Рефераты

Диплом: Наследование по завещанию

подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где

нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц,

членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами

воинских частей;

5. завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы,

удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть

подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и

свидетеля, также подписывающего завещание.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть, как

только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим

завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя,

завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

Если в каком-либо из вышеперечисленных случаев, гражданин, намеревающийся

совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и

имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в

соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание,

обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть

собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и

удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению

распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом

должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам

консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть

удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом.

На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения (кроме

закрытого завещания).

Завещания, не удостоверенные в установленном законом порядке, являются

недействительными.

Есть некоторые ограничения о недопустимости: так недопустимо удостоверять

завещания с условием пожизненного содержания или с условием, ограничивающим

свободу распоряжения полученным по наследству имуществом. Например, продать

полученную по наследству квартиру.

От таких условий надо отличать завещательный отказ. Завещатель

вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо

обязательства в пользу одного или нескольких лиц. Предметом завещательного

отказа может быть право на пожизненное пользование каким-либо имуществом,

передача конкретной вещи, возложение обязанности купить какую-то вещь и

передать ее отказополучателю, т.е. совершение действий имущественного

характера. В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было

возложено исполнение завещательного отказа или в случае непринятия им

наследства наследники, получившие наследство, обязаны исполнить это

обязательство. При этом необходимо иметь в виду, что нуждаемость наследника в

пользовании наследственным имуществом, а также переход права собственности от

наследника к другому лицу, независимо от оснований такого перехода, не влияют

на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается

наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его

наследниками.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня

открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в

завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если

назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или

одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного

отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа.

Однако отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа.

При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не

допускается.

В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право

отказа от получения завещательного отказа не зависит от его права принять

наследство или отказаться от него.

Завещатель также может в завещании возложить на одного или нескольких

наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо

действие имущественного или неимущественного характера, направленное на

осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая

же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии

выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения

завещательного возложения.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников

обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также

осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

Завещание может быть сделано в пользу одного или нескольких лиц как входящих,

так и не входящих в круг наследников по закону. Завещатель может

подназначить наследника, если назначенный им наследник умрет до открытия

наследства, не примет его или завещатель и назначенный наследник умрут

одновременно, если основной наследник будет лишен права наследования, как

недостойный, если основной наследник не выполнит требования наследодателя,

выраженное в завещании под отлагательным условием.

Завещатель может назначить исполнителя завещания. Если

исполнителем завещания назначается лицо, не входящее в круг наследников по

завещанию, то от него должно быть принято согласие исполнить завещание. Такое

согласие может быть отражено в самом завещании или в отдельном заявлении,

подшиваемом к завещанию. Подпись исполнителя завещания при этом должна быть

нотариально засвидетельствована. Составляя завещание, завещатель может также

лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.

Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он

в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению

завещания.

После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его

обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе

наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином

этих обязанностей.

Появилась ещё одна форма завещания. Оно может быть не удостоверено ни

нотариусом, ни иным уполномоченным лицом и тем не менее иметь законную силу.

Это составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах,

угрожающих жизни, когда не было возможности удостоверить завещание надлежащим

образом. Для того чтобы листок бумаги был признан завещанием, необходимо

соблюдение следующих условий:

1. собственноручное составление и подпись;

2. наличие двух свидетелей;

3. чтобы из содержания было ясно, что это завещание;

4. наконец, чтобы по заявлению заинтересованных лиц суд

подтвердил факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Но если в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств

завещатель не воспользуется возможностью совершить завещание в надлежащей

форме, составленное завещание утрачивает силу.

Как бы там ни было завещатель в любое время вправе отменить или изменить

уже составленное им завещание, не указывая при этом причины его

отмены или изменения, поскольку завещание является односторонней сделкой. Не

требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в

отменяемом или изменяемом завещании.

Также завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее

завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения

отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего

завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений,

отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно

противоречит последующему завещанию.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не

восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью

или в соответствующей части.

В случае недействительности последующего завещания наследование

осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене.

Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной

для совершения завещания.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено

или изменено только такое же завещание, а завещательным распоряжением в банке

может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на

денежные средства в соответствующем банке.

§ 3. Особенности наследования отдельных видов имущества [24]

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах

и обществах, производственных кооперативах (статья 1176):

1. В состав наследства участника полного товарищества или пол­ного товарища в

товариществе на вере, участника общества с ограни­ченной или с дополнительной

ответственностью, члена производствен­ного кооператива входит доля (пай)

этого участника (члена) в складоч­ном (уставном) капитале (имуществе)

соответствующего товарищества, общества или кооператива.

Если в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами или учредительными

документами хозяйственного товарищества или обще­ства либо производственного

кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или

производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном

капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников

товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии

наследнику отка­зано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или

общества либо производственного кооператива действительную стоимость

унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке,

предусмотренном применительно к указанному случаю прави­лами настоящего

Кодекса, других законов или учредительными доку­ментами соответствующего

юридического лица.

2. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в

складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта

доля, становится вкладчиком товарищества на вере.

3. В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие

ему акции. Наследники, к которым перешли эти ак­ции, становятся участниками

акционерного общества.

Наследование предприятия (статья 1178): Наследник, который на день

открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя,

или коммерческая орга­низация, которая является наследником по завещанию, имеет

при разде­ле наследства преимущественное право на получение в счет своей

на­следственной доли входящего в состав наследства предприятия (ста­тья 132) с

соблюдением правил статьи 1170 настоящего Кодекса.

В случае, когда никто из наследников не имеет указанного пре­имущественного

права или не воспользовался им, предприятие, входя­щее в состав наследства,

разделу не подлежит и поступает в общую до­левую собственность наследников в

соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не

предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав

которого входит пред­приятие.

Наследование вещей ограниченно оборотоспособных (статья 1180):

1. Принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые

вещества, наркотические и психотропные средства и дру­гие ограниченно

оборотоспособные вещи (абзац второй пункта 2 ста­тьи 129) входят в состав

наследства и наследуются на общих основа­ниях, установленных настоящим

Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не

требуется специального разре­шения.

2. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных

вещей до получения наследником специального разре­шения на эти вещи

осуществляются с соблюдением порядка, установ­ленного законом для

соответствующего имущества.

При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности

на такое имущество подлежит прекращению в соответст­вии со статьей 238

настоящего Кодекса, а суммы, вырученные от реали­зации имущества, передаются

наследнику за вычетом расходов на его реализацию.

Наследование земельных участков (статья 1181): Принадлежавшие

наследодателю на праве собственности земель­ный участок или право пожизненного

наследуемого владения земель­ным участком входит в состав наследства и

наследуется на общих осно­ваниях, установленных настоящим Кодексом. На принятие

наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное

разрешение не требуется.

При наследовании земельного участка или права пожизненного на­следуемого

владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в

границах этого земельного участка поверхностный (поч­венный) слой,

замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.

Особенности раздела земельного участка (статья 1182):

1. Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей

собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного

участка, установленного для участков соответст­вующего целевого назначения.

2. При невозможности раздела земельного участка в порядке, уста­новленном

пунктом 1 настоящей статьи, земельный участок переходит к наследнику,

имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли

этого земельного участка. Компенсация ос­тальным наследникам предоставляется

в порядке, установленном стать­ей 1170 настоящего Кодекса.

В случае, когда никто из наследников не имеет преимуществен­ного права на

получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение,

пользование и распоряжение земельным уча­стком осуществляются наследниками на

условиях общей долевой соб­ственности.

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве

средств к существованию (статья 1183):

1. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им

при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней

платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения

вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм,

предоставленных гражда­нину в качестве средств к существованию, принадлежит

проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его

нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с

умершим или не проживали.

2. Требования о выплате сумм на основании пункта 1 настоящей статьи должны

быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия

наследства.

3. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 настоящей статьи право

на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими

лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок

соответствующие суммы включаются в со­став наследства и наследуются на общих

основаниях, установленных настоящим Кодексом.

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или

муниципальным образованием на льготных условиях (статья 1184):

Средства транспорта и другое имущество, предоставленные госу­дарством или

муниципальным образованием на льготных условиях на­следодателю в связи с его

инвалидностью или другими подобными об­стоятельствами, входят в состав

наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков (статья 1185):

1. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые

распространяется законодательство о государственных наградах Российской

Федерации, не входят в состав наследства. Пере­дача указанных наград после

смерти награжденного другим лицам осу­ществляется в порядке, установленном

законодательством о государст­венных наградах Российской Федерации.

2. Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не

распространяется законодательство о государственных награ­дах Российской

Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том чис­ле награды и знаки в

составе коллекций, входят в состав наследства и на­следуются на общих

основаниях, установленных настоящим Кодексом.

Глава III. Развитие наследственного права в России и

его аналогия с опытом зарубежных стран

§ 1. Развитие законодательства о наследовании

1. Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на

некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать сравнение с

каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная, извилистая река,

которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, затем приостанавливая

свое течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном,

более предсказуемом и стабильном русле.

Попытаемся проследить течение наследственного права, начиная с XIX века, не

претендуя на исчерпывающий анализ законодательства и теоретических разработок

разного времени.

Традиционно под наследованием или наследственным правопреемством понимался (и

в этом нет серьезных различий с современным определением) переход

имущественных прав и обязанностей от умершего его наследникам. Видов

наследования также всегда было два: по завещанию и по закону. Другое дело,

что на разных этапах развития общества в эти понятия вкладывался различный

юридический смысл.

2. Гражданское законодательство Российской империи предусматривало получение

права собственности на имущество в порядке наследования по завещанию (ст.

1010-1103 Свода законов гражданских) и по закону (ст. 1104-1221 Свода законов

гражданских). Анализируя данные нормы, Д.И. Мейер указывал, что «лицо делается

наследником двумя путями - или по завещанию, или по закону, но как скоро

достигает пункта, на котором делается наследником, то идет уже одним путем».

[25]

Завещание, а точнее духовное завещание, могло быть составлено гражданином,

достигшим двадцатилетнего возраста (совершеннолетним).

Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они различались по

месту составления и заверения. Первые составля­лись на гербовой бумаге в

судах, магистратах или гражданской палате либо в местах, к ним приравненных,

а вторые - на простой бумаге, как правило дома и заверялись в гражданской

палате.

Недействительными признавались завещания, составленные бе­зумными,

сумасшедшими и самоубийцами (ст. 1017 Свода законов гра­жданских). В тех

случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать

либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества (например,

недвижимыми дворянскими имениями), завеща­ние признавалось недействительным

(полностью либо частично).

Отечественное гражданское законодательство до 1917 г. характе­ризовалось

детальной проработкой регулируемых отношений. Не была исключением и

регламентация наследования по закону. Данной про­блеме было посвящено более

100 статей.

Попытаемся рассмотреть только общие положения наследования по закону. Право

наследования распространялось «на всех членов рода, однокровное родство

составляющих, до совершенного его прекращения не только в мужском, но и в

женском поколении» (ст. 1111 Свода зако­нов гражданских). Близость родства

определялась линиями (связь сте­пеней) и степенями (связь одного лица с

другим посредством рожде­ния). Отношения свойства не давали права наследовать

по закону.

Не имели права наследовать по закону:

- лица, лишенные всех прав состояния;

- монашествующие лица - отрекшиеся от мирской жизни;

- лица, лишенные дворянства и разжалованные (до восстановления.) Специальные

нормы были посвящены наследованию по нисходя­щей линии (ст. 1127-1133), по

боковой линии (ст. 1134-1140), по восхо­дящей линии (ст. 1141-1147 Свода

законов гражданских).

Полагаем необходимым обратить внимание на нормы, регулирую­щие наследование

по закону супругов. Если в отношении законной жены или мужа не было

завещания, то она (он) получала (л) из недвижимого имения седьмую часть, а из

движимого - четвертую. При этом ее собственное имущество, а также приданое в

состав наследственной массы не включались. В некоторых губерниях и уездах

Закавказского края были предусмотрены исключения для призвания к наследованию

супругов. В тех случаях, когда наследников по закону и по завещанию не было

или если они были, но в течение 10 лет не выразили желания принять

наследство, имущество признавалось выморочным и обращалось в казну. Вместе с

тем предусматривались случаи, когда выморочное иму­щество переходило к другим

лицам. Например, от служащих универси­тетов - университетам, от духовных

служителей - духовным учрежде­ниям и т.д.

Достаточно много специальных норм было предусмотрено для на­следования

отдельных специфических объектов (например, заповедных имений) или от

некоторых граждан (например, после военных чинов).

3. Следует особо отметить (можно сказать, выделить красной чер­той) акт,

принятый в апреле 1918 г. и сыгравший большую роль не только в наследственном

праве (и соответственно в гражданском), но и в жизни всего общества. Название

этого акта говорит само за себя: «Об отмене наследования».

На основании данного документа наследование как по закону, так и по духовному

завещанию отменялось. После смерти владельца иму­щество, ему принадлежавшее

(как движимое, так и недвижимое), стано­вилось государственным достоянием

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. При этом

нетрудоспособные род­ственники по прямой нисходящей линии, по восходящей

линии, полно­родные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали

содержание из оставшегося после него имущества. Имущество умершего поступало

местному Совету, который пере­давал его в управление учреждений, ведающих на

местах соответст­вующими имуществами Российской Республики, по последнему

месту жительства умершего или по месту нахождения оставшегося имущества.

Характерно и то, что вышеназванный акт имел обратную силу по отношению ко

всем наследствам, открывшимся до его издания, если они еще не приобретены

наследниками или, хотя и приобретены, но еще не поступили в их владение.

Рассмотренный документ появился не сам по себе, а во исполнение «Манифеста

коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, где прямо указывалось на

необходимость отмены наследования. Представ­ляется, что не всегда те или иные

теоретические разработки необходимо воплощать в жизнь, особенно если

разработки от нее (жизни) оторваны. Декрет действовал недолго, но нанес

колоссальный ущерб интересам граждан, юридически поддерживая тезис «после

меня хоть потоп». Кроме того, наличие имущества, оставшегося после умершего,

но еще не переданного и не учтенного соответствующими органами РСФСР, давало

благоприятную почву для расхищения этого имущества.

Подводя анализ одной из лучших работ по советскому наследст­венному праву

В.И. .Серебровского «Очерки советского наследственного права», С.М. Корнеев

указывает на то, что из содержания книги вид­но следующее: советская власть

скоро забыла об отмене права наследо­вания и достаточно полно урегулировала

отношения наследования, пре­дусмотрев почти все институты, которые

свойственны наследственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде,

например, регулиро­вание наследования по завещанию).

4. Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г. и введенный в

действие с 1 января 1923 г., существенно изменил подход к наследственному

праву. В его нормах уже говорится о возможности наследования, но оно

ограничивается 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416 указывала на то, что

допускается, наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости

наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов

умершего. При этом если стоимость наследства превышала указанную сумму,

производился раз­дел, и часть имущества, превышающая предельную сумму,

переходила "государству.

Кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками

(супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными

иждивенцами. Причем такое ограничение распро­странялось на наследников как по

закону, так и по завещанию. При на­следовании по закону имущество делилось

между названными лицами. Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение

на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам.

За­вещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу.

При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание.

И еще один вопрос, без которого характеристика наследственного права того

времени была бы неполной. Это - непризнание обязательств, возникших до 7

ноября 1917 г., т.е. до государственного переворота (иногда его называют

Великой Октябрьской Социалистической Рево­люцией). Официальная позиция была

следующей: «погашаются не только обязательства, срок которых наступил до 7

ноября 1917 г., но, главным образом, те обязательства, которые возникли до 7

ноября 1917 г. и срок исполнения по которым наступает после 7 ноября 1917

г.».

5. Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1

октября 1964 г. и действовавший с некоторыми из­менениями и дополнениями

более 35 лет (до 1 марта 2002 г.), расширил круг возможностей наследования по

закону и по завещанию, установ­ленный в ГК 1922 г. Вместе с тем в нем

законодатель продолжал исхо­дить из потребительского назначения имущества,

находящегося в лич­ной собственности граждан.

Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо

запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции

Союза ССР 1977 г., ст. 13 Конституции РСФСР 1978 г., ст. 111 ГК РСФСР 1964

г.). Земля принадлежала только государству. Исключительность права

государственной собственности на землю бы­ла закреплена в Основных законах

как Союза ССР, так и всех его рес­публик (например: ст. 11 Конституции Союза

ССР и ст. 11 Конституции РСФСР).

Законодательство не допускало «использование имущества для ча­стной

хозяйственной деятельности, систематического извлечения не­трудовых доходов».

Для примера можно привести только название ука­за Президиума Верховного

Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других

строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы».

Одним из самых последних нормативных актов, касающихся дан­ного вопроса, было

постановление Совета Министров РСФСР от 22 ию­ля -1986 г. «О мерах по

усилению борьбы с нетрудовыми доходами», которым перед органами

государственного управления прямо ставилась задача усиления контроля за

использованием гражданами жилых домов и помещений, исходя из того, что они не

могут использоваться для лич­ной наживы и в других корыстных целях.

К примеру, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за

использование жилого дома для получения нетрудо­вых доходов: такой жилой дом

подлежал безвозмездному изъятию в фонд местного Совета народных депутатов.

Помимо запрета на извлечение «нетрудовых доходов» советское Законодательство

устанавливало пределы количества и размеров объек­тов, находящихся в

собственности одного гражданина. Так, ст. 106 ГК РСФСР указывала на то, что у

гражданина или совместно проживаю­щих супругов на праве собственности мог

находиться только один жи­лой дом (или его часть). Кроме того, названная

статья устанавливала предельный размер жилого дома (или его части),

принадлежащего гра­жданину на праве личной собственности: жилая площадь дома

не долж­на была превышать 60 квадратных метров (исключение могло быть

сде­лано только для некоторых категорий граждан с разрешения исполни­тельного

комитета городского Совета народных депутатов). Указанные ограничения не

имели под собой никаких, кроме идеологических, осно­ваний и, по выражению

Е.А. Суханова, «были крайне не эффективны и даже вредны для общества».

6. С началом экономических преобразований в стране законода­тельство,

регулирующее отношения собственности, предусмотрело зна­чительное сокращение

экономически необоснованных пределов осуще­ствления права собственности.

Законы «О собственности в СССР», «О собственности в РСФСР» раздвинули

возможности осуществления права собственности. Новый Гражданский кодекс

Российской Федерации, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных

зако­нах, установил право собственника по своему усмотрению совершать в

отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц

действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими

способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

Современное гражданское законодательство предоставляет граж­данам право иметь

в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые

в. соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам

(например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от

законодательства, действовавшего до начала 90-х гг., количество и стоимость

имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются.

Одним из самых распространенных оснований возникновения пра­ва собственности

граждан является наследование. Конституция РФ в гл. 2, посвященной правам и

свободам человека и гражданина, указыва­ет на то, что «право наследования

гарантируется».[26] В свою очередь

Гражданский кодекс РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в слу­чае смерти

гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по

наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

7. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в ста­тью 532

Гражданского кодекса РСФСР», принятый Государственной Думой 11 апреля 2001 г.

и вступивший в силу 17 мая 2001 г., расширил круг наследников по закону с

двух до четырех очередей (третья оче­редь - братья и сестры родителей

умершего (дяди и тети наследодателя) и четвертая - прадеды и прабабки

умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки), тем самым, с одной

стороны, восстановил справед­ливость, с другой - ускорил решение вопроса о

системном изменении норм наследственного права - принятие части третьей

Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. В настоящее время наследование движимого и недвижимого имущества, а также

имущественных прав и обязанностей граждан осуще­ствляется на основании норм,

содержащихся в части третьей нового Гра­жданского кодекса Российской

Федерации, который был принят Государ­ственной Думой 1 ноября 2001 г.,

одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 г., подписан Президентом Российской

Федерации 26 ноября 2001 г., опубликован 28 ноября 2001 г. и вступает в силу

1 марта 2002 г.

Некоторые положения, касающиеся наследования, имеются в подза­конных актах

Министерства юстиции РФ, а также в постановлениях Пле­нумов Верховных Судов

Союза ССР, РСФСР и Российской Федерации.

Кроме того, при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует

руководствоваться положениями частей первой и второй Гражданского кодекса РФ

и Семейного кодекса РФ, в ряде случаев нор­мами Земельного кодекса РФ и

Гражданского процессуального кодекса РФ.

§ 2. Коллизионные вопросы права наследования

Надо отметить то, что до этого речь шла о праве на наследство, а сейчас она

пойдет о трудностях в способах реализации этого права.

Особенности в том, что до открытия наследства все наследство принадлежало

одному лицу – наследодателю, а после его смерти, если есть несколько

наследников, - то, соответственно, появляется и несколько собственников этого

имущества.

Возникающее в результате наследственного правопреемства право совместной

собственности наследников можно прекратить путем раздела наследственного

имущества. До этого момента наследники, являясь собственниками унаследованных

вещей, остаются сокредиторами должников наследодателя, содолжниками его

кредиторов. Разумеется, кроме случаев, когда наследственное имущество

разделено самим завещателем в тексте завещания.

Наследственное имущество делится по соглашению принявших наследство

наследников в соответствии с причитающимися им долями. При не достижении

соглашения раздел производится в судебном порядке.

Возможны три вида (способа) раздела наследственного имущества: 1) самими

наследниками без постороннего вмешательства; 2) нотариальный; 3) судебный.

В то же самое время возникают очень много коллизий, связанных с некоторыми

неточностями, неопределенностями, дополнениями и противоречиями в нашем

Российском законодательстве и Международном праве.

Международные коллизии в области наследования: Число

наследственных дел с иностранным элементом во второй половине ХХ века все время

увеличивалось, что являлось косвенным последствием миграции населения во всем

мире в конце прошлого века и начале нынешнего века. Переселенцы часто связаны

родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения,

что служит основой для возникновения дел о наследовании.

Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающие при разрешении

конкретных наследственных дел, объясняются значительными различиями, которые

есть во внутреннем законодательстве в области наследственного права. Это

проявляется в том, что в разных странах неодинаково определяется круг

наследников по закону и по завещанию; устанавливаются различные требования,

предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения

наследственного имущества и т.д.

Коллизионные вопросы наследования регулируются обычно внутренним

законодательством государств.

Наследственные права иностранцев в РФ: В отношении наследования

иностранцами в РФ никаких ограничений не установлено; им предоставляется в

области наследования национальный режим независимо от того, проживают они в РФ

или нет. Предоставляя иностранцам национальный режим в области наследования,

наше право не ставит условия о взаимности.

Из этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие,

что граждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются к

гражданам другой страны. В этих договорах идет речь о признании за

иностранцами способности наследовать по закону и по завещанию наравне с

собственными гражданами, переходе наследственного имущества к наследникам –

иностранцам на таких же условиях, что и к собственным гражданам в отношении

способности к составлению и отмене завещания на имущество, находящееся на

территории соответствующей страны.

Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам, переводятся из РФ за границу

беспрепятственно, но при наличии взаимности в отношении переводов со стороны

соответствующего иностранного государства.

Отношения по наследованию определяются по закону той страны, где

наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Таким образом, в

области наследования как коллизионный принцип применяется закон страны места

жительства наследодателя. Этим законодательством будут определяться круг

наследников, порядок, в котором они призываются к наследованию, доли их в

наследственном имуществе и целый ряд других вопросов наследования. В

отечественной литературе отмечалось, что для определения домицилия

наследодателя в той или иной из зарубежных стран придется положить в основу

более или менее общепринятую в международном обороте концепцию домицилия.

Право на наследование строений, находящихся в РФ, всегда определяется по

российскому закону.

В отношении наследования по завещанию эта статья предусматривает, что

“способность лица к составлению и отмене завещания и акта его отмены

определяются по закону той страны, где завещатель имел постоянное место

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Современные рефераты