственное имущество, не включенное в свидетельство, на это имущество выдается дополнительное свидетельство.

При переходе наследственного имущество по завещанию или по закону к нескольким наследникам, оно принадлежит им на праве общей долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение этим имуществом осуществляется наследниками в соответствии с нормами ГК РФ, регулирующими общую долевую собственность. Однако по поводу раздела наследственного имущества в части третьей Гражданского кодекса содержатся новые нормы, устанавливающие специальные правила такого раздела. Применение этих специальных правил ограничен сроком: наследство между наследниками может быть разделено с учетом специальных правил в течение трех лет со дня открытия наследства (ст. 1164).

§ 3. Раздел наследственного имущества

Как и ранее, раздел наследственного имущества может быть произведен по соглашению наследников. При отсутствии соглашения раздел по общим правилам производится в судебном порядке.

В действующем Гражданском кодексе специально предусмотрен порядок заключения соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество.

Соглашение о разделе между наследниками такого имущества либо о выделении доли одного или нескольких наследников может быть заключено как до, так и после государственной регистрации прав на недвижимое имущество, но только после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Если государственная регистрация на основании свидетельства о праве на наследство не произведена, то она производится на основании соглашения о разделе и свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация была произведена до заключения соглашения, регистрационные органы обязаны внести изменения и произвести государственную регистрацию (то есть внести новую запись в реестр) уже на основании соглашения о разделе наследства.

Поскольку раздел наследственного имущества по соглашению между наследниками может и не соответствовать причитающимся им долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, в ГК РФ содержится норма, специально обращенная к органам, осуществляющим государственную регистрацию недвижимости. В ней предусмотрено, что несоответствие раздела наследства причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может выступать препятствием для государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество на основании соглашения.

В ГК РФ включены нормы, направленные на охрану интересов не родившегося наследника, а также несовершеннолетних детей, недееспособных граждан при разделе наследственного имущества. В этих целях установлено, что при наличии зачатого, но не родившегося наследника раздел имущества до его рождения произведен быть не может. При наличии несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников их опекуны не вправе заключать соглашение о разделе наследственного имущества, а попечители - давать согласие на заключение такого соглашения без согласия органов опеки и попечительства. В отношении несовершеннолетних наследников это ограничение распространяется и на их родителей446 Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании. // Хозяйство и право. 2002. № 3. С. 43.

6.

В ст. 1168 ГК РФ предусмотрены основания возникновения преимущественного права на неделимую вещь при разделе наследства. Неделимой следует считать вещь, раздел которой в натуре не возможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК).

При разделе неделимой вещи преимущественное право на получение такой вещи в натуре при разделе наследства имеют:

- наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на эту вещь до открытия наследства, - перед наследниками, которые таким правом не обладали;

- наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, - перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися до открытия наследства участниками общей собственности на нее;

- наследник, проживавший ко дню открытия наследства в жилом помещении, раздел которого в натуре невозможен, и не имеющий иного жилого помещения, - перед наследниками, не являвшимися до открытия наследства собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства.

В соответствии со ст. 1169 ГК РФ предметы обычной домашней обстановки и обихода зачитываются в счет наследственной доли наследника, а не наследуются сверх нее, как это было предусмотрено действовавшей ранее ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом антикварные предметы, а также предметы, представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической или иной ценности предмета, по которому возник спор, суд может назначить экспертизу448 Эрделевский А. Часть третья ГК РФ о наследовании. // Законность. 2002. № 2. C. 14.

8.

Наследники, имеющие преимущественное право, могут получить наследственное имущество только в счет своей наследственной доли. Но чаще всего при осуществлении преимущественного права выявляется несоразмерность наследственного имущества, которое может перейти к наследнику, его наследственной доле. В новом ГК предусматривается специальное решение для этих случаев. Возникшая несоразмерность устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства (например, наследник, получив при разделе наследственного имущества однокомнатную квартиру, передает другим наследникам свою долю в праве на автомобиль, на денежный вклад и т. д.). Однако если другого наследственного имущества недостаточно, наследнику может быть предоставлена иная компенсация, в том числе и в виде выплаты определенной денежной суммы. Для последнего случая в сегодняшнем Гражданском кодексе включены нормы, которые охраняют интересы других наследников, гарантируя получение ими компенсации. Установлено, что если иное не предусмотрено соглашением между всеми наследниками, осуществление наследником преимущественного права при разделе имущества возможно только после предоставления им соответствующей компенсации другим наследникам (ст. 1170).

§ 4. Принятие мер к охране наследственного имущества

Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц (например, кредиторов наследодателя) исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры по охране наследства и управлению им (ст. 1171). Эти меры в предусмотренных законом случаях принимаются также должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений.

В соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК РФ меры по охране наследства или управлению им принимаются нотариусом или исполнителем завещания для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц. Такие меры включают опись наследственного имущества, его оценку, передачу в депозит нотариуса наличных денег, а валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг - банку на хранение. В последнем случае заключается договор хранения ценностей в банке, который удостоверяется выдачей банком поклажедателю именно сохраненного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю66 Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. - М.: Юристъ. 2002. С. 99.

.

Основанием для принятия нотариусом мер по охране наследства и управлению им является заявление лиц или органов, которые непосредственно или в целях защиты прав других лиц заинтересованы в сохранении наследственного имущества. Принятие нотариусом охранительных мер должно согласовываться с исполнителем завещания, если таковой назначен в завещании. Статья 1171 не предоставляют нотариусу права принимать такие меры по собственной инициативе.

Право запроса сведений об имуществе наследодателя принадлежит в целях выявления состава наследства только нотариусу. Исполнитель завещания запрашивать такие сведения не может, но он может инициировать направление запроса нотариусом и получить от последнего содержащуюся в ответе информацию. Эта информация является нотариальной тайной и может быть сообщена нотариусом только исполнителю завещания и наследникам.

Нотариус вправе требовать ответа на запрос от юридических лиц, которые обязаны ответить на запрос в разумный срок.

Когда наследственное имущество или его часть находятся в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управления им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.

Если наследственное имущество состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода, а один или несколько наследников проживают в том же жилом помещении, охрана наследственного имущества обычно не производится.

Вообще, что касается признака предметов домашней обстановки и обихода - им является использование их для удовлетворения повседневных бытовых нужд не только наследодателем (завещателем), но и наследников, совместно проживающих с наследодателем.

Что же, касается предметов роскоши, которые подлежат охране, к ним относят изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, антикварные предметы, мебель из ценных пород дерева, картины-подлинники, дорогостоящие ковры, ценные коллекции и др113 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании» // БВС СССР. 1966. № 4. (пункт 5).3.

В соответствии с ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»449 О введении в действие части третей Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4553.9 в целях выявления состава наследства нотариус имеет право направлять запросы также и физическим лицам, не рискуя при этом понести ответственность за посягательство на нарушение неприкосновенности частной жизни, однако предоставить информацию по такому запросу физические лица, в отличии от юридических, не обязаны.

Нотариус или должностное лицо соответствующего органа исполнительной власти, принявший меры к охране наследственного имущества, сообщает нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии указанных мер.

Исполнитель завещания может принять меры по охране наследства и управлению им самостоятельно или по требованию одного или нескольких наследников.

В ст. 1174 определен перечень необходимых расходов, которые могут возмещаться за счет наследственного имущества. В него входят расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая расходы на оплату места погребения, охрану наследства и управления им, а также расходы, связанные с исполнением завещания. Данный перечень исчерпывающий.

Указание п. 3 ст. 1174 ГК об осуществлении расходов на достойные похороны наследодателя за счет любых принадлежащих ему денежных средств не означает, что эти расходы не могут производиться за счет средств, получаемых от продажи другого наследственного имущества. Однако денежные средства подлежат расходованию в первую очередь, а иное имущество может быть использовано для указанных целей лишь при недостаточности имеющихся в составе наследственной массы денежных средств447 Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права по части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации // Юрист. 2002. № 3. С. 37.

7.

Согласно ст. 1173 ГК РФ, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества

Глава 6. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Современные рефераты