p align="left">К примеру, ст. 575 ГК устанавливает, что не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ), а ст. 290 УК РФ, любую мзду, любого размера признаёт взяткой.
Правомерен вопрос, как отграничить взятку на указанную сумму от «обычного подарка». Дискуссия по данной проблеме до сего дня не завершилась.
Не менее остро стоит вопрос разграничения преступлений, гражданских и финансовых деликтов в сфере экономических правонарушений.
Поэтому, важное значение, практическое значение приобретает вопрос об отграничении преступления от иных правонарушений.
Отграничение преступления от других правонарушений в основном производится:
1. по объекту - по своему социальному значению объект преступления важнее объектов административных, дисциплинарных и гражданских правонарушений.
2. по вопросу отграничения преступления от административного проступка по отношению к общественной опасности нет единого мнения. Доводы оппонентов сводятся к следующему:
проступок отличается от преступления меньшей степенью общественной опасности (Ковалев М.И., Кузнецова Н.Ф., Лунев А.Е.);
критерием отграничения преступления от административного проступка является «качество общественной опасности» (Мурзинов А.И.);
преступлениям и проступкам присуща общественная вредность, степень которой при совершении преступления такова, что появляется ее новое качество - общественная опасность (Бахрах Д.Н., Марцев А.И.).
3. по виду противоправности и характеру санкций. Уголовно-правовая санкция содержит максимально строгие ограничения прав и свобод личности - уголовное наказание с последующей судимостью, прочие санкции не влекут судимости. Преступление всегда запрещается уголовным законом, правонарушения регулируются иными кодексами и актами.
4. по органу применяющему наказание: лицу совершившему преступление наказание назначает суд, за административное, дисциплинарное нарушение, гражданско-правовой деликт - суд, адм.органы, должностные лица и т.п.
Проблемы понятия преступления:
1. Большинство авторов признают достаточными признаками преступления общественную опасность и противоправность, возникает вопрос - все остальные признаки - избыточны;
2. Вопрос об объёме признака противоправности. Для признания деяния запрещённым УК необходимо, чтобы оно формально содержало состав какого-либо преступления.
3. Деяние признаётся противоправным, если в уголовный закон включена соответствующая норма. Вместе с тем многие статьи УК имеют бланкетные диспозиции. Поэтому возникает проблема установления юридической силы бланкетного уголовного закона. (Отсюда - при изменении бланкетной нормы возможна частичная декреминализация, кроме того, возникает проблема расширения источников уголовного права.
Тема 4.Состав преступления. Уголовная ответственность и ее основание
4.1 Понятие уголовной ответственности и её основания
В исторической ретроспективе термин «уголовная ответственность» как правило, тождественен термину «наказание». Так было во всех кодифицированных законах России, вплоть до Основ уголовного законодательства Союза ССР 1958 г. и только в них устанавливалось чёткое разграничение этих терминов.
Термин «уголовная ответственность» часто употребляется в УК РФ в статьях как Общей, так и Особенной части, (например в ст.1,2,4,8,75, и т.д.) но содержание этого термина - не было раскрыто ни в ранее действовавшем УК, ни во вновь принятом. Законодательно понятие уголовной ответственности до настоящего времени не закреплено.
В юридической литературе понятие и суть уголовной ответственностиопределяются неоднозначно, это сопряжено с различными подходами к решению ряда уголовно-правовых вопросов, например об определении момента начала и окончания реализации уголовной ответственности.
По выражению выдающегося процессуалиста М.С. Строговича «правильное понимание ответственности важно и в политическом, и в социальном, и в юридическом смысле, оно имеет громадное значение для научной разработки прав личности, …для повышения ответственности государственных органов,…должностных лиц за порученное дело».
В реальной действительности всякое Общество предъявляет к своим членам определенные требования, несоблюдение которых предполагает ответственность лиц, их нарушающих.
Наиболее суровой правовой ответственностью выступает уголовная ответственность, которая является разновидностью юридической ответственности.
Юридическая же ответственность присутствует там, где государство в лице правоохранительных органов, принуждает правонарушителя к исполнению обязанностей, предусмотренных нормами права за их нарушение, а правонарушитель претерпевает отрицательные последствия за своё неправомерное поведение.
При этом следует учитывать, что ответственность, во всяком случае, выступает как, определённые общественные отношения.
С одной стороны она означает отношение лица (конкретного Иванова, Петрова, Сидорова) к другим людям (общностям людей), к их интересам, и выражается в характере выполнения своего долга перед ними.
С другой стороны ответственность означает отношения других (всех прочих, т.е. нас с вами) людей к нарушителю долга, их оценку его поведения и ответные меры взыскания, соразмерные данной оценке.
При уяснении сущности и пределов уголовной ответственности, она, как и другие виды государственной ответственности, рассматривается в двух аспектах - как позитивная ответственность и как негативная ответственность.
В позитивном (перспективном,проспективном, активном) плане ответственность понимается, как определённое чувство, внутренний стимул к надлежащему поведению. Скажем так - это добровольное движение души навстречу хорошему, правильному и необходимому с необходимым ограничением и подчинением своих желаний потребностям общества. Такому пониманию соответствует ответственность, лежащая в основе правомерного поведения и выражающаяся в осознании индивидом своей обязанности не совершать запрещенного уголовным законом преступного деяния (АстемировЗ.А., Кудрявцев В. Л., Тарбагаев А.Л., В.С. Комиссаров).
В негативном (ретроспективном) плане - ответственность предполагает государственное принуждение к определенному поведению. Она устанавливается за прошлое, за совершение преступления. С совершением преступления у государства появляется право подвергнуть лицо (преступника) специфическому государственно-принудительному воздействию, предусмотренному уголовно-правовой нормой, которую он нарушил, и в то же время у государства появляется обязанность применить не произвольное, а именно это (предусмотренное, так скажем, порушенной нормой) воздействие.
Уголовная ответственность всегда отношение двустороннее, а именно отношения - лица, совершившего преступление и государства в лице соответствующих органов.
Кроме этого, признаками уголовной ответственности выступают:
государственное осуждение; государственное принуждение; неблагоприятные последствия для преступника; особая правовая форма реализации - весь комплекс: дознание, следствие, осуждение исполнение наказания, судимость.
Таким образом, уголовная ответственность - это, реализуемый в рамках уголовного правоотношения, способ государственного воздействия на лицо, совершившее преступление, в соответствии с которым для него наступают неблагоприятные последствия, предусмотренные уголовным законом.
В теории уголовного права даются и иные определения уголовной ответственности:
1. Наиболее распространённым является определение уголовной ответственности, выдвинутое Брайниным Я.М., Ковалевым М.И., Курляндским В.И., ответственность как обязанность лица, совершившего преступление, претерпеть меры государственного принуждения;
2. Ной И.С., Прохоров В.С., Ретюнских И.С., настаивают, что уголовная ответственность - это порицание (осуждение) лица в обвинительном приговоре за совершенное им преступление;
3. Фролов Е.А., Стручков Н.А., Санталов А.И. утверждают, что уголовную ответственность определятся через правовой статус, правовое положение лица, совершившего преступление, она идентифицируется с уголовным правоотношением, либо определяется через совокупность уголовно-правовых, процессуальных и исполнительных правоотношений;
4. Загородников Н.И., Келина С.Г. полагают, что уголовная ответственность есть реализация норм уголовного закона, прав и обязанностей, образовавшихся вследствие возникновения уголовного правоотношения.
5. По мнению Ю.М. Ткачевского (Н.Ф. Кузнецовой) уголовную ответственность следует определить как предусмотренные законом негативные последствия, налагаемые судом на лицо, совершившее преступление, выраженные в самом факте осуждения и судимости, или осуждения, сопряжённого с исполнением наказания и судимостью.
Каждый из указанных подходов к определению понятия уголовной ответственности имеет право на существование, так как по-своему определяет присущие сложному феномену уголовной ответственности особенности ее содержания.
Своими целями уголовная ответственность в основном не отличается от целей юридической ответственности.
Это, с одной стороны, охрана от преступных посягательств прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации, обеспечение мира и безопасности,
с другой - исправление осужденных в духе точного исполнения законов, и предупреждение совершения новых преступлений (ч.1 ст.2 УК).
Назначение и исполнение наказания характеризуют уголовную ответственность с точки зрения еесущности.
С точки зрения содержания уголовная ответственность характеризуется:
- с одной стороны, осуждением общественно опасного посягательства и возложением на правонарушителя в связи с совершением преступления тягот и лишений, которые влечет за собой наказания, а
- с другой - переживанием, восприятием этих тягот правонарушителем.
Особенность уголовной ответственности состоит в том, что неблагоприятные последствия для правонарушителя выражаются в определенных ограничениях, составляющих содержание наказания.
С какого же момента может возникнуть уголовная ответственность. Когда возникают эти самые специфические общественные отношения?
В теории уголовного права на сегодняшний день нет единого мнения по поводу момента начала уголовной ответственности.
Некоторые юристы считают, что уголовная ответственность возникает с момента совершения преступления.
Другие утверждают, что уголовная ответственность начинается с момента вступления приговора в силу и завершается погашением или снятием судимости.Базируется это утверждение на положениях ст. 49 Конституции РФ в которой говорится, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном федеральным законодательством порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Встречается также мнение, согласно которому уголовная ответственность наступает с момента возбуждения уголовного дела, или с момента привлечения виновного к уголовной ответственности.
Мы склоняемся к первой точке зрения.
Это объясняется тем, что основание уголовной ответственности появляется с момента совершения общественно опасного деяния, содержащего признаки состава преступления.
Именно совершение преступления - тот юридический факт, который порождает обязанность конкретного лица ответить за него перед государством в соответствии с санкцией нарушенной им уголовно-правовой нормы.
Вступивший в законную силу приговор является лишь основанием реализации уголовной ответственности.
Уже в момент совершения преступления между государством и лицом, совершившим его, возникают уголовно-правовые отношения и соответственно, уголовная ответственность.
Если же преступление не будет зафиксировано правоохранительными органами, или не будет раскрыто, то возникшее правоотношение не наполнится реальным содержанием, а уголовная ответственность останется нереализованной.
Уголовные правоотношения могут прекратиться также и по воле государства. Это становится возможным в тех случаях, когда правоохранительные органы от имени государства и в соответствии с уголовным законодательством (например, ст. 75,76,78, в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, истечением сроков давности) освободят виновного от уголовной ответственности.
Последствия возникновения уголовной ответственности выражаются в применение мер государственного принуждения, избираемых компетентным государственным органом от имени государства (как правило, судом). И в этом случае речь идет о реализации уголовной ответственности (судебном приговоре).
Самой распространенной (но не единственной) формой реализации уголовной ответственности выступает наказание.
Однако уголовная ответственность не всегда реализуется в назначении наказания.
Отсюда следует, что термины «уголовная ответственность» и «наказание» - не тождественны. Об этом, например, свидетельствует толкование ч. 2 ст. 84 УК РФ, в которой речь идет об освобождении по амнистии, как от уголовной ответственности, так и от наказания.
Уголовная ответственность всегда предшествует наказанию.
Наказание же выступает как следствие уголовной ответственности. Но уголовная ответственность и наказание не всегда сосуществуют друг с другом. Если уголовное наказание не может быть без уголовной ответственности, то уголовная ответственность может быть без наказания. Таким образом, наказание понятие более узкое, чем уголовная ответственность.
Уголовная ответственность может иметь две формы:
- осуждение без реального исполнения наказания - например, условное осуждение, осуждение с отсрочкой отбывания наказания (ст. 73 и 82 УК РФ), и - осуждение с реальным исполнением наказания.
В первом варианте уголовная ответственность реализуется: через осуждение виновного лица, порицание его за содеянное от имени государства и судимость. В этих случаях уголовная ответственность прекращается по истечении испытательного срока либо после окончательного освобождения от наказания по истечении предоставленной отсрочки.
Во втором варианте уголовная ответственность слагается: из осуждения, исполнения наказания и судимости.
Конечным моментом уголовной ответственности будет всякое прекращение уголовно-правовых отношений, то есть истечение сроков (срочного) наказания или акта исполнения (несрочного) наказания до снятия или погашения судимости, если таковая возникает.
Всё вышеизложенное можно резюмировать следующим образом: соблюдение требований уголовного закона его адресатами (правомерное уголовно-правовое поведение) влечёт за собой положительную основанную на уголовном законе оценку (одобрение) со стороны государства и (факультативно) поощрение, т.е. позитивную уголовную ответственность.
Нарушение требований уголовного закона его адресатами - уголовно-противоправное поведение - при отсутствии обстоятельств, исключающих преступность деяния (например, правомерной необходимой обороны), влечёт за собой отрицательную основанную на уголовном законе оценку (осуждение) со стороны государства, выраженную в обвинительном приговоре суда, связанную с применением уголовного наказания и судимостью, либо не связанные с ними, т.е. негативную уголовную ответственность.
К правильному пониманию основания уголовной ответственности можно прийти, лишь осмыслив два его аспекта - философский и юридический.
Философский аспект основания уголовной ответственности заключается в том, что любой вид юридической ответственности следует возлагать на виновное лицо только в том случае, когда оно имело свободу выбора своего поведения. Другими словами, философский аспект указывает на то, что ответственность возлагается в том случае, когда виновное лицо, имея возможность не нарушать норму закона, ее нарушило. Если же человек не располагал свободой выбора поведения в силу психического расстройства или непреодолимого физического принуждения, то такие действия не должны иметь уголовно-правового значения, а, следовательно, не могут повлечь уголовную ответственность.
Юридический аспект основания уголовной ответственности заключается в том, за какое действие (бездействие) и при каких условиях может наступить уголовная ответственность. При этом Единственным основанием уголовной ответственности выступает общественно опасное, виновное и противоправное деяние (преступление), признаки которого указаны в конкретной статье Особенной части Уголовного кодекса.
Данное определение указывает на то, что уголовная ответственность возникает одновременно с фактом совершения виновным лицом преступления.
Уголовный кодекс Российской Федерации закрепил принципиальное положение, в соответствии с которым основанием уголовной ответственностиявляется совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом (ст. 8).
4.2 Понятие и структура состава преступления
Термин «состав преступления» (corpus delicti) первоначально имел исключительно процессуальное значение. В ХУ - ХУ11 вв. состав преступления рассматривался как совокупность прямых и косвенных улик, свидетельствующих о совершении преступления и являющихся достаточным основанием для привлечения виновного к уголовной ответственности.
Состав преступления определяется как система обязательных объективных и субъективных элементов, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.
Состав преступления представляет собой строение конкретного преступления его «скелет», его законодательную основу. Состав преступления называется именно составом, потому что состоит (составлен) из частей, которые именуются элементами.
В составе преступления четыре равноважных элемента, которые располагаются в точно определенной последовательности.
Элементами состава преступления являются: 1) объект преступления, 2) объективная сторона преступления, 3) субъект преступления и 4) субъективная сторона преступления. Выделение именно этих, а не каких-либо других элементов объясняется довольно просто: они в каждом преступлении. Мы их находим в весьма несхожих по посягательству преступлениях, например, таких как разбой и незаконное производство аборта. Отсутствие хотя бы одного из элементов состава разрушает преступление, означает его отсутствие в конкретном случае.
Признаки элементов состава преступления определяют его специфику, позволяют отграничить один состав преступления от другого, а также отличить преступление от непреступного деяния.
Каждый состав преступления конкретен, в нем содержится совокупность признаков, присущих конкретному виду преступлений. Это, например, состав убийства, состав кражи, состав разбоя, состав бандитизма, состав хулиганства и т.д.
Признаки элементов и подсистем составов преступлений представлены в диспозициях норм Общей и Особенной частей УК.
Конкретные составы преступлений являются предметом изучения Особенной части уголовного права.
В Общей части уголовного права предметом изучения служат не конкретные составы преступлений, а учение о составе преступления, включающее общее понятие состава преступления.
Действующее уголовное законодательство не содержит понятия состава преступления. Вместе с тем, названное понятие, является теоретической основой изучения конкретных составов преступлений. Этим определяется значение общего учения о составе преступления.
Значение конкретного состава преступления состоит в том, что он:
1) представляет собой законодательную основу для уголовно-правовой оценки содеянного;
2) обеспечивает точную квалификацию преступления;
3) позволяет рационально посредством сравнения его признаков с фактическими обстоятельствами содеянного осуществлять выбор нужнойуголовно-правовой нормы, т.е. повышает эффективность самого процесса квалификации преступления и
4) является предпосылкой соблюдения законности при применении уголовно-правовых норм.
Состав преступления характеризуется совокупностью четырех элементов, которыми, как было отмечено, являются объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.
Каждый из этих элементов является для любого состава обязательным. Отсутствие одного из элементов исключает наличие состава преступления.
Объектом преступления следует считать те блага, которым причиняется или может быть причинен вред в результате преступного деяния и которые охраняются уголовным законом от таких посягательств. Объектом преступления признаются общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Они перечисляются в ст. 2 УК РФ.
Объективная сторона преступления - это внешняя характеристика деяния, выражающаяся в предусмотренном уголовным законом действии (бездействии), причиняющем или создающем угрозу причинения вреда объекту преступления.
Субъектом преступления признается физическое вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Субъективная сторона преступления - это предусмотренная уголовным законом внутренняя сторона преступления, которая характеризуетсявиной.
Вина проявляется в психическом отношении лица, совершившего преступление (субъекта), к совершаемому им запрещенному уголовным законом деянию. Ее характеризуют умысел и неосторожность (ст. 24, 25, 26 УК РФ).
Признаки состава преступления подразделяются на: обязательные и факультативные.
В русском языке слово «признак» означает» показатель, пример, знак, по которому можно узнать, определить что-либо». В этой связи признаки состава должны быть такими, которые позволяют определить сущность и степень опасности деяния. Кроме того, состав преступления образуется из признаков, свойственным всем преступлениям данного вида и определяющих тип преступления, и, соответственно, степень общественной опасности.
Обязательные -это такие признаки, наличие которых необходимо в любом составе преступления. Отсутствие одного из них исключает наличие состава преступления.
Факультативные -это признаки, которые содержатся не в каждом составе преступления: в одних составах преступлений они предусмотрены и являются для них обязательными, а в других нет.
Так, объекту преступления присущ один обязательный признак - собственно объект и два или три факультативных признака: дополнительный объект, предмет преступления и потерпевший от преступления.
Объективная сторона состава преступления характеризуется одним обязательным и восемью факультативными признаками.
Обязательным признаком является деяние (действие или бездействие), а факультативными: 1) последствие, 2) причинная связь между деянием и последствием, 3) место, 4) время, 5) обстановка (условия), 6) способ, 7) орудия и 8) средства совершения преступления.
Следует отметить, что последствие и причинная связь между деянием и последствием, представляя собой факультативные признаки, применительно ко всем составам преступлений, являются в то же время обязательными для преступлений с материальными составами.
Субъекту преступления свойственны три обязательных и один факультативный признак.
Обязательные - это такие признаки, как: 1) физическое лицо, 2) вменяемое лицо и 3) лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, установленной уголовным законом за конкретный вид преступления.
Факультативным выступает предусмотренный уголовным законом дополнительный к указанным признакам, характеризующий те или иные особенности субъекта преступления, объединяемые словосочетанием «специальный субъект преступления».
Субъективная сторона состава преступления характеризуется одним обязательным признаком, которым является вина, и тремя факультативными, к которым относятся: 1) мотив, 2) цель и 3) эмоции.
Факультативные элементы не влияют на факт наличия состава и не участвуют в квалификации преступлений, за исключением прямого указания на них законом в норме конкретной статьи Особенной части. Однако они учитываются судом при назначении наказания.
В диспозиции статьи Особенной части УК РФ предусматриваются - называются или еще и описываются - признаки, индивидуализирующие конкретный состав преступления и отличающие этот состав от всех других составов преступлений, причем это всегда все признаки объективной стороны и, при их наличии - все факультативные признаки.
Кроме указанных, в диспозициях статей Особенной части УК предусматриваются отдельные признаки, характеризующие объект преступления (например, в ч. 1 ст. 158), субъект преступления (к примеру, в ст. 285, 286, 289, 290) и субъективную сторону состава преступления (в частности, в ст. 105, 109 и ряде других статей УК РФ 1996 г.)
Статьи Общей части УК РФ раскрывают содержание отдельных элементов состава преступления.
В ст. 19 УК РФ 1996 г. определяется субъект преступления, а в ст. 20 и 21 - конкретизируются такие его признаки, как возраст и вменяемость (посредством определения невменяемости).
В ст. 24 УК определены формы вины, а в ст. 25, 26 и 27 эти формы конкретизированы посредством определения преступлений, совершенных, соответственно, умышленно, по неосторожности и с двумя формами вины.
Подытожим ранее сказанное. Состав преступления, это совокупность объективных и субъективных элементов и признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.
Состав преступления представляет собой наиболее удачную абстрактную теоретическую конструкцию и состоит из четырёх элементов: пары объективных (объект и объективная сторона) и пары субъективных (субъект и субъективная сторона).
К обязательным признакам состава преступления относятся: 1) общественные отношения, на которые посягает преступление (собственно объект); 2) общественно опасное деяние; 3) физическое лицо, вменяемость и возраст, с которого возможно наступление уголовной ответственности; 4) вина.
К факультативным признакам относятся: 1) дополнительный объект, предмет преступления, потерпевший; 2) общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и последствиями, время, место, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления; 3) специальный субъект; 4) мотив, цель, эмоции.
Состав преступления одна из юридических фикций, в узком понимании - приём законодательной техники.
Значение состава преступления в том, что он необходим для верной квалификации деяния как преступления и привлечения виновного к уголовной ответственности.
Состав преступления содержит минимум признаков, необходимых и достаточных для отнесения общественно-опасного деяния к числу преступлений, поэтому появляется возможность установления более точного соответствия между совершённым деянием и описываемым в статье Особенной части УК преступлением.
Согласно ст. 8 УК деяние, содержащее все признаки состава преступления, является единственным юридическим основанием уголовной ответственности.
Отсутствие же в деянии состава преступления, является основанием отказа в возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного дела (п.2 ч.1.ст. 24 УПК РФ).
4.3 Виды составов преступлений
Составы преступлений классифицируются по трем основаниям:
1) по характеру и степени общественной опасности,
2) по способу описания,
3) по особенностям конструкции элементов составов, описанных в диспозициях уголовно-правовой нормы.
По характеру и степени общественной опасности составы преступлений делятся на три вида:
1) основной,
2) квалифицированный (с отягчающими обстоятельствами) и
В основном составе диспозиции уголовного закона описывают элементы состава типовой, или средней общественной опасности.
Другими словами основной состав - это такой состав преступления, все признаки которого входят во все составы данной группы (например, составы преступлений, предусмотренные ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ 1996 г.).
Квалифицированный - это состав преступления с квалифицирующими либо особо квалифицирующими обстоятельствами (признаками), например, составы преступлений, предусмотренные ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 158 УК.
Квалифицирующими признаются отягчающие обстоятельства, включенные в состав преступления и влияющие на квалификацию преступления. Квалифицирующие обстоятельства предусматриваются в статье Особенной части УК РФ и отличаются от отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК, не включенных в состав преступления, тем, что последние на квалификацию не влияют, а имеют значение только при назначении наказания.
Привилегированный - это состав преступления со смягчающими обстоятельствами (признаками). Например, составы преступлений, предусмотренные ст. 106, 107, 108 УК РФ 1996 г.
Привилегированными признаются смягчающие обстоятельства, включенные в состав преступления и влияющие на его квалификацию. Они предусмотрены в статьях Особенной части УК РФ. Их отличие от смягчающих обстоятельств, не включенных в состав преступления, предусмотренных ст. 61 УК РФ 1996 г., аналогично отличию квалифицирующих обстоятельств от отягчающих.
По способу описания составы преступлений подразделяются на два вида:
1) простой и
2) сложный.
Простым признается состав преступления, содержащий один объект, одно деяние, одно последствие и одну форму вины (например, составы преступлений, предусмотренные ст. 105, 158 УК РФ 1996 г.).
Сложным является состав преступления, характеризуемый двумя объектами или более (например, состав разбоя, предусмотренный ст. 162 УК), двумя деяниями или более, включая альтернативные (к примеру, состав грабежа, предусмотренный п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 1996 г.), двумя последствиями или более, включая альтернативные (например, состав умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, предусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ), либо двумя формами вины (к примеру, названный состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ).
По особенностям конструкции составы преступлений дифференцируются на три вида:
1) материальный, 2) формальный и 3) усеченный.
Обратите внимание на эту классификацию, прошу запомнить, что эта классификация лежит в основе содержания многих институтов общей части УК.
Материальный - это такой состав преступления, в который включено последствие, предусмотренное статьей Особенной части УК (например, составы преступлений, предусмотренные ст. 105, 111 УК РФ). Преступление с таким составом признается оконченным с момента наступления указанного в законе последствия.
Формальный - это состав преступления, в который включено только деяние и который не содержит последствия (к примеру, составы преступлений, предусмотренные ст. 123 - производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования, 213УК хулиганство - грубое нарушение общественного порядка). Преступление с таким составом является оконченным с момента совершения деяния, независимо от фактически наступивших последствий.
Усеченный - это состав преступления, в котором деяние носит суженный характер, будучи перенесено на раннюю стадию, соответствующую приготовлению к преступлению (например, составы преступлений, предусмотренные ст. 209 - бандитизм, 210 - организация преступного сообщества) или покушению на преступление (к примеру, составы преступлений, предусмотренные ст. 162, 163 УК РФ). ь
Преступление с усеченным составом признается оконченным с момента совершения части деяния (деяний), установленного статьей Особенной части данного УК.
В теории уголовного права по этому вопросу не сложилось единого мнения. Одни ученые утверждают, что усеченный состав преступления возможен только на стадии приготовления к преступлению, другие утверждают, что формальный состав возможен как на стадии приготовления, так и на стадии покушения на преступления.
4.4 Соотношение понятия преступления и состава преступления
В российском уголовном праве существуют два сходных понятия: понятие «преступление» и понятие «состав преступления». В ст. 14 УК РФ дается понятие преступления.
Указанное в законе определение называет юридические признаки, которые присущи любому преступлению (уголовная противоправность, виновность, наказуемость и общественная опасность).
Данные признаки позволяют отличить преступление от иных правонарушений, которые не признаются преступлениями. Но, тем не менее, по названным признакам нельзя отграничить одно преступление от другого, например, кражу от грабежа или от убийства.
Это невозможно сделать по одной причине: все преступления обладают одними и теми же признаками.
Для того чтобы выделить в общей массе преступных деяний определенное преступление (убийство или разбой, клевету или похищение человека), и существует понятие состава преступления.
Понятия преступления и состава преступления взаимосвязаны, но не идентичны и находятся в определенном соотношении. Это соотношение состоит в следующем:
1. Понятие преступления характеризуется совокупностью четырех признаков, которыми являются общественная опасность, уголовная противоправность (запрещенность уголовным законом), виновность и наказуемость (угроза наказания), а понятие состава преступления - четырьмя элементами, к которым относятся объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.
2. В понятие состава преступления не включается такой признак преступления, как наказуемость.
В то же время в понятии преступления не выделяется субъект преступления. Однако субъект присутствует в деянии, в объективной стороне преступления, а именно, в элементах его действия (бездействия). То есть исполнителем преступления может быть признано только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста наступления уголовной ответственности.
3. Понятие преступления является основой отграничения всего преступного от всего непреступного, иными словами, оно обособляет преступления от других правонарушений и иных деяний, в том числе и от малозначительного деяния, а также служит основой классификации преступлений по характеру и степени общественной опасности (ст.15 УК).
Понятие состава преступления - основа разграничения разных видов преступлений, то есть отграничения одного вида преступлений от других.
Всё это говорит о том, что понятие преступления более широкое, чем понятие состава преступления.
4. Понятие преступления выражает социально-правовую сущность любого преступления, а понятие состава преступления-его правовую структуру.
Кроме того, понятие преступления и конкретные составы преступлений определены в уголовном законе (понятие преступления в ст. 14 УК РФ 1996 г., а конкретные составы преступлений - в статьях его Особенной части и ст. 19-42 Общей части).
Существует и иное, нещадно критикуемое разграничение преступления и понятия преступления: « преступление - это конкретный поведенческий акт человека, а состав преступления - это абстракция, его законодательная модель, без которой конкретное деяние невозможно», (Т.А. Лесниевски-Костарева, И.Я. Козаченко).
4.5 Значение состава преступления
Значение состава заключается в следующем: во-первых, в том, чтобы быть основанием уголовной ответственности. Это значит, что лицо, которое выполнило состав преступления, правоохранительными органами подлежит привлечению к уголовной ответственности и это лицо обязано нести такую ответственность; во-вторых, использоваться для квалификации преступления.