Рефераты

Диплом: Наследование по завещанию

Место открытия наследства: Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия

наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее

место жи­тельства наследодателя, обладавшего имуществом на территории

Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, ме­стом

открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого

наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных

местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его

состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии

недви­жимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее

ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Местом жительства несовершенно­летних, не достигших 14 лет, или граждан,

находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей

- родителей, усыновителей или опекунов[11]

.

В случае неправильного определения места открытия наследства возможна

ситуация, при которой будет заведено несколько наследст­венных дел у разных

нотариусов в отношении имущества одного насле­додателя, что, в свою очередь,

почти неизбежно может повлечь наруше­ние прав и законных интересов отдельных

наследников.

Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено

одним из следующих документов:

- справкой жилищно-эксплуатационной организации;

- справкой органа местного самоуправления;

- справкой с места работы умершего о месте его жительства;

- справкой адресного бюро (ранее - о прописке, в настоящее вре­мя - о

регистрации гражданина по месту его жительства);

- справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива;

- выпиской из домовой книги;

- справкой рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на

военную службу;

- решением суда об установлении факта места открытия наследства.

Местом открытия наследства является именно, постоянное (не временное) место

жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время

вне места постоянного жительства. В свя­зи с этим нотариусам следует учитывать

разъяснения, содержащиеся в письме Министерства юстиции СССР

[12], формально юридически отмененные, большинство из которых не утратили

своей актуальности до настоящего времени.

Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в

вузах, средних специальных учебных заведениях, учеб­ных заведениях системы

профессионально-технического образования, находившихся вне их постоянного

места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они

постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в

соответствующее учеб­ное заведение.

Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лише­ния свободы,

признается последнее постоянное место жительства до взятия под стражу.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу

за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется

по месту нахождения всего наследст­венного имущества или его основной части.

В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по

месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской

Феде­рации он не имел и находился за границей.

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно

проживавшего за границей, может выдать российский кон­сул, если по закону

государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции

государства пребывания.

В случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно,

местом открытия наследства является место нахождения наследственного

имущества (место нахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества,

место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения

банка, в котором открыт счет на имя наследодателя, и т.п.). Если имущество

наследодателя нахо­дится в разных местах, местом открытия наследства

считается место нахождения основной части наследственного имущества.

Важно отметить, что наследственные дела оформляются по месту нахождения

наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя

действительно неизвестно. В случаях, когда место жительства наследодателя

известно наследникам (а возможно, и самому нотариусу), но они просто не могут

по каким-либо причинам подтвердить его документально, им следует рекомендовать

в суде уста­новить факт места открытия наследства.

Известные особенности в определении места открытия наследства существуют в

отношении оформления наследственных дел после смер­ти наследодателей, постоянно

проживавших за пределами Российской Федерации, в частности в одной из стран

СНГ. При этом необходимо отметить, что Конституция РФ и соответственно

Гражданский кодекс РФ предусматривают приоритет норм международных договоров.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем

те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила

международно­го договора[13].

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых от ношениях по

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.,

производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести

учреждения Договаривающейся Стороны, на терри­тории которой имел место

жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о

наследовании недвижимого имущест­ва компетентны вести учреждения

Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. При этом

право наследования движимого имущества определяется по законодательству

Договари­вающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел

посто­янное место жительства. Наследование же недвижимого имущества

оп­ределяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на терри­тории

которой находится это имущество.

Принятие наследства (способы): Гражданский кодекс РФ в ст. 1152

устанавливает простую и по­нятную норму: для приобретения наследства наследник

должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) при­нятие наследства

не требуется.

Принятие наследства - это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие

наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом.

Принятие наследником части Наследства означает принятие всего причитающегося

ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось

наследственное имущество.

При призвании наследника к наследованию одновременно по не­скольким

основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наслед­ственной

трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наслед­ник может

принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по

нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не оз­начает принятия

наследства остальными наследниками.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия

наследства независимо от времени его фактического при­нятия, а также

независимо от момента государственной регистрации Права наследника на

наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной

регистрации.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства

нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства

о праве на наследство должностному лицу заяв­ления наследника о принятии

наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на

наследство.

Следует иметь в виду, что Верховным Судом Российской Федерации признан

частично недействительным абз. 3 п. 5.1 инструктивных указаний Министерства

юстиции СССР от 15 ноября 1983 г. «О применении зако­нодательства о

государственном нотариате к иностранным гражданам, лицам без гражданства, к

иностранным предприятиям и организациям, а также о применении

законодательства иностранных государств и между­народных договоров о правовой

помощи в нотариальной практике».

В соответствии с названным требованием инструктивных указаний Иностранный

гражданин, проживающий вне СССР (в настоящее время — вне Российской

Федерации), считался принявшим наследство, если он в течение шестимесячного

срока подал заявление в посольство или кон­сульство СССР (в настоящее время -

Российской Федерации) за грани­цей или обратился к адвокатам Инюрколлегии с

просьбой об оказании, юридической помощи.

Рассмотрим следующий пример. 000 «Адвекс, Инк» обратилось в Верховный Суд РФ

с заявлением о признании недействительным данно­го положения в части

обращения к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи

как способе принятия наследства, так как эта норма, по мнению заявителя,

нарушает права наследников.

Представитель 000 «Адвекс, Инк» пояснила в суде, что порядок принятия наследства

установлен Гражданским кодексом 1964 г. Правом выдачи свидетельств о праве на

наследство, помимо нотариусов, обла­дают должностные лица консульских

учреждений Российской Федера­ции[14].

Гражданский кодекс РФ предусматривает, что правила, установ­ленные гражданским

законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц

без гражданства и иностранных юридических лиц.

Верховный Суд РФ решением от 19 апреля 2000 г. № ГКПИ 00-133 заявление

удовлетворил по следующим основаниям.

Признается, что наследник принял наследство, когда он фактиче­ски вступил во

владение наследственным имуществом или когда он по­дал нотариальному органу

по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. При этом закон

устанавливает единый для всех порядок принятия наследства. Исходя из этого,

Верховным Судом РФ сделан вывод, что содержащееся в оспариваемом нормативном

акте указание на то, что иностранный гражданин считается принявшим

на­следство, если он в течение шестимесячного срока обратился к адвока­там

Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи, не соответствует

действующему законодательству. Судом подчеркнуто, что специализированная

коллегия адвокатов «Инюрколлегия» является добровольным объединением лиц,

занимающихся адвокатской деятель­ностью, имеющих своей задачей оказание

юридической помощи по делам с иностранным элементом, и действующее

законодательство (поло­жение «Об адвокатуре РСФСР», утвержденное Законом

РСФСР от 20 ноября 1980 г., а также Основы законодательства РФ о нотариате)

не наделило коллегии адвокатов полномочиями нотариальных органов.

В связи с изложенным Верховный Суд РФ признал недействитель­ной фразу «или

обратиться к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической

помощи» в абз. 3 п. 5.1 названных инструктив­ных указаний.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается

по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована

нотариусом или должностным лицом, уполномочен­ным совершать нотариальные

действия (должностным лицом органа ме­стного самоуправления или консульского

учреждения). Приравниваются к нотариально засвидетельствованным (п. 1 ст.

1153, п. 3 ст. 185 ГК РФ):

подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях,

санаториях и других военно-лечебных учреждениях, под­линность которых

засвидетельствована начальником такого учреждения, его заместителем по

медицинской части, старшим или дежурным врачом;

подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений,

учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотари­альных контор и других

органов, совершающих нотариальные действия, также подписи рабочих и служащих,

членов их семей и членов семей во­еннослужащих, подлинность которых

засвидетельствована командиром (начальником) этих части, соединения,

учреждения или заведения;

подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, подлин­ность которых

засвидетельствована начальником соответствующего места лишения свободы;

подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях

социальной защиты населения, подлинность которых засви­детельствована

администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем)

соответствующего органа социальной защиты населения.

В случае личной явки наследника к нотариусу нотариального свидетельствования

подлинности его подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает

личность наследника и сам проверяет подлинность его подписи, о чем делает

отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего

личность, и реквизитов этого документа.

Не требуется также нотариального свидетельствования подлинно­сти подписи

наследника на заявлении о принятии наследства, если ра­нее нотариусу уже

представлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем была

нотариально засвидетельствована, а впоследствии этим же наследником подано

еще одно заявление уже по поводу друго­го наследственного имущества.

За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии

наследства подается их родителями, усыновителями либо опекунами; за граждан,

в судебном порядке признанных недееспособ­ными, - их опекунами.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют при подаче заявления

о принятии наследства сами, но с со­гласия родителей, усыновителей или

попечителей. Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие

злоупотребления спиртными напит­ками или наркотическими средствами, подают

заявления о принятии наследства с согласия попечителей. Полномочия законных

представите­лей наследников должны быть проверены нотариусом, о чем делается

соответствующая отметка (как правило, на заявлении о принятии на­следства).

Разрешение органов опеки и попечительства на принятие на­следства ни в каких

случаях не требуется.

Заявление о принятии наследства может быть подано по доверен­ности

представителем наследника, если в доверенности специально предусмотрено

полномочие на его принятие.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства ре­гистрируются в

книге учета наследственных дел, на их основании нота­риусом заводится

наследственное дело, которое регистрируется в алфа­витной книге учета

наследственных дел.

Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наслед­ства поступило

заявление наследника, подпись на котором нотариально не засвидетельствована,

оно также регистрируется в книге учета на­следственных дел и также заводится

наследственное дело с регистраци­ей в алфавитной книге учета наследственных

дел. Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для при­нятия

наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заяв­лению ему

не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим

образом либо лично явиться к нотариусу.

В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав наследственного

имущества либо указано не все наследственное иму­щество. В этом случае срок

для принятия наследства наследником так­же не считается пропущенным, однако

для получения свидетельства о праве на наследство этих данных в заявлении

недостаточно. Свидетель­ство о праве на наследство выдается на основании

заявления, в котором наследственное имущество конкретизировано; Вместе с тем,

если в заявлении не указана, например, оценка наследственного имущества, но в

материалах наследственного дела имеются сведения о ней, принципи­ального

значения отсутствие в заявлении указания об оценке не имеет. Недопустим со

стороны нотариуса отказ в приеме заявления о принятии наследства по причине,

что наследником не подтверждены родственные отношения с наследодателем, место

открытия наследства, состав на­следственного имущества и т.п. Все недостающие

документы могут быть представлены наследником непосредственно перед выдачей

сви­детельства о праве на наследство.

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения

шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо

его представителем на почту своевременно, наслед­ник считается принявшим

наследство в установленный законом срок. В доказательство этого к

наследственному делу следует приобщить кон­верт со штемпелем почтовой

организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного).

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть пере­числены все

наследники той очереди, которая призывается к наследова­нию, а в заявлении о

принятии наследства по завещанию - все наслед­ники, имеющие право на

обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус

обязан известить об открытии наслед­ства тех наследников, место жительства

которых ему известно. При этом истечение установленного законом срока для

принятия наследства не освобождает нотариуса от обязанности известить

наследников об открывшемся наследстве с учетом того, что они могут доказать

факт своевременного принятия ими наследства либо восстановить пропу­щенный

срок для принятия наследства.

Умышленное сокрытие кем-либо из наследников факта существо­вания остальных

наследников или кого-либо из них может повлечь при­знание выданного

свидетельства о праве на наследство недействительным, однако ответственность в

этом случае возлагается не на нотариуса, а на самого наследника, не сообщившего

о наличии других имеющихся наследников. Более того, подобные действия

наследника могут послу­жить основанием для признания этого наследника

недостойным.[15]

Несколько наследников, основания наследования у которых одина­ковы, могут

представить нотариусу одно подписанное всеми ими заяв­ление о принятии

наследства (например, наследники по закону, а также наследники по завещанию,

если им завещано одно и то же имущество). Наследники по завещанию, которым

завещано разное имущество, по­дают отдельные заявления о принятии наследства.

Отдельные заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство подают также

наследник по завещанию и наследник, имеющий право на обязательную долю в

наследстве.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наслед­ство, если он

совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в

частности, если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от

посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц

причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Наследник считается своевременно фактически принявшим на­следство, если он

представил нотариусу доказательства вступления во владение либо пользования

имуществом наследодателя. Такими доказа­тельствами в зависимости от

конкретной ситуации могут быть:

- справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации

или жилищно-строительного кооператива) о том, что наследник проживал

совместно с наследодателем на момент его смерти. О фактическом принятии

наследства будет свидетельствовать и то об­стоятельство, что наследник

проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель при этом

проживал в другом месте;

- справка указанных органов о том, что до истечения шести меся­цев со дня

открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество

наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического значения

при этом не имеют;

- справка налоговой инспекции об оплате конкретным наследни­ком налогов на

недвижимое имущество, принадлежавшее наследодате­лю, или квитанция об уплате

налогов от имени наследника;

- наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что

нотариус будет располагать данными о получении ее на­следником до истечения

установленного законом срока для принятия наследства (получение конкретным

наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи

нотариуса, производивше­го принятие мер к охране наследственного имущества и

передавшего сбе­регательную книжку на хранение наследнику; акты жилищно-

коммунальных органов, администрации, комиссии по организации похорон—

аналогичного содержания; документы о пересылке кем-либо наследни­ку этой

книжки по почте и т.п.);

- справка местной администрации о том, что наследник произво­дил уход за

наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;

- справка органа исполнительной власти о том, что наследник про­изводил

посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принад­лежавшем

наследодателю по праву собственности;

- нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник после

открытия наследства оплатил долги наследодателя; и т.п. .

Наличие у наследника технического паспорта на автомототранспортные средства

может свидетельствовать о своевременном фактиче­ском принятии наследства лишь

в случаях, когда имеются данные, .дающие возможность бесспорно полагать, что

техпаспорт передан ему на хранение в течение шести месяцев со дня открытия

наследства (но­тариусом или должностным лицом администрации, жилищно-

эксплуатационной организации, жилищно-строительного кооператива и т.п.) с

составлением соответствующего акта. Свидетельские показа­ния о том, что

наследник взял себе автомобиль наследодателя могут быть приняты во внимание

только судом. Для нотариуса они бесспор­ными не являются.

Не имеет также юридического значения для подтверждения факта своевременного

принятия наследства информация о том, что наследник

организовывал и проводил похороны наследодателя.

Необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наследство,

совершив какие-либо действия, указанные в ст. 1153 ГК РФ, но нотариальной

конторой (нотариусом) по каким-либо причинам отка­зано в выдаче свидетельства

о праве на наследство, требования заявите­ля, не согласного с действиями

нотариальной конторы, рассматривают­ся судом в порядке особого производства.

В случае, когда наследник фактически принял наследство и пред­ставил в

нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему было

отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в

совершении нотариального действия рассматривается по правилам,

предусмотренным гл.37 Гражданского Процессуального кодекса РФ (2003г.).

Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсут­ствуют указанные

выше документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство,

и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта

принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным гл. 28 ГПК РФ.

[16]

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследствен­ного имущества

рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и

где бы оно ни находилось.

Не допускается принятие наследства под условием, или с оговорка­ми, т.е.

нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться (за исключением

призвания наследника к наследованию по разным основа­ниям); нельзя принять

наследство, но не принять на себя долги наследодателя и т.п.

Законодательством предусмотрено несколько случаев, когда уста­новленный

законодательством шестимесячный срок для принятия наследства удлиняется.

Срок для принятия наследства: Наследство может быть при­нято в течение

шести месяцев со дня открытия наследства.

[17]

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели граж­данина (п. 1

ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня

вступления в законную силу решения суда об объ­явлении его умершим.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отка­за

наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям,

установленным ст. 1117 Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение

шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия

наследства другим наследником, могут принять наслед­ство в течение трех

месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства.

Такими лицами могут быть:

а) наследники каждой из последующих очередей - при непринятии наследства

наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону - при непринятии наследства наследника­ми по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию - при непринятии на­следства

наследником по завещанию.

Отказ от наследства: Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157

ГК РФ. В соответствии с названной статьей наследник вправе отказаться от

на­следства в пользу других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу

которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без

указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется

безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие

наследства, т.е. доля наследника, от­казавшегося от наследства, переходит к

наследникам, принявшим на­следство, в равных долях к каждому.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, уста­новленного

для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже

принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии

наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), суд может по заявле­нию этого наследника

признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока,

если найдет причины пропуска срока уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несо­вершеннолетний,

недееспособный или ограниченно дееспособный гра­жданин, допускается с

предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от на­следства в

пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону

любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том числе в

пользу тех, которые призваны к наследо­ванию по праву представления или в

порядке наследственной трансмис­сии (ст. 1156 ГК РФ).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя

завещано назначенным им наследникам;

- от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);

- если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ).

Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1156 ГК РФ, не

допускается.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допус­кается.- Однако

если наследник призывается к наследованию одновре­менно по нескольким

основаниям (по завещанию и по закону или в по­рядке наследственной

трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться

от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким

из них или по всем основаниям.

Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. От­каз от

наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или

уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на

наследство должностному лицу заявления на­следника об отказе от наследства.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нота­риусу не

самим наследником, а другим лицом или пересылается по поч­те, подпись

наследника на таком заявлении должна быть засвидетельст­вована в порядке,

установленном законом для свидетельствования под­линности подписи наследника

на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на

наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, если в

доверенности специально предусмот­рено полномочие на такой отказ. Для отказа

законного представителя от наследства доверенность не требуется:

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При

этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не

допускаются. В случае, когда отказополучатель явля­ется одновременно

наследником, его право, предусмотренное настоя­щей статьей, не зависит от его

права принять наследство или отказаться от него.

Если отказавшийся от наследства наследник является единствен­ным наследником,

наследственное имущество считается выморочным.

Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только безо­говорочным. В

этом случае наследственное имущество переходит к наследникам по завещанию.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа

наследников по закону или по завещанию. При этом при выборе лиц, в пользу

которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью

призвания их к наследованию. Например:

- наследник первой очереди при наследовании по закону может отказаться от

причитающейся ему доли в наследстве (а если он является единственным

наследником первой очереди - то от всего наследства) в пользу любого из

наследников второй, третьей или последующих очередей;

- наследник по завещанию может отказаться от наследства в поль­зу наследника

по закону любой очереди (за исключением случая, когда все имущество

наследодателя завещано назначенным им наследникам);

- наследник может отказаться от наследства в пользу нескольких наследников

как по закону, так и по завещанию.

Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от на­следства, не

распределены между ними наследником, отказавшимся от наследства, доли их

признаются равными.

Не допускается отказ от наследства в пользу лиц, не являющихся наследниками.

Так, отказ от наследства в пользу внуков или правнуков наследодателя может

иметь место только в том случае, если они явля­ются наследниками по завещанию

или по закону (по праву представле­ния). Если же к моменту открытия

наследства жив тот из их родителей, который мог бы являться наследником по

закону, отказаться от наслед­ства в пользу внуков нельзя, так как в этом

случае они наследниками по закону не являются. Невозможен отказ от наследства

в пользу наслед­ников, которые сами отказались от наследства, а также в

пользу лиц, признанных недостойными наследниками. Не допускается отказ от

на­следства в пользу лиц, лишенных наследодателем права на наследство, если

об этом прямо указано в завещании. Если завещателем кто-либо из наследников

лишен наследства путем умолчания о нем в завещании (косвенное лишение

наследства), то отказ от наследства в его пользу другими наследниками

возможен.

Наследник, отказавшийся от части наследства, считается отказав­шимся от всего

наследства. Частичный отказ от наследства, как и час­тичное его принятие,

недопустим.

В практике довольно распространены случаи, когда наследник, от­казавшись от

наследования какого-то конкретного имущества, спустя определенное время

претендует на другое имущество, ошибочно пола­гая, что отказа от него не

оформлял. В связи с этим нотариус должен с максимальной доступностью

разъяснить наследнику, желающему отка­заться от наследства, требование об

универсальности отказа и невоз­можности взять его обратно. Более того, было

бы, очевидно, весьма це­лесообразно дополнять традиционный текст заявления об

отказе от на­следства формулировкой следующего содержания: «Мне разъяснено

нотариусом, что отказываясь от наследства (либо части наследства), я не

вправе впоследствии претендовать на него, в чем бы ни заключалось и где бы ни

находилось наследственное имущество».

Наследник, отказавшийся от наследства, может решить вопрос о признании отказа

недействительным только в судебном порядке по об­щим основаниям,

предусмотренным законодательством, для признания сделок недействительными

(если отказ имел место под влиянием наси­лия, угрозы, обмана, заблуждения, и

т.п.).

Если наследник в течение шести месяцев со дня открытия наслед­ства совершит

безоговорочный отказ от наследства, он не вправе в дальнейшем (пусть даже до

истечения установленного законом шести­месячного срока) изменить содержание

этого отказа и указать, в пользу кого из наследников он отказывается от

наследства.

Отказ от наследства - это односторонняя сделка; он оформляется и подается

нотариусу в соответствии с правилами, установленными зако­ном для оформления

сделок с соответствующим установлением лично­сти и проверкой дееспособности

обратившегося. Уведомления об отказе от наследства, так же как и заявления о

принятии наследства, подлежат регистрации в книге учета наследственных дел.

По ним нотариусом за­водится наследственное дело, даже если заявлений о

принятии наслед­ства ни от кого из наследников еще не поступило. Отказ от

наследства от имени граждан, признанных в судебном порядке недееспособными,

подается их опекунами, от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, - их

родителями, усыновителями или опекунами. Граждане, ог­раниченные в

дееспособности в судебном порядке (ст. 30 ГК РФ), оформляют отказ от

наследства с согласия попечителей, а несовершен­нолетние в возрасте от 14 до

18 лет - с согласия родителей, усыновите­лей или попечителей.

Кроме того, как уже отмечалось, на отказ от наследства наследников перечисленных

категорий требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства.

[18]

При оформлении отказа от наследства следует указывать родст­венные отношения

между наследодателем и наследником, в пользу ко­торого производится отказ, а

не отношения между отказывающимся от наследства наследником и наследником, в

пользу которого производит­ся отказ, например, «в пользу жены наследодателя»,

а не «в пользу моей матери».

В практике работы нотариусов возникал вопрос, вправе ли нотари­ус

засвидетельствовать подлинность подписи гражданина на заявлении об отказе от

наследства по истечении шестимесячного срока со дня от­крытия наследства,

если такое заявление требуется для направления в другую нотариальную контору,

суд и т.п. В свое время Министерством юстиции РСФСР давалось разъяснение, что

нотариус может совершить указанное нотариальное действие. Вместе с тем данное

разъяснение противоречит требованиям гражданского законодательства о сроке, в

течение которого наследник вправе отказаться от наследства. Поэтому более

правильной следует признать практику, когда по истечении установленного

законом срока для принятия наследства нотариусы удосто­веряют подписи на

заявлениях, содержащих информацию о непринятии наследником наследства и

отсутствии у него намерений обращаться в суд для восстановления срока

принятия наследства.

Обязательная доля: Для обеспечения гарантий прав социально незащищённых

граждан предусмотрено право на обязательную долю в наследстве.

Правило об обязательной доле существовало и раньше, в старом кодексе, но сама

доля была больше - 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при

наследовании по закону. Теперь несовершеннолетние или нетрудоспособные дети

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания

завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при

наследовании по закону.

Недействительность завещания (выдержка из ст.1131 ГК РФ):

1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой

недействительность завещания, в зависимости от основания не­действительности,

завещание является недействительным в силу при­знания его таковым судом

(оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное

завещание).

2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права

или законные интересы которого нарушены этим за­вещанием. Оспаривание

завещания до открытия наследства не допускается.

3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие

незначительные нарушения порядка его составления, подписания или

удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание

волеизъявления завещателя.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Современные рефераты