Рефераты

Диплом: Наследование по завещанию

Диплом: Наследование по завещанию

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Факультет: ___Права_____________________________________________

Кафедра: ____Гражданско-правовая______________________________

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема : Наследование по завещанию

МОСКВА 2003 год

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.........................2

Введение..............................3

Глава I. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ...... .......5

§ 1. Общие положения о наследовании.................5

§ 2. Принятие наследства и отказ от него...............14

Глава II. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ....... ....42

§ 1. Понятие и виды завещания......................42

§ 2. Форма завещания и правила его составления ............57

§ 3. Особенности наследования отдельных видов имущества.....66

Глава III. РАЗВИТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В РОССИИ И ЕГО

АНАЛОГИЯ С ОПЫТОМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ........70

§ 1. Развитие законодательства о наследовании.............70

§ 2. Коллизионные вопросы права наследования...........77

§ 3. Характеристика нововведений касающихся наследования и их

аналогия с опытом зарубежных стран..................82

Заключение.........................90

Приложение...........................91

Список использованных источников...................95

Введение

Специфика моей дипломной работы состоит в том, что она составлялась на

основе относительно новой законодательной базы, касающейся наследства. Данная

тема сейчас актуальна как никогда, и заинтересовала меня прежде всего тем,

что в качестве основного источника здесь выступает недавно введенная в

действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (с 1 марта

2002 года), что дает мне относительно свободное от чужих мнений поле

действий. А также эта тема уникальна тем, что она предоставляет возможность

пойти по пути анализа нового законодательства в сравнении со старыми нормами.

Наследование – необходимый и важный институт гражданского права, поэтому

гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность

физического лица, установлена ч. 4 статьи 35 Конституции Российской

Федерации.

В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда

человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким.

Старшее поколение, воспитанное в духе « все вокруг государственное, а значит,

и моё », теряется в нынешней ситуации. Появление частной собственности у

значительного числа граждан должно сформировать новое отношение к вопросу

передачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее.

Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,

имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также

другим обстоятельствам.

Наверное, каждый человек, в своей жизни сталкивается с наследованием,

например, умирает дальний родственник и оставляет в наследство квартиру.

Сразу возникают вопросы: кому достанется имущество, в какой пропорции, что

входит в понятие наследство, как принять наследство. Нередки вопросы,

связанные с завещаниями: что такое завещание, как его правильно составить,

оформить, как изменить, а будут ли наследоваться долги завещателя?

Цель данной работы – это изучение развития российского наследственного права

и дальнейших его перспектив, в основном в той части, которая касается

наследования по завещанию.

Задача данной работы состоит в глубоком изучении основных понятий

наследственного права, детальном рассмотрении вопроса об основаниях

наследования, принятия наследства и отказа от него. Подробно раскрываются

понятие, виды и формы завещания, а также правила его составления. Изучаются

дальнейшие перспективы развития наследственного права в Российской Федерации

при сравнении их с наследственным правом зарубежных стран.

Согласно действующему законодательству, наследование имеет две основные

формы: наследование по завещанию и наследование по закону, точнее, как в

римском праве - от незавещавшего (ab intestato); ведь закон регулирует обе

формы наследования.

Расширение круга наследников по закону (восемь вместо двух), с одной стороны,

ограничивает вероятность того, что имущество в конце концов унаследует

государство. С другой стороны, расширение круга наследников влечёт за собой

увеличение числа претендентов на наследство. Вывод тот же: необходимо

завещание.

Глава I. Понятие и виды наследования

§ 1. Общие положения о наследовании

История: По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение

различных учений, школ, концепций и т.п. Хотелось бы несколько из них отметить.

Г. Гроций делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны

соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш.

считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о

наследовании , что нормы права о наследовании устанавливаются обществом

сообразно политическим и гражданским законам своей страны. Утилитарная школа

(К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др.) в нормах права видела произвольное

человеческое установление. Между тем все юридические законы о наследовании,

согласно учению этой школы, должны исходить из принципа пользы для всего

человеческого общества. Немецкий философ – идеалист Г. Лейбниц обосновывал

право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в

основу наследственного права должны быть положены нравственные начала,

вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как

совместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь

представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование

по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи.

По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи

высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было

расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной

собственности, и никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.

Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических

и других условий жизни общества. Хотелось бы отметить истоки наследственного

права.

Первобытный строй – первая в истории человечества общественно – экономическая

формация. Он со временем переродился в матриархат, который дошел до

развитого. В целях укрепления экономической основы родовой общины обычай не

допускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему

имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство

ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы

индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала

женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).

Одним из первых памятников права – свод законов Вавилонии. Это период

царствования Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания

на допустимость наследования по завещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог

путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных

долей других сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог

“отвергнуть” своего сына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 – 169).

Закон Хаммурапи предусматривал, что после смерти родителей к наследованию

призывались их сыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну.

В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при

выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери

умершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями. Кроме

наследственного имущества она получала и своё приданное. Внуки умершего

призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до

открытия наследства.

В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве

Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены.

Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского

пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.

Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого

строя содержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило

эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи.

Римское право является настолько классическим юридическим выражением

жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая

частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в

него никаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние и

значение для наследственного права в целом.

Наследование - переход после смерти гражданина принадлежащего ему на

праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных

неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.

Согласно закону, наследование осуществляется по закону и по завещанию.

Соответственно наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не

изменено завещанием. Таким образом, можно выделить два вида наследования: по

закону и по завещанию.

Частными субъектами в данных правоотношениях выступают: наследник и

наследодатель.

Под наследодателем понимается лицо после смерти, которого осуществляется

наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане РФ, в

том числе недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные граждане,

проживающие на территории Российской Федерации. Наследниками являются лица,

указанные в завещании или наследники по закону. Возможность стать наследником

не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства. Наследниками могут

быть:

· при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к моменту

смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его

смерти;

· при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к

моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся

после его смерти.

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем

юридические лица, существующие на день открытия наследства.

Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые

своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-

либо из его наследников или против осуществления последней воли

наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к

наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Не

могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они

были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент

открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно

уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по

содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном

порядке.

Объектом данного правоотношения выступает наследство.

Наследство - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и

обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно

целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В состав

наследственного не входит те права и обязанности, которые хоть и являются

имущественными, но носят личный характер. Прежде всего, это алиментные права и

обязанности, право пользования жилой площадью, право на возмещение вреда,

причиненного здоровью наследодателя.

Временем возникновения правоотношения считается время открытия наследства.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Местом

открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а

если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части.

Итак, перейдем непосредственно к рассмотрению видов наследования, чтобы

выяснить, как оформляется, и осуществляются наследственные права.

Первое, что приходит на ум после прочтения новой части ГК РФ, - не написать

ли завещание? Завещанию теперь придается куда большее значение, чем раньше;

можно сказать, что наше законодательство наконец то восприняло наиболее

правильную и гуманную норму о том, что человек волен свободно распоряжаться

своим имуществом как в течение жизни, так и после смерти. В Гражданском

кодексе РСФСР 1964 года завещание рассматривалось скорее как исключение,

нежели правило. ГК РФ, напротив, направлен на то, чтобы как можно больше

людей составляли завещание для того, чтобы выразить свою свободную волю,

обеспечить близких людей и предотвратить ненужные и унизительные

разбирательства и дележи.

Несколько слов о том, с которого времени и к каким отношениям применяются

правила новой части ГК РФ. В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от

26.11.01 N 147 ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса

Российской Федерации" новые правила о наследстве применяются к отношениям,

возникшим после введения её в действие, т. е. после 1 марта 2002 года. Если

же отношения по наследованию возникли до 1 марта 2002 года, то новые правила

ГК применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после этой

даты.

Если наследство было открыто до 1 марта 2002 года и срок принятия наследства

ещё не истек, круг законных наследников будет определяться новыми правилами.

Аналогичная ситуация сложится и в том случае, если срок уже истек, но

наследство не было принято никем, в том числе и государством. Тогда

наследники, которые не являлись таковыми по старым правилам, могут стать ими

по правилам новым и принять наследство в течение шести месяцев с 1 марта 2002

года.

Завещания, которые были составлены до этой даты, остаются действительными,

даже если они противоречат новым правилам. Правила об обязательной доле

наследства применяются к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 года.

Субъекты наследственных правоотношений: Наследодателем признается лицо,

после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство.

Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе

недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане,

проживающие на территории Российской Федерации.

Наследниками могут быть лица, указанные в законе или в завещании, то есть

правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от

состояния дееспособности лица и его гражданства. Наследниками могут быть: при

наследовании по закону – граждане, находящиеся в живых к моменту смерти

наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при

наследовании по завещанию – граждане, находящиеся в живых к моменту смерти

наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти

[1].

Наследниками могут быть государственные, общественные и религиозные

организации и объединения, а также другие юридические лица.

Наследственное имущество по праву наследования переходит к государству[2]:

1) если имущество завещано государству;

2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

3) если все наследники лишены завещателем права наследования;

4) если ни один из наследников не принял наследства.

В случае, если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу

государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля

наследственного имущества, а если при отсутствии наследников по закону

завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к

государству. При этом государству не нужно осуществлять никаких действий,

направленных на принятие наследства. После признания имущества, перешедшим

по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему

финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства

на наследство.

Виды и основания наследования: В Российской Федерации наследование

осуществляется по закону и по завещанию, при этом наследование по закону имеет

место, если оно не изменено завещанием[3].

При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей

наследодателя указаны в самом законе. Имущество наследодателя делится в равных

долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной

очередностью. В случаях, когда основанием наследования является завещание,

распределение прав и обязанностей между наследниками, а также назначение

наследников зависит исключительно от воли завещателя.

Устранение от наследования (недостойные наследники): Закон

предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство.

1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими

умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя,

кого-либо из его наследников или против осуще­ствления последней воли

наследодателя, выраженной в завещании, спо­собствовали либо пытались

способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо

способствовали или пытались способ­ствовать увеличению причитающейся им или

другим лицам доли на­следства, если эти обстоятельства подтверждены в

судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими

права на­следования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении кото­рых родители

были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих

правах ко дню открытия наследства.

2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от на­следования по

закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу

закона обязанностей по содержанию наследо­дателя.

3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от на­следования на

основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в

соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество,

неосновательно полученное им из состава на­следства.

4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на

обязательную долю в наследстве.

5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к заве­щательному

отказу (статья 1137). В случае, когда предметом завеща­тельного отказа было

выполнение определенной работы для недостой­ного отказополучателя или

оказание ему определенной услуги, послед­ний обязан возместить наследнику,

исполнившему завещательный от­каз, стоимость выполненной для недостойного

отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

При бесспорности оснований к устранению от наследования (например, при

наличии решения суда о лишении родительских прав и т.п.) и отсутствии спора о

наследстве гражданин может быть исключен из состава наследников самим

нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство. Дополнительного

решения суда о лишении наследника права наследования в этих случаях не

требуется.

Понятие составных элементов наследственной массы (права и обязанности):

Наследственное имущество - это не только право на конкретные вещи, это целый

комплекс прав и обязанностей, который переходит к наследникам.

«Так после смерти гражданина может остаться не только квартира или машина, но

и долги, которые наследник должен будет возместить кредиторам. В состав

наследственного имущества могут входить различные, вытекающие из договорных

отношениях наследодателя обязательства, в том числе и его обязательства по

различным договорам, например обязательства по компенсации морального

вреда.»

Не переходят по наследству права, вытекающие из договора найма жилого

помещения: члены семьи умершего пользуются правом на жилую площадь не в

порядке наследственного преемства, а на основании своего самостоятельного

права на жилую площадь.

Только имущественные права, связанные с личностью наследодателя, такие как

право на возмещение вреда в связи с повреждением здоровья, право получать или

выплачивать алименты и другие личные обязательства не наследуются. «Право

на получение алиментов является правом, неразрывно связанным с данным лицом

(ребенком, нетрудоспособным и неимущим супругом и т.д.). Не переходит по

наследству право на получение пособия по многодетности.»

Незавещанное имущество: Предусматривается, что часть имущества,

оставшаяся незавещанной, делится между наследниками по закону, призываемыми к

наследованию в порядке ст.1141-1145 и ст. 1148 Гражданского кодекса РФ. В число

этих наследников входят и те наследники по закону, которым другая часть

имущества была оставлена по завещанию, если в завещании не предусмотрено иное.

§ 2. Принятие наследства и отказ от него

Открытие наследства: Наследство открывается со смертью гражданина

[4]. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые

последствия, что и смерть гражданина. Из приведенной нормы следует, что

наследство открывается в двух случаях.

Во-первых, после смерти наследодателя. Сам факт смерти наследодателя

устанавливается свидетельством о смерти. Такое свидетельст­во выдается

органами записей гражданского состояния.

Во-вторых, в случае объявления наследодателя умершим

[5]. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его

жительства нет сведений о месте его пребы­вания в течение пяти лет, а если он

пропал без вести при обстоятельст­вах, угрожавших смертью или дающих основание

предполагать его ги­бель от определенного несчастного случая, - в течение шести

месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с

военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по

истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина,

объявленного умершим, считается день вступления в законную силу

соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина,

пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд

может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Документами, которые подтверждают факт смерти наследодателя и могут быть

приняты нотариусом в качестве доказательств, свидетельст­вующих о месте

открытия наследства, могут являться:

- свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами загса;

В случае, если судом было вынесено решение об объявлении граж­данина умершим,

об установлении факта смерти либо факта регистра­ции смерти, на основании его

органами загса также выдается свидетель­ство о смерти, которое и может

принять нотариус.

Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только

месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в

нем указан только год смерти - днем смерти и соответственно временем открытия

наследства является 31 декабря ука­занного года;

- извещение (либо иной документ) о гибели наследодателя на фронте

Великой Отечественной войны, выданное командованием воин­ской части,

администрацией, военным комиссариатом.

Извещение о том, что наследодатель пропал без вести на фронте Великой

Отечественной войны может являться основанием для обраще­ния в суд с

заявлением об объявлении его умершим;

-справка о смерти наследодателя, выданная органами загса на

основании соответствующей копии актовой записи.

Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти

наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для воз­буждения

наследственного дела.

Вопрос о принятии наследства, как правило, рассматривается в со­ответствии с

законом, действовавшим на момент открытия наследства.

Пример из судебной практики: К. обратилась в суд с ис­ком к Ш. о

признании права на 7/16, долей в праве общей собственности на жилой

дом, ссылаясь на то, что 1/4 доля принадлежит ей по праву на­следования после

смерти матери в 1939 г., а 3/16 - по праву наследования после смерти отца в

1987 г.

Решением Новоалександровского районного суда Ставропольского края,

оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам

Ставропольского краевого суда, признано за К. право собствен­ности на 1/4

строения.

Президиум Ставропольского краевого суда удовлетворил протест заместителя

Председателя Верховного Суда РСФСР об отмене судеб­ных постановлений и

направлении дела на новое рассмотрение по сле­дующим основаниям. Суд признал

необоснованным требование о признании принадлеж­ности К. по праву

наследования 1/4 дома после смерти матери, посколь­ку доказательств принятия

наследства не представлено.

Выводы судебных инстанций в этой части были необоснованными. Материалами дела

установлено, что дом принадлежал в равных долях матери истицы П. и ее брату

А. Оставшись в двухлетнем возрасте после смерти матери, К. проживала с отцом

Б. в доме до 1960 г., после чего выехала из него. При жизни отец признавал за

ней право на часть дома в порядке наследования после смерти матери.

Судом первой инстанции не была дана оценка этим доводам истицы, в то время как

они имели значение для правильности разрешения дела. Если присутствующий на

месте открытия наследства наследник в течение трех месяцев со дня от­крытия

наследства не заявил надлежащему нотариальному органу об от­казе от наследства,

он считался принявшим наследство[6]. С

учетом этого президиум Ставропольского краевого суда в своем постановлении

отме­тил, что суду следовало дать оценку доводам истицы о принятии ею

на­следства после смерти матери и правильности указания в свидетельстве о

наследовании о ее наследственной доле в виде 1/4 части.

В связи с введением в действие 17 мая 2001 г. Федерального закона «О внесении

изменений и дополнений в статью 532 Гражданского ко­декса РСФСР» на практике

возникают вопросы, касающиеся порядка применения новой редакции ст. 532

Гражданского кодекса РСФСР к отношениям по наследованию, возникшим до

введения в действие ука­занного Федерального закона.

Полагаем, что при рассмотрении вышеуказанного вопроса следует исходить из

существа наследственных правоотношений, которые длятся до принятия наследства

наследниками в порядке, определенном зако­ном (с учетом установленного срока

для принятия наследства наследни­ками), и прекращаются в момент оформления

соответствующего свиде­тельства, подтверждающего право на наследство (т.е.

такие правоотно­шения носят длящийся характер).

С вступлением в силу Федерального закона «О внесении измене­ний и дополнений

в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» приме­нительно к рассматриваемому

вопросу в рамках уже открытого наслед­ства появляются новые субъекты

наследственных правоотношений, ко­торые наделяются правом на принятие

наследства, т.е. возникают новые права.

В соответствии с п.2 ст.4 Гражданского кодекса Российской Федерации к

отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского

законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после

введения его в действие. С учетом данного положения Гражданского кодекса РФ

можно сделать вывод, что в случае, если к моменту вступления в силу

Федерального закона «О внесении измене­ний и дополнений в статью 532

Гражданского кодекса РСФСР» кон­кретное наследственное правоотношение

продолжает длиться и еще не прекращено (в отношении уже открытого наследства

не реализовано право на принятие наследства, не оформлено соответствующее

свиде­тельство, подтверждающее право на наследство), круг лиц - наследников

по закону должен определяться с учетом новой редакции ст. 532 Гражданского

кодекса РСФСР.

Следует также обратить особое внимание, что одним из существенных условий для

перехода имущества умершего по праву наследования к государству является

отсутствие наследников по закону[7]. С

вступлением вышеназванного Федерального закона в силу такие наследники по

зако­ну появляются, в связи с чем последующее игнорирование данного

обстоятельства и оформление свидетельства о переходе права наследова­ния к

государству будут неправомерными.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что право наследования, предусмотренное

ст. 35 Конституции Российской Федерации и более подробно урегулированное

гражданским законодательством, обеспечи­вает гарантированный государством

переход имущества, принадлежа­щего умершему, к другим лицам (наследникам).

Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим

имуществом, так и право наследников на его получение.

Именно с учетом данных положений Конституции РФ, гражданского

законодательства Российской Федерации и исходя из существа наследственных

правоотношений применительно к наследству, от­крывшемуся до введения в действие

Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в статью 532

Гражданского кодекса РСФСР», круг наследников по закону должен определяться в

соответствии с пра­вилами новой редакции ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР,

если срок для принятия наследства не истек на день введения в действие

вы­шеназванного Федерального закона либо если указанный срок истек, но на день

введения в действие указанного Федерального закона наследст­во не было принято

никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, не

было выдано свидетельство о праве на наследство государству или наследственное

имущество не перешло в собственность государства по иным установленным законом

основани­ям (т.е. наследственное правоотношение не прекращено). При этом но­вые

наследники по закону, появившиеся вследствие вступления в силу вышеназванного

Федерального закона, вправе в порядке, установленном ст. 547 Гражданского

кодекса РСФСР, ходатайствовать о продле­нии срока для принятия ими

соответствующего наследства, если данный срок уже пропущен.

Что касается части третьей ГК РФ, то его Вводный закон четко прописывает, когда

ГК РФ может иметь обратную силу. В ст. 6 Феде­рального закона «О введении в

действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» указывается

на то, что применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие

части третьей Ко­декса, круг наследников по закону определяется в соответствии

с пра­вилами части третьей Кодекса, если срок для принятия наследства не истек

на день введения в действие части третьей Кодекса либо если ука­занный срок

истек, но на день введения в действие части третьей Кодек­са не было выдано

свидетельство о праве на наследство Российской Фе­дерации или муниципальному

образованию или наследственное имуще­ство не перешло в их собственность по иным

установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть

наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР,

но являются таковыми по правилам части третьей действующего кодекса, могут

принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части

третьей ГК[8].

При отсутствии наследников, указанных в ст. 1142-1148 ГК РФ, либо если никто

из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от

наследования, или никто из них не принял наследство, или все наследники

отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается

в пользу другого наследника, применяются правила наследования выморочного

имущества.

Время открытия наследства: На основании п.1 ст.1114 ГК РФ временем

открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина

умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу

решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан

день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Круг наследников,

порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества

определяются законодательством, действующим на день открытия наследства

[9]. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например,

как ука­зывалось выше, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято

на­следниками и не перешло в собственность государства, применяются правила

раздела V части, третьей Гражданского кодекса РФ, введенного в действие с 1

марта 2002 г. [10]

Время открытия наследства имеет значение также при определении размера

госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на на­следство. Согласно

п. 45 Инструкции Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 «По применению

Закона Российской Федерации «О госу­дарственной пошлине»» за выдачу

свидетельства о праве на наследство пошлина взимается со стоимости имущества,

переходящего в порядке наследования на день открытия наследства.

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ гра­ждане,

умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного

правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после дру­га.

Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются

наследники каждого из них. При этом соответственно нота­риусом заводятся

отдельные наследственные дела. В данном случае од­новременной смертью

считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных

суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в

пределах одних календарных суток, юри­дического значения не имеет. Напротив,

если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже

в следующие кален­дарные сутки, он считается умершим позднее первого.

Подобная позиция всегда (нет основания для ее изменения и с принятием части

третьей ГК РФ) поддерживается Верховным Судом РФ. В обзоре судебной практики

по гражданским делам отмечено, что для опре­деления времени открытия

наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти

наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после

друга, в один день они считаются умерши­ми одновременно. Наследство

открывается после смерти каждого из них.

Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании

наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются

соответствующие наследники, наследование по закону.

Если наследников по закону у завещателя не имелось, наследст­венное имущество

по праву наследования переходит к государству. Ес­ли имущество было завещано

нескольким наследникам с распределени­ем между ними долей, то в случае

одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию

вопрос о наследовании реша­ется в соответствии с правилами о приращении

наследственных долей.

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновре­менно умершие

наследодатели были супругами и при этом в наследст­венную массу входило

имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но

зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.

Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем - автомобиль. Все

имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется

сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство

после ее смерти претендует ее сест­ра. В случае отсутствия между наследниками

спора о разделе наследст­венного имущества нотариус вправе выдать сыну

наследодателя свиде­тельство о праве на наследство на автомобиль, а сестре

наследодательницы - на квартиру. Вместе с тем наследники могут поставить

вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими

имуществе. В случае возникновения спора наследникам следует обра­титься в

суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия

наследников определять их доли в совместной собственности неправомочен.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Современные рефераты