Рефераты

Регулирование и охрана гражданских прав

p align="left">

81. Наследственный договор

По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжения второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Стороны в наследственном договоре. Отчуждателем в наследственном договоре может быть супружество, один из супружества или другое лицо. Приобретателем в наследственном договоре может быть физическое или юридическое лицо. Форма наследственного договора. Наследственный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Приобретатель в наследственном договоре может быть обязан совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера к открытию наследства или после его открытия. Предметом наследственного договора может быть имущество, которое належит супругам на праве общей совместной собственности, а также имущество, которое есть личной собственностью кого-нибудь из супругов. Наследственным договором может быть установлено, что в случае смерти одного из супружества наследство переходит к второго, а в случае смерти второго из супружества его имущество переходит к приобретателю по договору. На имущество, определенное в наследственном договоре, нотариус, который удостоверил настоящий договор, накладывает запрет отчуждения. Завещание, которое отчуждатель составил относительно имущества, указанного в наследственном договоре, есть никчемной. Відчужувач имеет право назначить лицо, которое будет осуществлять контроль за выполнением наследственного договора после его смерти. В случае отсутствия такого лица контроль за выполнением наследственного договора осуществляет нотариус по месту открытия наследства. Наследственный договор может быть разорван судом на требование отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений. Наследственный договор может быть разорван судом на требование приобретателя в случае невозможности выполнение ним распоряжений отчуждателя.

82. Завещание: понятие, виды, условия

Завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Закон предоставляет физическому лицу право назначить наследников путем составления завещания и распределить наследственное имущество, имущественные права и обязанности на свой взгляд. Завещание - распоряжение лица (завещателя) относительно должного ей имущества, имущественных прав и обязанностей на случай своей смерти, составленный в установленном законом порядке. За своей юридической природой завещание есть односторонним правочином. Как правочин он должен отвечать всем требованиям, которые обычно предъявляются к правочинів в соответствии с ГК. Его значение заключается в том, чтобы определить порядок перехода всего имущества, имущественных прав и обязанностей к определенным лицам, который будет существовать после смерти завещателя. Завещатель имеет право за своим усмотрением завещать имущество любым лицам, любым чином определить частицы наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников за законом, не отмечая причины такого лишения, а также включить в завещание другие распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании, упразднить или изменить составленное завещание. Завещание как правочин, непосредственно связанный с лицом завещателя, должен быть здійсне­ний лично им. Осуществление завещания через представителя не допускается. Не допускаєть­ся также составление завещания от имени нескольких лиц, за исключением завещания супругов относительно общего имущества (см. комментарий к ст. 1243 ГК).

83. Изменение и отмена завещания в наследственном праве

Завещатель имеет право в любое время упразднить завещание. Завещатель имеет право в любое время составить новое завещание. Завещание, которое было составлено позже, отменяет предыдущее завещание полностью или в той части, в которой он ему противореччит. Каждое новое завещание отменяет предыдущий и не возобновляет завещания, какой завещатель составил перед ним. Если новое завещание, составленное завещателем, было признано недействительным, действие предыдущего завещания не возобновляется. Завещатель имеет право в любое время внести в завещание изменения. Отмены завещания, внесения в него изменений осуществляются завещателем лично. Отмены завещания, внесения в него изменений осуществляются в порядке, установленном этим Кодексом для удостоверения завещания. Завещатель имеет право в любое время упразднить завещание. Завещатель имеет право в любое время составить новое завещание. Завещание, которое было составлено позже, отменяет предыдущее завещание полностью или в той части, в которой он ему противореччит. Каждое новое завещание отменяет предыдущий и не возобновляет завещания, какой завещатель составил перед ним. Если новое завещание, составленное завещателем, было признано недействительным, действие предыдущего завещания не возобновляется. Завещатель имеет право в любое время внести в завещание изменения. Отмены завещания, внесения в него изменений осуществляются завещателем лично. Отмены завещания, внесения в него изменений осуществляются в порядке, установленном этим Кодексом для удостоверения завещания.

Изменение и отмена завещания - право завещателя, которое может быть осуществлено только им лично. Завещатель вправе изменить или упразднить составленное им завещание в любое время, не отмечая при этом причины его изменения или отмены. Для изменения или отмены завещания не требуется будь-чия согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отмененном или измененном завещании. Завещание может быть отменено путем составления нового завещания или представлением заявления о его отмене нотариусу, который удостоверил завещание. Изменение завещания возможно составлением нового завещания, в котором завещателем будут отменены или изменены отдельные распоряжения по­переднього завещания.-В любому случаю более позднее завещание отменяет предыдущий повні­стю или в части, в которой он ему противореччит. Порядок составления первого завещания не имеет юридического значения для изменения или скасуван­ня завещания, нотариальное завещание может быть отменено и наоборот. Нотариус, заведующий государственным нотариальным архивом при получении заявления о скасу­вання или изменение завещания, а также при наличии нового завещания, которое отменяет или изменяет раньше составлено завещание, делают об этом отметку на экземпляре завещания, которое сохраняется в государственной нотариальной конторе, частного нотариуса, в государственном нотариальном архиве, и отметку в реестре нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний.Нотариус, которому в ходе удостоверения завещания станет известно о раньше удостоверено завещание, сообщает о совершенном действии тот орган, где сохраняется раньше удостоверено завещание.Вообще, с целью защиты имущественных прав и интересов граждан и юридических лиц все завещания составлены и удостоверены, измененные или отмененные в установленном законодательством порядке, подлежат обязательной регистрации в Единственном реестре завещаний и наследственных дел в порядке, который установлен Положением о Единственном реестре завещаний и наследственных дел.

84. Право на обязательную часть в наследстве

.Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние неработоспособные дети наследодателя, неработоспособная вдова (вдовец) и неработоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину частицы, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования за законом (обязательная частица). Размер обязательной частицы в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, которые имеют существенное значение. К обязательной частице в наследстве засчитывается стоимость вещей обычной домашней обстановки и потребления, стоимость завещательного отказа, установленного в интересах лица, которое имеет право на обязательную частицу, а также стоимость других дел и имущественных прав, которые перешли к ней как к наследнику. Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, которое имеет право на обязательную частицу в наследстве, действительны лишь относительно той части наследства, которое превышает его обязательную частицу.

85. Понятие и содержание завещательного отказа

Наследодатель имеет право поручать одному или нескольким наследникам выполнить за счет наследственного имущества определённые действия в пользу 3-х лиц, указанных в завещании.

Такое возложение обязанностей на наследников называется ЛЕГАТОМ или ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫМ ОТКАЗОМ.

Отказополучателями могут быть любые лица независимо от того, принадлежат ли они к наследникам по закону.

ПРЕДМЕТОМ ЛЕГАТА может быть передача отказополучателем в собственность или на другом вещном праве имущественного права или вещи, которое входит или не входит в состав наследства.

Ст. 1240 ГК предусматривает право завещателя на возложение на наследника других обязанностей. Так, завещатель может вменить в обязанность наследника совершение определённых действий неимущественного характера, в частности, относительно распоряжения личными бумагами, определения места и формы осуществления ритуала погребения.

Наследник, на которого возлагается завещательный отказ, обязан выполнить его только в границах реальной стоимости имущества, которое перешло ему по завещанию.

86. Наследование по праву представления

1. Внуки, правнуки наследодателя спадкують ту частицу наследства, которое належало бы по закону их матери, отцовские, бабе, дедовы, если бы они были живыми на время открытия наследства.

2. Прабабушка, прадед спадкують ту частицу наследства, которое бы належало по закону их детям (бабе, дедовы наследодателя), если бы они были живыми на время открытия наследства.

3. Племянники наследодателя спадкують ту частицу наследства, которое належало бы по закону их матери, отцовские (сестре, братнины наследодателя), если бы они были живыми на время открытия наследства.

4. Двоюродные братья и сестры наследодателя спадкують ту частицу наследства, которое належало бы по закону их матери, отцовские (тетке, дядькові наследодателя), если бы они были живыми на время открытия наследства.

5. Если наследование по праву представления осуществляется несколькими лицами, частица их умершего родственника делится между ними поровну.

6. При наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степени породнение.

87. Переход права на принятие наследства

Если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел ее принять, право на принятие надлежащей нему частицы наследства, кроме права на принятие обязательной частицы в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства в этом случае осуществляется на общих основаниях на протяжении срока, который остался. Если срок, который остался, меньший как три месяца, он удлиняется до трех месяцев.

88. Выморочность наследства

В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия суд признаёт наследство выморочным по заявлению соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

Такое заявление подаётся по истечении одного года со времени открытия наследства.

Такое наследство переходит в собственность территориальной громады по месту открытия наследства.

В свою очередь территориальная громада обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя.

89. Оформление права на наследство

Наследник, который принял наследство, может получить свидетельство о праве на наследство. Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается любому из них с определением имени и частиц в наследстве других наследников. Отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство.

Наследник, который принял наследство, в составе которого есть недвижимое имущество, обязанный обратиться к нотариусу за выдачей нему свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество. Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается на имя любого из них, с указанием имени и частицы в наследстве других наследников.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам после окончания шести месяцев из времени открытия наследства. Если завещание составлено в пользу зачатой, но еще не родившегося ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками может состояться лишь после рождения ребенка. Положение абзаца первого этой части применяется также относительно ребенка, зачатой за жизнь наследодателя, но родившейся после его смерти, в случае наследования по закону.

Государственная регистрация. Если в составе наследства, которое принял наследник, есть недвижимое имущество, наследник обязан зарегистрировать право на наследство в органах, которые осуществляют государственную регистрацию недвижимого имущества. Право собственности на недвижимое имущество возникает у наследника из момента государственной регистрации этого имущества.

Свидетельство о праве на наследство признается недействительным по решению суда, если будет установлено, что лицо, которому оно выдано, не маленькая права на наследование, а также в других случаях, установленных законом.

90. Наследственный договор

Наследственный договор - это договор, по которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Стороны:

Отчуждатель - супруги, один из супругов или другие лица.

Приобретатель - физическое или юридическое лицо.

Форма: письменная и подлежит нотариальному удостоверению.

Приобретатель может быть обязан совершить определённое действие имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия.

На имущество, определённое в наследственном договоре, нотариус налагает запрет отчуждения.

91. Понятие и содержание гражданско-правовых обязательств

Обязательства являются одним из видов гражданских правоотношений и обладают всеми признаками последних. Вместе с тем, они обладают и специфическими чертами, позволяющими выделить их из общей совокупности гражданских правоотношений.

К таким признакам обязательственных правоотношений относится то, что:

1) сторонами обязательства являются конкретно определенные лица: кредитор - лицо, которому принадлежит право требования, и должник (дебитор) - лицо, которое несет обязанность, соответствующую праву требования кредитора. Этим обязательства (относительные правоотношения) отличаются от абсолютных правоотношений (правоотношений собственности и т.п.), в которых управомоченному лицу противостоит не определенный конкретно ("все и каждый") круг обязанных лиц;

2) объектами обязательственных правоотношений могут быть действия по передаче имущества, выполнению работы и т.п. (или воздержание от совершения действий), в то время как объектами вещных правоотношений являются вещи;

3) осуществление субъективного права кредитора в обязательственных правоотношениях возможно только в случае совершения должником действий, составляющих его обязанность, тогда как в вещных правоотношениях управомоченное лицо может осуществлять свои субъективные права самостоятельно, не прибегая к помощи других лиц;

4) обязательства опосредуют динамику гражданского оборота. Вещные права -это его статика;

С учетом названных признаков Обязательств, можно дать такое их определение:

Обязательство - правоотношение, в котором одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определённое действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) или воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Субъектами обязательств выступают его участники (физические, юридические лица, государство и другие субъекты публичного права)

Объект - это то, на что направлены права и обязанности субъектов, т.е. это определённые действия в отношении вещей, денег, как разновидности вещей, услуг.

Эти действия могут заключаться в:

1) передаче вещей в собственность или пользование;

2) выполнении определенных работ;

3) оказании услуг;

4) выплате денег, возмещении убытков.

Содержание - совокупность субъективных прав и обязанностей его участников (сторон).

Гражданско-правовое обязательство -- это гражданское правоотношение, участники которого имеют права и (или) обязанности, направленные на опосредование динамики гражданских отношений: передачу имущества, выполнение работы, предоставление услуги, уплату денег и т.п.

Следует заметить, что ГК не только дает общее определение обязательства, но и определяет его принципы. В частности, в ч. 3 ст. 509 ГК указано, что обязательство должно основываться на принципах добросовестности, разумности и справедливости. Поскольку эти категории названы среди общих принципов гражданского законодательства (ст. 3 ГК), можно сделать вывод, что в Кодексе обязательства рассматриваются как результат реализации гражданского законодательства. Такая точка зрения находит подтверждение при анализе источников гражданского законодательства и оснований возникновения обязательств, о чем речь пойдет далее.

Из приведенных требований к обязательствам следуют некоторые их особенности, имеющие непосредственное практическое значение.

В частности, ст. 511 ГК устанавливает, что обязательство не создает обязанности для третьего лица. Такое положение закона обусловлено тем, что установление обязанностей для третьих лиц, которые не являются участниками обязательства, не отвечало бы принципам справедливости, на которых должны основываться обязательства.

Вместе с тем в случаях, предусмотренных договором, обязательство может порождать для третьего лица права должника и (или) кредитора. Это возможно, например, в случае заключения договора в пользу третьего лица (ст. 636 ГК).

92. Классификация обязательств

Классификация обязательств может быть проведена по разным критериям.

Наиболее удобной является классификация с использованием уже упомянутого принципа дихотомии -- деления на два парных понятия. Вместе с тем возможно и отступление от этого принципа для более подробных классификаций.

1. В зависимости от оснований возникновения обязательства принято делить на договорные и недоговорные.

Договорные обязательства возникают на основании договоренности его участников (двух- или многосторонний договор). Недоговорные обязательства возникают на основе юридических фактов (односторонней сделки, причинения вреда, спасания имущества и т.п.).

Значение такого разграничения заключается в том, что содержание договорных обязательств определяется не только законом, но, в первую очередь, соглашениемих участников. Содержание недоговорных обязательств основано на законе, одностороннем волеизъявлении субъекта частного или публичного права.

2. В зависимости от цели (направленности) обязательства разделяются на регулятивные и охранительные.

Регулятивные обязательства -- это правоотношения, содержанием которых является правомерное поведение участников. Они могут регулировать поведение участников договора, а также любую другую правомерную деятельность в сфере частноправовых отношений. Охранительные обязательства возникают в результате причинения вреда, безосновательного обогащения. Их целью является защита нарушенного интереса субъекта гражданского права. В сущности, они представляют собой разновидность средств защиты или гражданско-правовой ответственности.

3. По соотношению прав и обязанностей обязательства разделяют на односторонние и взаимные (встречные или синалагматические).

В односторонних обязательствах у одной стороны есть только права, у другой -- только обязанности (например, обязательство из причинения вреда). Во взаимных (встречных) обязательствах каждый из участников такого обязательства имеет как права, так и обязанности. Каждая из сторон является одновременно и кредитором, и должником. Например, в договоре купли-продажи продавец и покупатель владеют одновременно и правами, и обязанностями по отношению друг к другу. Взаимные (встречные) обязательства, по общему правилу, должны выполняться одновременно (если иное не предусмотрено законом, договором и не вытекает из сути обязательства).

4. В зависимости от характера правовой связи между участниками обязательства оно может быть простым или сложным.

Если стороны имеют лишь по одному праву и одной обязанности, то обязательство считается простым. Если прав и обязанностей у сторон обязательства несколько, оно является сложным.

Так, обязательства, возникающие из договора дарения, являются простыми, а из договора купли-продажи -- могут быть как простыми, так и сложными.

5. В зависимости от значения обязательства для его сторон различают главные (основные) и дополнительные (акцессорные) обязательства.

Главные (основные) обязательства могут существовать самостоятельно без дополнительного обязательства (например, купля-продажа). Дополнительные (акцессорные) обязательства возникают только при наличии главного (основного) обязательства и неразрывно связаны с ним (например, поручительство). Дополнительные обязательства всегда следуют судьбе главного обязательства и автоматически прекращаются вместе с ним.

6. В зависимости от характера связанности обязательств с личностью их участников можно разграничить обязательства личного характера и обязательства неперсонифицированные.

Особенностью обязательства личного характера является необходимость выполнения действий, являющихся его объектом, участником лично. В таких обязательствах недопустима замена одной из сторон, и они прекращаются в случае смерти физического лица или ликвидации юридического лица, которое является их участником. Так, при возмещении вреда, причиненного здоровью физического лица, кредитором может быть только потерпевший. Неперсонифицированные обязательства не связаны с личностью должника или кредитора. Потому в них возможна передача прав и обязанностей в порядке правопреемства, замена лиц в обязательстве и т.п.

7. С точки зрения определенности содержания обязательства различают обязательства с определенным объемом требований и обязательства с неопределенным содержанием.

В обязательствах с определенным объемом требований точно известно, выполнение каких обязательств и в каком объеме может потребовать кредитор от должника. Таким является подавляющее большинство обязательств. В обязательствах с неопределенным объемом требований (алеаторных) объем прав и обязанностей устанавливается только в общем виде. Конкретные суммы, услуги и т.п. определяются уже во время выполнения обязательства. Например, к алеаторным относятся обязательства, которые возникают из договора пожизненного содержания. Здесь известно только то, что приобретатель дома принимает на себя обязанность содержать собственника дома до его смерти. К этому виду обязательств могут быть отнесены обязательства из причинения вреда здоровью. В этом случае известен размер ежемесячных платежей в счет компенсации потерянного потерпевшим заработка, но конечную сумму, как и размер дополнительной компенсации расходов на лечение, предварительно определить невозможно.

8. С точки зрения определенности предмета выполнения можно выделить обязательства с конкретным предметом выполнения, альтернативные и факультативные (в этом случае придется отступить от принципа дихотомии и использовать множественное деление).

Обязательство с конкретным предметом выполнения имеют место тогда, когда предметом обязательства является вполне конкретное поведение участников. Это общее правило.

Альтернативные обязательства означают, что должник должен совершить для кредитора одно из нескольких действий, предусмотренных законом или договором. Право выбора принадлежит должнику, который выполняет обязательство, если иное не следуетиз закона, договора или сути обязательства. Причем осуществление любого из них считается выполнением обязательства. Допускается, что если уже кредитор согласился на несколько вариантов в момент заключения договора, ему безразлично, какой из них изберет в дальнейшем должник. Например, договором между художественным коллективом и заказчиком предусмотрено, что будет осуществлен концерт по программе 1 или 2. При выполнении любой из этих программ обязательства будет считаться выполненными, если соблюдены другие условия договора (срок, качество, состав участников). Наличие у должника права выбора одного действия из возможных не означает, что существует несколько обязательств. Альтернативное обязательство -- единственное правоотношение, содержание которого в целом определяется в момент возникновения обязательства и уточняется до момента выполнения.

Факультативные обязательства имеют место в случаях, когда должник обязан осуществить в интересах кредитора конкретное действие, а если это невозможно, имеет право заменить его выполнение другим действием, что предварительно обусловлено соглашением Сторон. Например, должник обязувается передать кредитору определенную вещь, а в случае невозможности --- предоставить другую вещь такого же назначения (рода). Возможность замены выполнения здесь также является правом должника.

В отличие от альтернативных обязательств, где содержание формулируется с помощью обусловливания вариантов «или то, или другое», факультативные обязательства могут быть охарактеризованы формулой: «если невозможно, то тогда другое»

93. Основания возникновения и система гражданско-правовых обязательств

Основания возникновения

Основанием возникновения обязательств являются юридический факт или юридический (фактический) состав, которые порождают обязательство.

Следует отметить, что ГК специально не определяет основания возникновения обязательств, отсылая к общим основаниям возникновения гражданских прав и обязанностей. В частности, в ч. 2 ст. 509 ГК указано, что обязательства возникают из оснований, установленных ст. 11 ГК. Следовательно, речь идет лишь о норме отсылочного характера.

Следовательно, основаниями возникновения обязательств могут быть: договор и другие юридические факты, как предусмотренные, так и не предусмотренные ГК.

Среди всех возможных оснований возникновения обязательств особое значение имеет договор.

Договор является двусторонней сделкой (соглашением) или, другими словами, согласованным волеизъявлением субъектов гражданского права, направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Наряду с договорами основанием возникновения обязательств могут служить односторонние сделки. В этих случаях субъект гражданского права путем одностороннего волеизъявления или распоряжается своим субъективным правом, или принимает субъективную обязанность. К числу таких односторонних сделок относятся публичное обещание награды, выдача доверенности и т.п. Односторонняя сделка обязывает, как правило, того, кто ее совершил. Специфическую группу оснований возникновения обязательств составляют акты субъектов публичного права:

а) непосредственные предписания актов гражданского законодательства;

б) решения суда;

в) акты управления (административные) акты органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым или органов местного самоуправления (акты управления, административные акты). При этом содержание обязательства, возникающее непосредственно из такого акта, определяется этим актом.

Чаще основанием возникновения обязательства является юридический состав, содержащий в себе предписание закона и договор или административный акт и заключенный на его основании договор и т.п. Так, жилищное обязательство по пользованию помещениями в домах коммунального фонда возникает из сложной юридической совокупности: ордера и заключенного на его основании договора жилищного найма. Основаниями возникновения обязательства могут быть также другие действия физических и юридических лиц -- юридические поступки. Например, ведение чужих дел без поручения, спасание имущества организации, создание литературных, художественных произведений, изобретений и других результатов интеллектуальной, творческой деятельности (ст. 11 ГК). Договоры, односторонние сделки и акты субъектов публичного права представляют собой правомерные действия, призванные опосредовать нормальный гражданский оборот. Вместе с тем основанием возникновения обязательств могут быть и противоправные действия. Так, причинение имущественного (материального) и морального вреда другому лицу является юридическим фактом, который порождает обязанности причинителя вреда, по отношению к потерпевшему, например, возместить утраченный заработок в результате утраты потерпевшим трудоспособности или стоимость поврежденной вещи полностью или частично.

В случаях, установленных актами гражданского законодательства или договором, основанием возникновения гражданских прав и обязанностей может быть наступление или ненаступление определенного события. Например, уничтожение в результате пожара застрахованного дома создает обязанность страховой компании выплатить собственнику -- страхователю страховое возмещение.

Система

Все обязательственное право может быть разделено на:

1) общую часть;

2) специальную часть (отдельные виды обязательств).

Общая часть обязательственного права включает в себя:

1) универсальные общие положения (касающиеся всех видов обязательств);

2) общие положения договорного права.

Универсальные общие положения касаются всех видов обязательств. Они содержат характеристику обязательств, его элементов, определяют общие правила их выполнения и прекращения, обеспечения их выполнения и т.п.;

Специальная часть обязательственного права (отдельные виды обязательств) разделяется на:

1) отдельные виды договоров (главы 54--77 ГК);

2) отдельные виды внедоговорных обязательств (главы 78--83 ГК).

Отдельные виды недоговорных обязательств могут быть разделены на обязательства, возникающие в результате правомерных действий, и обязательства, возникающие в результате правонарушений.

94. Понятие и принципы выполнения обязательств

Выполнение обязательств -- это совершение должником того действия, которое имеет право требовать от него кредитор на основании обязательства, которое существует между ними.

Требования к выполнению обязательств определяют, в первую очередь, принципы -- закрепленные в законе основополагающие начала, в соответствии с которыми строится правовое регулирование реализации субъективных прав и обязанностей в этих правоотношениях.

В литературе называют различные принципы выполнения обязательств. Чаще всего упоминают принцип надлежащего выполнения обязательств. Кроме того, указывают на существование принципа сотрудничества, который предусматривает, что стороны должны не только выполнять обязательство должным образом и реально, но и создавать контрагенту наиболее благоприятные условия и оказывать помощь в этом1. Называют также принцип экономичности, который предусматривает взаимный учет экономических интересов контрагентов, и принцип реального выполнения обязательства, суть которого заключается в том, что взыскание неустойки (штрафа, пени) и убытков не лишает должника обязанности выполнения обязательства в натуре (стст. 552, 622 ГК). Некоторые авторы указывают также на принцип стабильности обязательств, ссылаясь при этом на нормы ГК, которые предусматривают недопустимость одностороннего отказа от выполнения обязательств и одностороннего изменения их условий.

Однако, вряд ли стоит выделять все указанные принципы. В частности, реальное выполнение обязательства охватывается понятиям выполнения обязательства должным образом. Что касается принципа экономичности, то в условиях перехода к рыночным отношениям «экономичность» является понятием относительным, поскольку каждый из их участников, как правило, сам определяет, что ему выгодно, а экономические интересы сторон часто противоположны. Стабильность договорных обязательств -- это, скорее, не принцип их выполнения, а определенная тенденция развития договорных отношений.

Таким образом, можно сделать вывод, что определяющим является принцип выполнения обязательства надлежащим образом, который содержит ряд требований к его реализации.

Ориентиры определения общих условий надлежащего выполнения обязательств устанавливают стст. 526--545 ГК, анализ которых позволяет сделать вывод, что обязательства должны выполняться:

1) относительно надлежащего предмета обязательства;

2) надлежащими сторонами;

3) в надлежащий срок;

4) в надлежащем месте;

5) надлежащим способом (и с надлежащим оформлением).

95. Особенности исполнения долевых и солидарных обязательств

Имеет особенности выполнение договоров в обязательствах с несколькими кредиторами или несколькими должниками (так называемая множественность лиц). Этому вопросу посвящены стст. 540-- 544 ГК.

По общему правилу обязательства с множественностью лиц являются долевыми. Другими словами, если в обязательстве принимают участие несколько кредиторов или несколько должников, каждый из кредиторов имеет право требовать выполнения, а каждый из должников должен выполнить обязательство в равной доле, если иное не установлено договором или актами гражданского законодательства.

Солидарная обязанность или солидарное требование возникают в случаях, установленных договором или законом, в частности, в случае неделимости предмета обязательства. Суть их заключается в том, что кредитор (или любой из солидарных кредиторов при их множественности) вправе требовать выполнения обязательства от любого из солидарных должников или от них всех совместно (или от должника -- при активной множественности) не только в части долга, как это имеет место в долевых обязательствах, но и полностью.

В случае солидарного требования кредиторов каждый из кредиторов имеет право предъявить должнику требование в полном объеме. До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник имеет право выполнить свое обязательство кому-либо из них по своему усмотрению. Выполнение должником своего обязательства одному из солидарных кредиторов в полном объеме освобождает должника от выполнения остальным солидарным кредиторам. Солидарный кредитор, который получил выполнение от должника, обязан передать причитающееся каждому из остальных солидарных кредиторов в равной доле, если иное не установлено договором между ними.

В случае солидарной обязанности должников кредитор имеет право требовать выполнения долга частично или в полном объеме как от всех должников вместе, так и от кого-либо из них отдельно. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока их долг не будет выполнен в полном объеме. Выполнение солидарного долга в полном объеме одним из должников прекращает обязанность остальных солидарных должников перед кредитором.

Должник, который выполнил солидарный долг, имеет право на обратное требование (регресс) к каждому из остальных солидарных должников в равной доле, если иное не установлено договором или законом, за вычетом доли, которая приходится на него (ст. 544 ГК).

96. Понятие и способы обеспечения обязательств

Средства обеспечения обязательств, установленные нормами главы 49, и меры ответственности, предусмотренные главой 51 ГК, преследуют одну цель -- стимулировать должника к выполнению обязательства и защитить интересы кредитора. Потому и те, и другие могут быть отнесены к средствам обеспечения надлежащего выполнения обязательств.

Вместе с тем среди средств обеспечения обязательств следует различать специальные средства обеспечения, предусмотренные главой 49 ГК (средства обеспечения в узком значении слова), и меры ответственности.

Однако этим соотношение категорий «ответственность» и «специальные средства обеспечения» не исчерпывается.

Хоть традиционно одной из форм ответственности рассматривается только неустойка (ст. 611 ГК), но если исходить из определения ответственности как реализации санкции в виде отрицательных последствий, которые возлагаются на лицо, виновное в совершении правонарушения, то можно заметить, что под понятие ответственности подпадают и залог, и задаток.

Отдельно рассматриваются поручительство и гарантия, когда отрицательные последствия для другого лица наступают независимо от его вины и противоправности действий. Однако, учитывая то, что ГК называет принятие к этим лицам санкций за невыполнение обязательства «ответственностью» (ст. 554, ст. 566 ГК), очевидно, следует и поручительство, и гарантию рассматривать как ответственность.

Таким образом, специальные средства обеспечения одновременно являются мерами ответственности. Исключением является удержание (стст. 594--597 ГК), которое по своей сути является средством защиты прав кредитора, но не мерой ответственности должника, поскольку не сопровождается наступлением отрицательных имущественных последствий для последнего (правда, собственник удерживаемой вещи теряет возможность пользоваться ею, однако это нельзя считать санкцией за нарушение, поскольку так же не пользуется своими вещами арендодатель или лицо, передавшее вещь в залог кредитору).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 Современные рефераты