В.И. Серебровский более
четко определил правовое положение выгодоприобретателя, указав, что, когда
страхователь страхует чужой интерес и указывает имя того, за чей счет и в чью
пользу он производит страхование, наличие субъективного интереса не вызывает
сомнений. Хотя контрагентом по такому страховому договору является
страхователь, который несет на себе обязанности, вытекающие из договора, до
передачи выгодоприобретателю страховой квитанции или полиса, все-таки
действительный обладатель права требования по этому договору - то лицо, в
интересах которого был заключен договор. В данном случае застрахованным оказывается
интерес не страхователя, а выгодоприобретателя. При этом В.И. Серебровский
справедливо утверждает, что данное обстоятельство должно быть установлено при
заключении договора страхования, когда по требованию закона должен быть точно
указан интерес выгодоприобретателя *(140). Речь идет о Гражданском кодексе РСФСР
1922 г.
Не менее интересно по
этому поводу мнение В.П. Крюкова, современника В.И. Серебровского, который считал,
что если имущество не принадлежит страхователю, то страховое вознаграждение
имеет право получить только законный владелец этого имущества *(141), подразумевая
под законным владельцем выгодоприобретателя, у которого и должен быть интерес в
сохранении застрахованного имущества. По сути, В.П. Крюков рассматривал именно
ту страховую конструкцию, в соответствии с которой лицо, не имеющее вещных прав
на страхуемое имущество, может застраховать данное имущество в качестве
страхователя, но только в пользу законного владельца этого имущества, который
именуется в праве выгодоприобретателем - лицом, заинтересованным в сохранении
застрахованного имущества.
Следовательно, если
рассматривать конструкцию имущественного страхования, в которой помимо
страхователя, не являющегося владельцем страхуемого имущества, присутствует
фигура выгодоприобретателя, нужно установить правовое отношение данного
выгодоприобретателя к страхуемому имуществу. Это необходимо для определения
страхового интерессента (ст. 930 ГК РФ), ибо, как вполне обоснованно отмечает
М.И. Брагинский, по договору страхования имущества не только страхователем, но
и выгодоприобретателем может быть только тот, кто имеет интерес к сохранению
застрахованной вещи *(142). Если в договоре страхования назван
выгодоприобретатель, считается, что страхуется его интерес, который должен быть
установлен в момент заключения договора страхования.
Некоторые исследователи
страхового дела, в том числе страхового права, придерживаются иной точки
зрения, утверждая, что назначенный в договоре имущественного страхования
выгодоприобретатель может не обладать страховым интересом, так как целью
назначения выгодоприобретателя в договоре страхования, по их мнению, является
получение страховой выплаты "просто так", независимо от его отношения
к застрахованному имуществу. Подобное суждение, в принципе, соответствует правовой
природе договоров личного страхования, так как законодатель предоставляет право
страхователю или застрахованному лицо назначить любое лицо "просто
так" для получения страховой выплаты, о чем подробно уже было сказано. Но
применительно к договорам имущественного страхования данная точка зрения, на
наш взгляд, является ошибочной.
Сторонниками изложенной
точки зрения выступают В.В. Смирнов и А.И. Худяков. В частности, В.В. Смирнов
полагает, что если в договоре страхования указано лицо, которое назначено для
получения страховой выплаты, то такой договор есть договор не в пользу третьего
лица, а всего лишь договор с исполнением третьему лицу *(143). Данным
рассуждением автор делает попытку провести различие между третьим лицом, в
пользу которого заключается договор страхования, и третьим лицом, которому
осуществляется исполнение по договору страхования, полагая, что это абсолютно
разные фигуры. Подобным различием В.В. Смирнов пытается обосновать не наличие у
третьего лица страхового интереса в сохранении застрахованного имущества,
полагая, что это вовсе и не выгодоприобретатель, а некое иное третье лицо,
которому подлежит исполнение по договору страхования. По сути, В.В. Смирнов путем
искусственного разделения правового режима третьих лиц на две разновидности,
предусмотренного ст. 430 ГК РФ, пытается обосновать ненадобность страхового
интереса у выгодоприобретателей в договорах имущественного страхования.
Разделив третьих лиц на
истинных выгодоприобретателей, которые имеют интерес в застрахованном
имуществе, и на лиц, не имеющих такового интереса, В.В. Смирнов полагает, что
достаточным основанием для получения последними страхового возмещения является
исключительно волеизъявление страхователя, а не наличие у указанных лиц
страхового интереса. То есть вполне достаточно, чтобы у страхователя возникло
желание о выплате страхового возмещения третьему лицу "просто так".
Подобной точки зрения
придерживается и А.И. Худяков, который полагает, что если выгодоприобретателем
не является ни страхователь, ни застрахованное лицо, то им может быть третье
лицо, назначенное страхователем или определенное законом в качестве получателя
страховой выплаты. А.И. Худяков именует данное лицо собственно выгодоприобретателем *(144).
М.Я. Шиминова также
считает, что законодатель различает понятия "лицо, в пользу которого
заключен договор страхования", и "физические и юридические лица,
назначенные страхователем для получения страховых выплат по договорам
страхования". Причем первые, по утверждению М.Я. Шиминовой, именуются в
законе "застрахованные лица (лицо)", вторые -
"выгодоприобретатели" *(145).
Основной тезис В.В.
Смирнова, А.И. Худякова и М.Я. Шиминовой сводится к тому, что если договор
имущественного страхования заключен в пользу страхователя, то в момент
заключения договора последний может назначить любое третье лицо для получения
страховой выплаты, независимо от заинтересованности данного лица в страховой
сделке. Или, другими словами, авторы фактически делают попытку легитимировать
уплату страхового возмещения не страховому интерессенту - лицу, которое в
результате наступления страхового случая несет прямой убыток, а кому угодно
названное в договоре в качестве выгодоприобретателя, причем "просто
так".
С подобной точкой
зрения согласиться нельзя, и вот по каким соображениям. Если по договору страхования
имущества выплатить страховое возмещение лицу, не имеющему никакого
имущественного интереса в застрахованном имуществе, "просто так",
данная конструкция будет прямым противоречием цели страхования - защите
имущественных интересов юридических и физических лиц, провозглашенной в ст. 3
Закона о страховом деле, ибо согласно ст. 929 ГК РФ по договору страхования
имущества страховое возмещение можно выплачивать только тому лицу, которое в
результате наступления страхового случая понесло убытки в застрахованном
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами. Причем данное
правило распространяется на все виды договоров имущественного страхования, так
как законодатель в качестве выгодоприобретателей устанавливает совершенно
определенных лиц с совершенно определенными страховыми интересами.
В частности, по ст. 929
ГК РФ "Договор имущественного страхования" в качестве
выгодоприобретателей, т.е. получателей страхового возмещения, могут быть лица,
которые заинтересованы в сохранении застрахованного имущества на основании
закона, иного правового акта или договора (ст. 930). Никаких других - третьих
лиц - законодатель в качестве выгодоприобретателей не рассматривает, тем более
лиц, которым можно выплатить страховое возмещение "просто так".
Что касается
страхования ответственности за причинение вреда (ст. 931 ГК РФ),
выгодоприобретателей по данному виду имущественного страхования определил
непосредственно законодатель, обозначив их в качестве лиц, которым может быть
причинен вред действиями страхователя или действиями названных страхователем
лиц - застрахованных лиц. Основанием для получения указанными лицами -
потерпевшими страхового возмещения является возникновение у них вреда.
При страховании
ответственности по договору (ст. 932) в качестве выгодоприобретателей можно
назначать только лиц, которым страхователь может причинить ущерб вследствие
неисполнения своих обязанностей по договору, т.е. заранее определенных лиц. Как
видно, и по данному виду имущественного страхования законодатель в качестве
выгодоприобретателя установил лицо, которому может быть причинен вред
действиями страхователя.
И наконец, по договорам
страхования предпринимательского риска (ст. 933 ГК РФ) в качестве
выгодоприобретателя законодатель указал только самого страхователя, т.е. лицо,
у которого может возникнуть убыток в процессе предпринимательской деятельности.
Изложенное позволяется
сделать вывод, что законодатель совершенно четко определил, что во всех видах
имущественного страхования в качестве выгодоприобретателя, когда им является
третье лицо, может быть назначено только то лицо, которое в результате
наступления страхового случая может понести какой-либо ущерб (убыток).
Страховой интерес данных выгодоприобретателей заключается, собственно, в том,
чтобы страховой случай (имеется в виду убыток) не наступил.
Поэтому воззрения В.В.
Смирнова, А.И. Худякова и М.Я. Шиминовой о том, что страховое возмещение по
договорам имущественного страхования можно выплатить "просто так"
третьему лицу, назвав его выгодоприобретателем, без возникновения у него ущерба
(убытка) в результате наступления страхового случая, на наш взгляд, является
ошибочными. Они могут нивелировать страхование в институт дарения.
Обосновывая законность
своей точки зрения, А.И. Худяков полагает, что договор страхования при всех
обстоятельствах опосредует общественное отношение, являющееся по экономической
природе страховым отношением. Поэтому любая конструкция, предусмотренная данным
договором, - это страховая конструкция. Быть участником страхового отношения и
не быть связанным со страхованием невозможно *(146).
Столь абстрактное
объяснение предлагаемой страховой конструкции, без учета всех присущих
страхованию элементов, а также существенных условий договора страхования,
никоим образом не обосновывает легитимность страховой сделки, направленной на
выплату страхового возмещения третьему лицу "просто так". Равно и
утверждение, что третье лицо, которое страхователь назвал выгодоприобретателем,
получает деньги в результате страхования, а значит, оно получает не абстрактную
сумму, а страховую выплату, так как плательщиком выступает не абстрактный
должник, а страховщик, который связан со страхованием и страховым правом *(147),
также не обосновывает предлагаемую вышеуказанными правоведами конструкцию,
применительно к имущественному страхованию.
На наш взгляд, точка
зрения, что в имущественном страховании третье лицо может получить страховое
возмещение "просто так", на том основании, что возмещение
осуществляется в рамках страхового обязательства, не вполне правомерна,
поскольку нахождение третьего лица "около страхового обязательства",
т.е. там, где применяется термин "страхование", не является
достаточным основанием для уплаты этому третьему лицу страхового возмещения.
Как было сказано выше, выплата страхового возмещения подлежит лицу, которому
вследствие наступления страхового случая причиняется убыток в застрахованном имуществе,
другими словами, лицу, которое заинтересовано в сохранении имущества, причем
убыток предполагаемый, ожидаемый с определенной долей вероятности для лица,
которое заключило договор страхования, а не для лица, которое вообще не знает о
страховой сделке, не говоря уже о возможном убытке в чужом имуществе.
Тем не менее,
обосновывая изложенную позицию и сетуя на то, что третье лицо, получая деньги в
результате страхования, получает не абстрактную сумму, а страховую выплату,
А.И. Худяков не уточняет при этом, что является результатом и целью
страхования, у кого возникает эвентуальная потребность в страховании, кому
предназначается страховая выплата при наступлении страхового случая и т.д.
Причем не надуманного случая, а определенного страхового случая, который своим
наступлением причиняет ущерб определенному лицу, заинтересованному в
ненаступлении этого случая.
Представим, что у
страхователя нет страхового интереса в застрахованном имуществе, равно как нет
этого интереса и у третьего лица, которое страхователь назначил для получения
страхового возмещения "просто так", так называемого получателя денег.
Разве выплату страхового возмещения данному третьему лицу можно считать
легитимной только по той причине, что оно поименовано не в каком-либо другом
договоре, а договоре страхования? Конечно, нет. Ведь подобная выплата является
абстрактной в рамках страховых отношений ввиду того, что не учтены цель и
назначение страховой выплаты, причем определенному лицу.
Проанализируем обратную
ситуацию, когда у страхователя имеется страховой интерес в сохранении
имущества, основанный на законе, ином правовом акте или договоре, а у третьего
лица, назначенного страхователем для получения страховой выплаты, нет подобного
интереса. А.И. Худяков полагает, что в данном случае для получения страховой
выплаты достаточно наличия всего двух обстоятельств. Первое - это то, что
должником, т.е. плательщиком выступает не абстрактный должник, а страховщик.
Второе обстоятельство - это то, что получателем данной суммы является не некое
третье лицо, а лицо, названное выгодоприобретателем в договоре страхования.
С данной позицией также
нельзя согласиться, так как в ней не учитываются факты, подтверждающие
наступление страхового случая и причинение заинтересованному в страховании лицу
убытка в застрахованном имуществе или в ином имущественном интересе. Кроме
того, в договорах страхования имущества у лица, назначенного в качестве
выгодоприобретелеля, должно быть определенное правовое отношение к страхуемому
имуществу. Это явствует из некоторых положений страхового законодательства. В
частности, согласно п. 5 ст. 10 Закона о страховом деле выгодоприобретатель в
обязательном порядке должен обладать определенными имущественными правами на
застрахованное имущество, так как соглашение о так называемом абандоне можно
заключить только в том случае, если страхователь или выгодоприобретатель
откажутся от своих прав на застрахованное имущество. Соответственно, если не
страхователь, то выгодоприобретатель в безусловном порядке должен обладать
определенными имущественными правами на застрахованное имущество.
Аналогичный вопрос
возникает также при реализации ст. 959 ГК РФ, согласно которой на
выгодоприобретателя возлагается прямая обязанность по информированию
страховщика об изменении рисковых обстоятельств по договору имущественного
страхования. Но о каких обстоятельствах может проинформировать страховщика
выгодоприобретатель, если последний не имеет заинтересованности в сохранении
имущества, да и вообще не владеет никакой информацией о застрахованном
имуществе? Ведь ему это не интересно, ибо он может получить страховое
возмещение "просто так", как считают сторонники данной точки зрения.
Кроме того, вывод о
том, что в качестве выгодоприобретателей могут быть назначены лица, у которых
отсутствует интерес в сохранении имущества, противоречит основополагающим
нормам страхового законодательства - ст. 2 Закона о страховом деле,
определяющей, что объектом страхования является защита имущественных интересов
физических и юридических лиц. Соответственно, заключая договор страхования
имущества в пользу третьего лица, страхователь должен указать, в чьем интересе
он страхует имущество: в своем интересе или интересе названного третьего лица.
Если договор страхования имущества заключен не в интересе страхователя, он
должен быть заключен в пользу выгодоприобретателя, что прямо определено ст. 930
ГК РФ, т.е. либо в пользу страхователя, либо в пользу выгодоприобретателя.
Поэтому страховое возмещение по договорам имущественного страхования вправе
получить только то лицо, чей интерес был застрахован, - либо страхователь, либо
выгодоприобретатель. Если договор страхования имущества заключен страхователем-
страховым интерессентом, а пользополучателем назначено третье лицо, названное
выгодоприобретателем, у которого отсутствует страховой интерес и которое не
претерпевает никаких убытков в результате наступившего страхового случая,
страховое возмещение подлежит выплате, на наш взгляд, только страхователю.
Возможно, в
предлагаемой А.И. Худяковым конструкции внешне сохраняются все атрибуты, присущие
страхованию, а именно наличие страхователя, страховщика, факт наступления
страхового события и возникновения имущественного (материального) ущерба у
лица, которое фактически понесло материальные потери. В таком случае получить
страховое возмещение вправе только это лицо, так как ухудшилось его
материальное состояние или уменьшились его активы, а не лицо, которое вообще не
знает о существовании договора страхования имущества. Поэтому предложение В.В.
Смирнова, А.И. Худякова и М.Я. Шиминовой о выплате страхового возмещения
третьему лицу, назначенному для его получения, которое не несет никаких
имущественных или материальных потерь и у которого материальное состояние не
ухудшилось, а наоборот, может улучшиться с помощью механизма страхования, без
каких-либо материальных вложений и потерь, т.е. "просто так", не
согласуется с правовой природой договоров страхования имущества.
С указанной точкой
зрения можно согласиться только с позиции общих правил ст. 430 ГК РФ, но без
применения ее к страховым правоотношениям, без учета основного элемента
страхования - страхового интереса, предусмотренного гражданским
законодательством. Более того, иных третьих лиц, за рамками ст. 430 ГК РФ,
Гражданский кодекс не предусматривает, за исключением ситуации, когда
исполнение обязательства может быть возложено на третье лицо согласно ст. 313
ГК РФ.
Но и эта конструкция не
является конечной целью реализации страховой сделки. Дело в том, что в процессе
реализации ст. 313 ГК РФ происходит формальная замена должника, так как
предполагаемый должник, в роли которого в данном случае рассматривается
страхователь (выгодоприобретатель), не лично исполняет принятое на себя
обязательство перед своим контрагентом - кредитором, а поручает исполнение
этого обязательства другому лицу - страховой организации. С этой целью
страхователь (выгодоприобретатель) в соответствии с договором поручения должен
дать страховщику определенное указание о выплате страхового возмещения не
страхователю, а третьему лицу - кредитору страхователя. Для кредитора- контрагента
страхователя, которому подлежит исполнение по договору страхования, страховщик
будет третьим лицом.
Если страхователь
(выгодоприобретатель) после наступления страхового случая, но до получения у
страховщика причитающейся ему страховой выплаты заключит с последним договор
поручения, то данным фактом страхователь признает и подтвердит свое право на
страховое возмещение. В этом случае, по сути, происходит формальное исполнение
страховщиком своего обязательства по выплате страхователю (выгодоприобретателю)
страхового возмещения, но только не на счет страхователя, а по его распоряжению
другому лицу.
Назовем отличительные
особенности данной конструкции от конструкции, предлагаемой В.В. Смирновым,
М.Я. Шиминовой и А.И. Худяковым:
- во-первых, лицо,
которому подлежит исполнение по договору страхования, назначается страхователем
не в момент заключения договора страхования, тем более в качестве
выгодоприобретателя, а только после наступления страхового случая;
- во-вторых, данному
лицу выплачивается не страховое возмещение, так как его фактически согласился
принять страхователь (выгодоприобретатель), а денежные средства, которые
принадлежат уже страхователю и по его поручению перечисляются другому лицу.
На наш взгляд, только
так можно оправдать исполнение обязательства по договору страхования третьему
лицу, не имеющему страхового интереса.
В свое время классики
российской цивилистики предложили компромиссный альтернативный вариант
разрешения рассматриваемого научного спора. Речь идет о страховании по одному
договору имущественного страхования двух объектов страхования, т.е. двух
страховых интерессентов. Как пример можно привести договор страхования
заложенного имущества, по условиям которого страхователем выступает
залогодатель, а выгодоприобретателем - банк.
Обычно в договорах
страхования данного вида в качестве страхователей - залогодателей выступают
собственники заложенного имущества, которые напрямую заинтересованы в его
сохранении, так как, если произойдет утрата или повреждение заложенного
имущества, залогодатель - собственник этого имущества понесет прямые убытки. Но
кроме залогодателя определенную заинтересованность в сохранении заложенного
имущества имеет и банк - залогодержатель, в силу того, что данным имуществом
обеспечивается возврат заемщиком - залогодателем полученного у банка кредита.
Принимая во внимание
данную конструкцию, Г.Ф. Шершеневич предложил наиболее рациональный подход при
определении объекта страхования, выделив двух интрессентов: собственника -
залогодателя и кредитное учреждение - залогодержателя. В частности, Г.Ф.
Шершеневич считал, что лицом, заинтересованным в сохранении вещи наряду с
собственником может быть залогодержатель, право требования которого обеспечено
ценностью принадлежащей ему вещи. Страховые интересы собственника и залогодержателя
складываются иначе, нежели интересы собственника и пользовладельца.
Залогодержатель заинтересован в сохранении той части ценности, которая является
достаточной для покрытия его права требования, поэтому возможно одновременное
страхование одной и той же вещи собственником и залогодержателем - каждым в
пределах своего интереса. При этом застрахование одним из них в пределах своего
интереса не препятствует и другому застраховать его одновременно в своем
интересе
*(148).
Своими суждениями Г.Ф.
Шершеневич предлагает, по сути, новую страховую конструкцию о разделении
объекта страхования на двух интерессентов - залогодателя и банка.
Для реализации
предложения Г.Ф. Шершеневича следует рассмотреть несколько возможных вариантов
построения данной конструкции.
Попробуем рассмотреть
первый вариант, когда залогодатель и банк могут выступить в качестве
страхователей по одному договору страхования. То есть речь идет о
множественности лиц в обязательствах, а именно о варианте, когда на стороне
кредитора выступают два лица - страхователи, а на стороне должника одно лицо -
страховщик. В качестве страхователей предлагается рассматривать залогодателя -
собственника страхуемого имущества и банк - лицо, обладающее вещными правами на
застрахованное имущество. То есть предметом страхования является имущество,
принадлежащее одновременно двум лицам: первому на праве собственности, второму
- на ограниченном вещном праве.
В условиях современного
страхового законодательства реализовать данную конструкцию представляется
весьма затруднительным, так как ст. 929 ГК РФ прямо предусматривает, что в
качестве страхователя по договору имущественного страхования может выступать
только одна сторона.
Поэтому конструкция с
участием двух страхователей в одном договоре страхования, по условиям которого
страхуется имущество, законным владельцем которого является только одно лицо -
залогодатель, в условиях современного страхового законодательства не применима.
По второму варианту
можно рассмотреть несколько иную конструкцию договора страхования, которую в
свое время описал В.И. Серебровский. В основу идеи этого автора был заложен
тезис о совмещении интересов двух лиц в одном договоре страхования, путем
разделения страховой суммы на две части соразмерно интересам страхователя -
залогодателя и выгодоприобретателя - банка.
Механизм разделения
страховой суммы на двух интерессентов В.И. Серебровский рассматривал следующим
образом: страховой интерес у банка - залогодержателя может быть в пределах
ссудной задолженности залогодателя, а интерес залогодателя заключается в
остальной части страховой суммы, т.е. в части превышения страховой суммой
ссудной задолженности. Причем интерес банка В.И. Серебровский рассматривает как
собственный интерес залогодержателя, который, несомненно, может принадлежать
последнему, но не должен превышать размер тех требований, которые
залогодержатель имеет к залогодателю. То есть, по мнению В.И. Серебровского,
банк - залогодержатель может выступать не только в качестве третьего лица, в
пользу которого заключается договор страхования, но и в качестве страхователя,
что позволяет ему страховать заложенное имущество от своего имени и за свой
счет, однако не в полной стоимости имущества, а только в пределах своего
интереса (ценности залога) и может получить от страховщика страховое
вознаграждение не свыше своего интереса *(149). Данное
суждение В.И. Серебровского требует некоторого комментария.
По большому счету,
предложенную конструкцию можно реализовать, если правильно определить объект
страхования в соответствии с современным страховым законодательством. Поскольку
речь идет о страховании заложенного имущества, предметом которого является
защита определенных имущественных интересов от рисков утраты или повреждения
этого имущества, то определить истинного - законного страхового интерессента
является особенно необходимым. Поэтому очень важно установить лиц, которым
может быть причинен убыток в результате утраты или повреждения имущества:
собственник-залогодатель или банк-залогодержатель.
В ст. 343 ГК РФ
определено, что залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого
из них находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено
законом или договором, страховать за счет залогодателя заложенное имущество в
полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость
имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму не ниже
размера требования.
Данная норма закона
устанавливает, что условия страхования заложенного имущества носят
диспозитивный характер, в зависимости от предписаний закона или договоренности
сторон договора залога. Что касается предписаний закона, следует отметить, что
ст. 9 Закона РФ "О залоге" установлено, что законом или договором на
залогодержателя может возлагаться обязанность страховать переданное в его
владение заложенное имущество. Как видим, данная норма закона так же, как и
описанная выше норма ГК, является диспозитивной.
В то же время норма
другого закона, регулирующего залоговые правоотношения [имеется в виду ст. 31
Закона РФ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"], предусматривает, что
страхование имущества, заложенного по договору об ипотеке, осуществляется в
соответствии с условиями этого договора. При отсутствии в договоре об ипотеке
иных условий о страховании заложенного имущества залогодатель обязан страховать
за свой счет это имущество в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а
если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой
обязательства - на сумму не ниже суммы этого обязательства.
В данной норме закона
условия страхования заложенного имущества определяются по-иному. В частности,
стороны вправе самостоятельно определить в договоре условия страхования
предмета залога, а если они не смогли договориться об этом, закон в
императивном порядке вменяет залогодателю обязанность по страхованию за свой
счет заложенного имущества.
Таким образом, можно
сделать вывод, что заложенное недвижимое имущество подлежит обязательному
страхованию, а страхование заложенного движимого имущества зависит от
договоренности сторон договора залога.
Следует также отметить,
что ГК РФ четко определил и обозначил лицо, которое обязано застраховать
заложенное имущество: таковым является то лицо, у которого заложенное имущество
находится во владении.
При ипотеке и залоге
товаров в обороте (ст. 338 ГК РФ) в качестве страхователей
(выгодоприобретателей) могут выступать только залогодатели, так как в соответствии
с указанной нормой предмет залога не подлежат передаче залогодержателю.
Следовательно, риск случайной утраты и повреждения данного заложенного
имущества или риск случайной гибели (ст. 211 ГК РФ) несут только залогодатели,
в качестве которых в основном выступают собственники заложенного имущества или
лица, владеющие заложенным имуществом на ином законном основании.
Соответственно, если произойдет утрата или повреждение заложенного имущества,
прямые убытки возникнут у залогодателя.
Изложенное обстоятельство
позволяет сделать вывод, что при страховании предмета указанных видов залога
страховой интерес имеется только у залогодателя - лица, несущего прямые убытки
вследствие наступления страхового случая. Поэтому если на страхование
принимается имущество, заложенное в виде ипотеки или товаров в обороте, в
качестве страхового интерессента выступает залогодатель, а не залогодержатель.
Выше упоминалось, что
обязанность по страхованию заложенного имущества, за исключением предмета
ипотеки и товаров в обороте, возложена законодателем на одну из сторон договора
залога - залогодателя или залогодержателя, в зависимости о того, как об этом
договорятся стороны в договоре. На наш взгляд, они должны договориться о том,
на кого будет перенесен риск случайной гибели или повреждения заложенного
имущества, по правилам ст. 211 и 344 ГК РФ. Так, в частности, если имущество
останется в ведении и пользовании у залогодателя, риск случайной гибели этого
имущества останется за залогодателем, а если заложенное имущество будет передано
в ведение на хранение банку - залогодержателю, риск случайной гибели
заложенного имущества может быть перенесен на банк, вследствие чего последний
выступит в договоре страхования в качестве страхователя или будет назначен в
качестве выгодоприобретателя.
Например, если
заложенное имущество находится в ведении залогодержателя в виде заклада, по
которому залогодержатель в период действия договора залога принимает на себя
обязанности по сохранности заложенного имущества, то обязанность по страхованию
заложенного имущества должна быть возложена на залогодержателя, ибо риск
случайной гибели имущества должен нести последний. Принимая залог в виде
заклада, залогодержатель одновременно принимает на себя ответственность перед
залогодателем за утрату данного имущества и обязательство по обеспечению его
сохранности. Следовательно, при страховании предмета данного вида залога
страхователем или выгодоприобретателем вполне может выступить залогодержатель,
так как в данной ситуации у него появляется прямая заинтересованность в
сохранении заложенного имущества. Поэтому в случае утраты или повреждения
заложенного имущества обязанность по возмещению залогодателю убытка может быть
возложена на залогодержателя - лицо, в ведении которого находилось заложенное
имущество.
В тех случаях, когда
заложенное имущество остается у залогодателя, страхователем или
выгодоприобретателем при страховании данного имущества должен выступать
непосредственно залогодатель, так как носителем риска случайной гибели является
залогодатель.
Если принять во
внимание вышеизложенные правила страхования заложенного имущества, а также
учесть суждения Г.Ф. Шершеневича и В.И. Серебровского по данному вопросу, то,
как нам представляется, для заключения договора страхования заложенного
имущества с участием залогодателя и банка - кредитора целесообразно рассмотреть
следующий вариант страховой конструкции.
Статья 930 ГК РФ
определяет, что по договорам страхования имущества защите подлежат
имущественные интересы только одного лица - страхователя либо выгодоприобретателя.
Тем не менее рассматриваемая норма закона устанавливает общий принцип
страхования - защиту имущественных интересов любого заинтересованного в
страховании лица. Причем никаких ограничений в реализации данного принципа
законодатель не определил. Следовательно, если в страховании определенного
имущества заинтересованы одновременно два лица, причем каждый в своем законном
интересе (в пределах своей страховой суммы), то представляется, что допустимо
заключение договора имущественного страхования в пользу залогодателя и
залогодержателя. При этом еще раз следует обратить внимание на то, что
страховой интерес залогодержателя обусловлен только риском случайной гибели
имущества, носителем которого обязательно должен быть залогодержатель, в силу
того, что заложенное имущество находится в его ведении.
Это позволяет заключить
договор страхования одновременно и в пользу страхователя, и в пользу
выгодоприобретателя, при этом не нарушая индивидуальные интересы сторон
применительно ко всей страховой сумме. Достигается это, как полагал В.И.
Серебровский, путем разделения страховой суммы на двух страховых интерессентов.
Далее следует
рассмотреть общее правило назначения выгодоприобретателя в страховых
обязательствах, которое определяется одним из способов, следующих ниже.
По первому варианту
выгодоприобретатели могут быть определены в самом начале возникновения
страховых обязательств, т.е. в момент заключения договора страхования, когда
страхователи сразу указывают лицо, в пользу которого они заключают договор
страхования. В имущественном страховании, как было отмечено выше, это страховые
интерессенты или лица, определенные законом, а в личном страховании - лица,
назначенные для получения страховой выплаты.
Во втором случае
страхователи вправе назначать выгодоприобретателя в любой период действия
договора страхования, но до наступления страхового случая. В обоих случаях
процедура назначения выгодоприобретателей определена законодателем и имеет свои
особенности.
Кроме всего прочего
следует заметить, что выгодоприобретатели могут назначаться волей самого
страхователя или застрахованного лица, что называется, в добровольном порядке,
или могут быть определены законодателем, когда он заранее устанавливает круг
лиц, в пользу которых подлежат заключению договоры страхования. Это зависит от
вида и объектов страхования.
В частности, из
существующих в гражданском законодательстве видов страхования, в которых
выгодоприобретатель определяется и устанавливается законом, следует назвать
следующие виды имущественного страхования:
- страхование
ответственности за причинение вреда (ст. 931 ГК РФ);
- страхование
ответственности по договору (ст. 932 ГК РФ).
По этим видам
страхования выгодоприобретатели, в пользу которых подлежат заключению договоры
страхования и которых впоследствии нельзя заменять, установлены законодателем.
Причем в названных видах страхования выгодоприобретателями являются третьи по
отношению к участникам договоров страхования лица. По такому виду страхования,
как страхование предпринимательского риска (ст. 933 ГК РФ), законодатель
установил, что договор страхования может быть заключен только в пользу самого
страхователя, т.е. предпринимателя, а не третьего лица. Поэтому в качестве
выгодоприобретателя выступает непосредственно сам страхователь.
Что касается
выгодоприобретателей, которых устанавливает законодатель, в качестве таковых
выступают третьи лица, которым причиняется вред действиями страхователей или
других названных в договоре лиц. Дело в том, что в соответствии с гражданским
законодательством лица, которые своими виновными действиями причиняют вред
другим лицам, несут бремя по возмещению причиненного вреда, или, другими
словами, - ответственность вследствие причинения вреда.
Указанная
ответственность возлагается на причинителей вреда вне зависимости от того,
имеются у них какие-либо правоотношения с потерпевшими или нет. То есть
обязательство по возмещению ущерба потерпевшим возникает у причинителей вреда
из самого факта причинения вреда и именуется как деликтное - внедоговорное
обязательство. Правой режим данных обязательств определен гл. 59 ГК РФ
"Обязательства вследствие причинения вреда".
Обычно никто не в
состоянии предугадать вероятность причинения кому-либо ущерба, равно как не в
состоянии заранее определить круг лиц - потерпевших, которым может быть
причинен вред. Более того, невозможно предположить период времени вероятного
причинения вреда и его размеры.
Поскольку, как было
отмечено выше, круг предполагаемых потерпевших заранее также неизвестен, к ним
относятся все лица, которым может быть причинен вред (выгодоприобретатели) (п.
3 ст. 931 ГК РФ).
Так как
выгодоприобретателей по данному виду страхования установил законодатель,
страхователь не вправе заменить их на других лиц или назначать иных
выгодоприобретателей. Для данного вида страхования существенным обстоятельством
является то, что страхователи страхуются в своем интересе, с целью избежать
убытков. Следует отметить, что страховаться заинтересованные лица по данному
виду страхования могут как в добровольном, так и в обязательном порядке.
Принцип добровольного страхования
ответственности за причинение вреда заключается в том, что каждое лицо
самостоятельно решает проблему покрытия своих возможных в будущем расходов,
связанных с возмещением вреда третьим лицам, а именно за счет собственных
средств или за счет страховой услуги, за которую уплачивается определенный
минимум в виде страховой премии.
В основе обязательного
страхования гражданской ответственности лежит принцип публичности, согласно
которому государство обязывает указанных в законе лиц страховать свою ответственность
перед другими лицами. Примером подобного вида страхования является страхование,
предусмотренное Законом об ОСАГО. Названный закон обязывает всех владельцев
источников повышенной опасности - автотранспортных средств страховать свою
гражданскую ответственность в пользу лиц, которым может быть причинен вред, -
выгодоприобретателей. Фактически Закон об ОСАГО сам устанавливает участников
страховых отношений по данному виду страхования: в качестве страхователей
названы владельцы автотранспортных средств, а в качестве выгодоприобретателей -
лица, которым в результате ДТП может быть причинен вред (потерпевшие).
По другому виду
страхования гражданской ответственности - ответственности по договору (ст. 932
ГК РФ) выгодоприобретатель также определяется законодателем. В качестве
выгодоприобретателя может выступать только третье лицо - контрагент
страхователя по соответствующему гражданско-правовому договору, так как
объектом страхования по данному виду страхования является риск неисполнения
страхователем своих обязательств по договору перед контрагентом. Поэтому риск
ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу
стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести
соответствующую ответственность, - выгодоприобретателя, даже если договор
страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу
он заключен (п. 3 ст. 932 ГК РФ).
Гражданским кодексом
РФ предусмотрен еще один вид имущественного страхования, в котором в качестве
выгодоприобретателя может быть назначен только непосредственно сам
страхователь, т.е. страхователь и выгодоприобретатель должны выступать в одном
лице. Речь идет о страховании предпринимательского риска. По данному виду
страхования законодатель совершенно однозначно определил, что по договору
страхования предпринимательского риска может быть застрахован
предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу.
Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося
страхователем, ничтожен. Договор страхования предпринимательского риска в
пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу
страхователя (ст. 933 ГК РФ).